РОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

бесплатная горячая линия 8 800 777 32 63

Подписаться

Добрый день!
Мы будем рады вам помочь, на данный момент на сайте 195 юристов.

Какой у Вас вопрос? Опишите подобробнее вашу ситуацию.

Отвечаем в течении 15 минут

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Лишение водительских прав - по закону и на практике + как оставить себе права

13.01.2017 15:13:03 Волков Виктор Сергеевич Волков Виктор Сергеевич Отзывы Профиль

Порядок лишения водительских прав полностью лежит в правовом поле и законодательно регламентирован. Нарушение ПДД достаточно серьезное правонарушение, особенно если оно может повлечь угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому необходимо знать какие нарушения влекут изъятие, на какой временной период и каков порядок этой процедуры.

Лишение водительских прав - по закону и на практике + как оставить себе права

Лишение водительских прав происходит в случае нарушения водителем определенных ПДД, либо за долги перед судебными приставами. Эта норма вступила в силу с 15 января 2016 года. Она также применима и к водителям, чей долг по оплате штрафов ГИБДД превысил сумму 10 тысяч рублей. И если в первом случае срок определяет суд, то во втором возврат прав происходит после полного погашения задолженности.

Продолжительность лишения водительских прав напрямую определяется степенью тяжести нарушения ПДД. Управление ТС без номерных знаков и помеха передвижению автотранспорта со спецсигналами влечет изъятие прав на период до 3-х месяцев. Несоблюдение скоростного режима, намеренный выезд на встречку, несоблюдение правил пересечения ж/д переездов, а также игнорирование правил перевоза негабаритных и опасных грузов позволяет лишить прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение указанных выше правил, использование ложных номерных знаков и установка оптики красного цвета может лишить вас права управлять тс на срок до одного года.

Скрытие с места совершения аварии, вождение в нетрезвом виде, совершение аварии с нанесением телесных повреждений участникам ДТП, а также несанкционированная установка спецсигналов дает право на лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. Максимальное лишение прав на три года накладывается в случае повторного вождения в нетрезвом состоянии и аналогичных нарушений. Более подробно все действия, за которые могут лишить водительских прав, определены в Кодексе РФ об административного правонарушениях в Главе 12 «Административные правонарушениям в области дорожного движения».

Как забирают права

  1. Первый этап заключается в фиксация нарушения инспектором ГИБДД. При этом обязательным действием является составление протокола нарушения, который водитель ТС обязан подписать. А в случае необходимости внести свои дополнения или выразить несогласие с формулировкой и правильностью составления протокола. При этом стоит помнить, что сотрудник ГИБДД под любым предлогом не имеет права забирать у вас водительское удостоверение, это компетенция исключительно суда.
  2. Второй этап предусматривает тщательное рассмотрение совершенного нарушения ПДД. Его тяжкости и соответствию статьям КоАП. На данный этап законодательно отводится три рабочих дня. Рассмотрение при этом осуществляет специальная дорожная комиссия.
  3. На третьем этапе происходит передача всех необходимых материалов, которые касаются совершенного правонарушения в судопроизводство мирового судьи. Законодательно для данного этапа отведено 15 рабочих дней.
  4. Четвертый этап – непосредственно судебное заседание и вынесение решения. Если водитель не согласен с вердиктом суда, он может в десятидневный срок его обжаловать. На всем этапе разбирательства, а также в случае подачи апелляции водительские права находятся у владельца, и он может полноправно ими пользоваться. Практика выдачи временного удостоверения упразднена.
  5. Пятый этап наступает либо по истечению десятидневного срока, который дается на обжалование решения суда, или после повторного решения во время апелляции. Когда приговор вступит в силу ответчик обязан получить решение суда и в течение 3 суток самостоятельно передать водительские права в ГИБДД. Именно с этого момента и начинается отсчет наложенного периода лишения.

Лишение автомобилиста водительских прав — это конечно в первую очередь неудобство, особенно когда правонарушение потянуло на длительный срок. И существует большой соблазн сесть за руль, думая, что вас не поймают. Однако не стоит питать иллюзии. В случае если вас задержат за управление транспортным средством в период лишения прав, то вам грозит суровое наказание, а транспортное средство будет арестовано и помещено на штрафплощадку. Если вы управляете чужим транспортным средством, то в данном случае штраф будет выписан и на владельца автомобиля, при этом сумма штрафа 30 тысяч рублей.

По истечению срока лишения водительских прав порядок их возврата регламентируется частью 41 статьи 32.6 КоАП. При этом возврат возможен только после успешного экзамена на знание ПДД. Кроме того, для лиц, лишенных за нарушения, предусмотренные частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего КоАП обязательным является медицинское обследование с предоставление в ГИБДД справки определенного образца. Также обязательным условием в данном порядке присутствует необходимость оплаты всех штрафов ГИБДД, которые были наложены ранее.

Если вы считаете, что лишение вас прав было осуществлено с нарушениями и вы уверены в своей правоте, то обязательно обращайтесь за квалифицированной юридической помощью.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

 

Комментарии

  • Антон
    Посетитель
    20.08.2018 21:45:13
    А разве имеют право забирать права если долг есть? У меня накопилось порядка 15 тысяч неоплаченных штрафов - после остановки пробили и сказали что дело будет передаваться в суд, так как сроки погашения нарушены. И что теперь делать? Насколько в таких случаях забирают права - на 3 месяца или больше? Каким образом в данном случае может помочь адвокат? Или лучше просто заплатить?
  • Nika37 Ответов: 0
    юрист
    26.05.2018 14:16:51
    Я пешеход и решила ради интереса прочитать статью. И не получила ответа на свой вопрос. Как часто мы сталкиваемся с тем, что машины мчатся на высокой скорости, не обращая внимание на пешеходный переход. Не раз было так, что машина проезжает буквально в миллиметре от тебя. И в это время можно только запомнить номер. Вот неужели здесь нет ни каких методов борьбы с такими нарушителями.
  • Ольга
    Посетитель
    30.01.2017 15:37:44
    Учитывая количество аварий с нетрезвыми водителями, лишать прав нужно не на три года, а лет на пять или вообще навсегда, и не в случае повторного нарушения, а сразу. Я не сторонница крайних мер, но это тот случай, когда человек и через несколько лет повторит ошибку. Нужно, чтобы на эту ошибку не было шанса, как нет и оправданий человеку, севшему в таком состоянии за руль, ведь даже в критических ситуациях есть альтернатива в виде такси.
  • Антон
    Посетитель
    30.01.2017 15:19:45
    Полезная статья в том плане, что каждый прочитавший её сможет не оказаться жертвой обмана со стороны полицейских Процедура лишения прав очень серьёзна и в то же время очень сложная. Если не знать определённых тонкостей, то можно потерять права на ровном месте, а потом попробуй их верни. Из этой статьи я многое для себя подчеркнул и приму к сведению некоторые факты.

Выберите аватарку:

Выберите аватарку
Выберите аватарку

Ваше имя

Ваш e-mail

  • Эмоджи
  • Колобки
  • Стикеры
  • эмоджи 1
  • эмоджи 2
  • эмоджи 3
  • эмоджи 4
  • эмоджи 5
  • эмоджи 6
  • эмоджи 7
  • Стандартные
  • Психушка
  • Она и Он
  • Герои
  • Спортивные
  • стикер 1
  • стикер 2
  • стикер 3
  • стикер 4
  • стикер 5
  • стикер 6
  • стикер 7

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 63

0

Опасность игромании: Как можно победить или избавиться + как проявляется игромания

Опасность игромании: Как можно победить или избавиться + как проявляется игромания

Зачастую от игр, которые действительно развивают логику, скорость реакции, дают некоторые знанию, не возникает зависимость. Кроме этого, если человек играет в игру полчаса-час в день, зависимость тоже не возникает. Что касается детей, в эмпатичной, эмоционально включенной в жизнь ребенка семье, он сам выбрасывает планшет или телефон и просит маму, папу, бабушку поиграть с ним. Если в семье так сложилось, то и игры будут неинтересны.

В чем опасность игр? У человека совершенно по-другому начинает работать головной мозг – происходит перестимуляция нервных центров, после чего обыденная жизнь для него становится уже неинтересной. Другими словами, избыточное стимулирование приводит к совершенно другому уровню восприятия, жизни и удовольствия в целом. Например, вы пьете каждый день чай с двумя ложками сахара (для вас это норма), но если насыпать 5 ложек сахара, будет сильно сладкий чай, а без сахара – совсем не сладко.

На уровне химических процессов игромания приравнивается к наркомании, и перестимуляция достигает такого уровня, что для вас 20 ложек сахара станут нормой, а пяти будет недостаточно. Более того, это будет невкусно, неинтересно и пресно. Если рассматривать на примере жизни, человек, завязший в играх настолько, что там вся его жизнь, будет испытывать полнейшую скуку на свидании и не сможет построить отношения. Для него вся реальная жизнь будет сводиться к обычной работе, обычным отношениям, обычным друзьям, а основной драйв будет в игре. Это адреналиновая зависимость от того шквала эмоций, которые там есть.

Довольно часто зависимость привязана не столько к радости и получению удовольствия от достижения желаемой в игре цели, а к количеству страданий в ней. Чем больше страданий, тем больше удовольствия, и из-за этого и возникает зависимость.

Кто может стать игроманом? Зачастую это люди, которые в детстве не получали эмоционального отклика, довольно эмпатичные, чувствительные, с «тонкой кожей», чувствующие на себе все обиды семьи. Среди игроманов, как и среди наркоманов, встречается очень частое явление – семья довольно спокойная, но каждый сам в себе, каждый злится на кого-то, испытывает пассивную агрессию.

Жизнь у таких людей довольно тусклая (меня совершенно не слышат, не понимают), поэтому они и уходят в игру для компенсации яркости, здесь мы на одной волне, здесь можно слить агрессию, за это не будут осуждать, как это делают родственники, наоборот, поймут, поддержат, пошутят, похвалят, будут ценить (соответственно, человек получает кайф от игры). Как правило, наркоманы и игроманы не убивают, они скорее доведут себя к суициду, а вот алкоголики могут убить. Если же семья довольно спокойная, не было ярких скандалов и алкоголя, драк, люди уходят в алкогольную зависимость.

Что делать? Для начала спросите у себя, что вам действительно не нравится в вашей настоящей жизни, что настолько влияет и заставляет погрузиться в игры.

Фактически, такое поведение – уход от реальности, попытка заменить свое настоящее игрой. Второй шаг – научиться находить удовольствие от жизни, но самостоятельно сделать это не получится, нужно обращаться к психотерапевту.

Вопрос довольно серьезный, и вам нужна будет помощь и поддержка, чтобы вернуть себя в реальность и показать настоящий успех в жизни, а не игре.
Люди, для которых в игре заключается вся жизнь, драйв, адреналин, все возможные аффекты, как правило, в жизни не умеют ничего достигать.

Действительно ли некоторые игры могут обучить нас долгосрочному планированию? Нет – в игре все результаты достигаются очень быстро (день, два, максимум месяц, и вы достигните значимых результатов, получите «миллион ценных копеек», за которые сможете приобрести все желаемое). В жизни все иначе – потребуется немало терпения, чтобы достичь желаемых целей.

У игроманов большая проблема с терпением, они не могут делать маленькие шаги и при этом не видеть сразу результат, не в состоянии долго ждать – год, два, десять, двадцать. Именно в этом месте мы и получаем провал – люди, зависимые от игр, не умеют долгосрочно планировать (бывают и исключения, но вот идти к своей цели им все же будет довольно сложно). Почему так происходит? По сути, психика осталась в возрасте 3-5 лет. Зачастую дети как раз в этом возрасте и уходят в игру, ведь здесь формируется самоценность, ядро эго, умение эмоционально отзеркаливать, укрепляется эмоциональная связь с родителями.

Если всего этого нет, ребенок, так и не познав себя, ничего не прочувствовав, не сформировав самоценность, пытается все это «добрать» через игры.

Как избавиться от игромании?

Признайте, что у вас есть эта проблема.

Ограничивайте себя, лучше полностью исключите из своей жизни игры. И до тех пор, пока вы не достигните в жизни что-то реальное, не позволяйте себе играть.

Ставьте цели – важно иметь в жизни замещение играм, другие интересы.

Сделайте из своей жизни квест.

Обратитесь к психотерапевту. Почему так важна терапия? Игроман остается на раннем уровне развития, ему будет довольно сложно воспринимать жизнь в ракурсе белое и черное, все или ничего. Соответственно, будет тяжело карабкаться по ступенькам выше, возникнет ощущение, что это скала (не понятно, за что можно схватиться, да и вообще – смогу ли я подняться на самый верх?).

Людям с игровой зависимостью приходится прикладывать огромное количество усилий, зачастую неподъемных для их организма и психики. Именно поэтому нужна постоянная поддержка («Да, ты все правильно делаешь! Да, тебе сейчас не очень хорошо, ты не ощущаешь кайф, но подожди еще немного, и будут первые результаты, ты начнешь чувствовать удовольствие»). Здесь человеку важно понять, что никакого кайфа не будет – реальность довольно скучная, монотонная, местами болотистая и сложная, но в конце концов вы получаете реальные результаты. В том момент, когда игроман почувствует эмоциональную разницу между реальными результатами и своими игровыми достижениями, он получит удовольствие совершенно другого уровня (тише, спокойнее и здоровее). Кроме того, этот человек очень нуждается в эмоциональной поддержке, обратной связи, отзеркаливании – все это можно получить только в психотерапии.
Есть анонимные группы поддержки (аналогичные группам анонимных алкоголиков). Можно найти такие группы и посещать их, желательно в связке – группа и психотерапевт.

И запомните, если вы признали свою проблему – это 50% успеха!

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Ненависть это что такое: В чем сила ненависти + последствия, примеры

Ненависть это что такое: В чем сила ненависти + последствия, примеры

Мне тоже раньше казалось, что моя жизнь - это сплошной подъем, и я буду все круче и проработанней, изгоню все вредные привычки, лень, гнев и пр. Я стану супер-дзен-вумен и никто не нарушит мою гармонию. Ом.
Только оказалось, что тем самым я пыталась игнорировать живущую во мне силу и избежать ответственности за ее применение. Во всех нас есть сила, и отрицать это просто опасно. Тогда мы становимся детьми с камнем в руке, который можем кинуть в человека и потом сказать "я не знал, что ему будет больно".
Думали ли вы когда-нибудь "я такой безобидный/слабый/спокойный, я никому не могу навредить"? Подобные мысли и есть стена в осознании нашего реального потенциала. Эта стена называется - невинность. Именно невинность не дает увидеть нашу двойственную природу.

Уверена, все сталкивались с такими людьми. Они вроде все такие хорошие, правильные и делают добрые поступки, но почему-то так раздражают своим присутствием. Именно их псевдоневинность или наивность, которая уже никак не сочетается с их возрастом вызывает у окружающих спектр чувств от раздражения до ненависти.

В произведении Германа Мелвилла "Билли Бадд" главный герой умирает от своей наивности. Билли матрос-новичок, который не хочет замечать враждебного отношения к себе старшины. И хотя его об этом предупреждают, Билли видит только то, что хочет видеть - старшина всегда при встрече говорит ему добрые слова. Хотя это всего лишь часть подкупа. В итоге старшина Клэггарт доносит на Бадда и последнего вызывают к капитану. В момент когда игнорировать реальность уже не удается Билли оглушен и, не найдя слов, чтобы противостоять, бьет старшину так, что тот падает замертво. За свой поступок матроса приговаривают к казни.

Эта история показывает как опасна может быть невинность. Как трагично это может закончиться для всех.

Что же делать?

Р. Мэй пишет о большей чувствительности как к плохому, так и к хорошему. Я понимаю это так, что мы должны развивать способность чувствовать хорошее и плохое в окружающих, быть зрячими и значит способными противостоять. А также лучше чувствовать хорошее и плохое в себе, а значит беречь окружающих, осознанно реагируя на обстоятельства. Мы сильные и мы ответственны за то как проявляем себя в отношениях.
Это осознание имеет много доп. бонусов, один из них - это способность принять другого в его несовершенстве, и это тесно связано с прощением.

Тот факт, что добро и зло находятся в каждом из нас, лишает всех нас права на моральное высокомерие. Никто не вправе настаивать на своем моральном превосходстве. И это ощущение ограничения дает начало возможности прощения.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Хорошо и плохо, что это такое: отличие правильности + правда и ложь в понятиях

Хорошо и плохо, что это такое: отличие правильности + правда и ложь в понятиях

И если спросить успешного бизнесмена, как он пришел к такому результату, пожалуй, каждый ответит по-своему, и будет прав, ведь реальный результат зависит от целого ряда принятых им решений и других ключевых факторов.

Спросите политических деятелей, какая программа сейчас будет более эффективна. И даже профессионалы, на 100% не ответят на этот вопрос, так как это будет всего лишь их точкой зрения.

А что, если спросить просто прохожих, являются ли насильники и убийцы плохими? Вероятнее всего, большинство скажут да. И это тоже их оценка. И если обратится к исследованиям, то можно заметить, что чаще всего у таких людей было крайне тяжёлое детство, возможно они получили сильные психологические травмы, и вследствие чего они изменили свою картину реальность, их психологическое расстройство не позволило им нормально адаптироваться и жить современном обществе! Чаще всего, это просто недолюбленные дети, которые родились такими же, как и большинство, но в свое время, не получили должной поддержки, и потеряли рассудок. И что тогда?

"В нашем мире не существует плавильного ли не правильного. Любой человек может стать хоть богом, хоть дьяволом, если найдутся те, кто признает это правдой."

Люди вечно ищут ответы на фундаментальные вопросы: есть бог или нет, хороший президент или плохой, нужно высшее образование или нет, но данные вопросы в любом случае окажутся без правильного ответа! Нет смысла спорить и пытаться докопаться до правды там, где ее в принципе быть не может.

Правда, это тогда, когда наши ожидания совпадают с реальностью.

Человеческое сознание субъективно, и то, что неприемлемо одному, может быть нормой для другого! Помните поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Стоит верить в себя, выбирать позицию наблюдателя и объективно смотреть со стороны.

Еще Эйнштейн писал: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.»

  1. Чтобы описать систему, нужно выйти за ее пределы!
  2. Мы можем управлять только тем, что мы осознаем,
  3. То, что мы не осознаем, управляет нами.
  4. Карта не есть территория и карта не равна карте.

То, как мы представляем этот мир, не значит, что этот мир таким является, и не значит, что точно так же его видят другие люди. У каждого свой опыт, свое воспитание, свое восприятие, свой словарный запас, свои ожидания…

И если обратится к словарю, Субъективность — это выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания.

Субъективность является единственным способом, с помощью которого мы познаём мир, математически, научными методами или иным способом. Мы разделяем субъективность на общечеловеческую и индивидуальную, и все теории, и философские концепции, которые формируют наше понимание математики, науки, литературы, любое понятие, которое мы имеем о мире, основано на общечеловеческой или индивидуальной точке зрения. Субъективность внутри нас является только истиной, несмотря на предположение о субъективности «истины», которое мы делаем. Создание мировоззрения внутри нас является субъективным, наряду с существованием концепции открытия или создания идей.

Принимая во внимания эти простые истины, пожалуй, можно сделать много выводов, и каждый будет именно ваш!

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Нимфоманка это кто такая: Нимфомания или сексозависимость + практика, примеры, фильм

Нимфоманка это кто такая: Нимфомания или сексозависимость + практика, примеры, фильм

И сразу оговорюсь, я переложил почти все моменты сюжета, но художественные приемы - символизм, метафоры, аллюзии, сравнения - интерпретировал далеко не все, т.к. тогда из статьи получился бы целый роман. Фильм богат на приемы даже при первом просмотре.

Поэтому, статья, в принципе, передает основную канву и может заменить просмотр, сэкономив Ваше время и, для некоторых особенно впечатлительных к жестокости и откровенности, нервы, а также поможет составить представление и определиться, стоит ли его смотреть, исходя из собственных предпочтений, но держите в уме, что граней в фильме больше, чем я изложил.

Синопсис: Некий мужчина (Стеллан Скарсгорд) замечает в переулке возле своего дома женщину с побоями без чувств (Шарлотта Генсбур). Он приводит ее в чувства и приглашает к себе в дом. Весь фильм строится на их разговоре в течение ночи, в ходе которого женщина рассказывает историю своей жизни.

Персонаж Стеллана Скарсгорда предстаем перед нами как застенчивый, неравнодушный интроверт, тихо проживающий свою жизнь. Пижаму Джо тактично подает спиной, чтобы не смотреть, как она переодевается. Он носит практичную невыразительную одежду, непривлекательная прическа совсем не скрывает его возраст и говорит о том, что собственная привлекательность его не заботит. Квартира вторит образу: тусклый свет, выцветшие и рваные обои, старая мебель.

Джо замечает мушку на стене - это рыболовная приманка. Оказывается, что Селигман рыбак. Он очень увлечен рыбалкой, но рыбачит редко и ловит немного. "Местные ловят намного больше". Уже в этом моменте понятно, что рыболовная тема - это аллюзия на половую жизнь Селигмана, через которую раскрывается персонаж. Далее мы узнаем, что приманку иначе называют нимфой, в честь первой стадии развития жизни насекомого. Эту метафору использует Джо для первой главы.

Джо начинает рассказ о своей жизни и называет приманкой свою "щель", которую обнаружила впервые, по ее словам, в двухлетнем возрасте.
Она описывает историю о том, как примерно в 7-летнем возрасте играла со своей подругой "в лягушек". Они заливали пол в ванной комнате водой, снимали нижнее белье и катались по мокрому кафелю так, что возбуждать половые органы.
На уроках физкультуры Джо любила забираться на канат и долго там висеть с веревкой между ног.
Маму она называет "холодной сукой". Видимо, нечувствительность матери и теплые отношения с отцом послужили одной из главных детерминант нимфомании.

Самым большим своим отличием-грехом от других людей она называет свое повышенное требование к закату - больше красок, когда солнце касалось горизонта.

Отец Джо любил ей рассказывать о деревьях и их листьях. Возможно это намеренная акцентуация как отсылка на первообразную одежду первых людей - Адама и Евы, которые по канону прикрывали гениталии листьями. "Листья липы в форме сердца" - говорит отец.

Девственность она решила потерять в 15 лет с соседским парнем Джеромом (Шайя Лабаф). Она пришла в его гараж и прямо попросила об этом. Отвлекшись от починки мопеда, он также механически, грубо, без эмпатии, совершил 3+5 фрикций. 3+5, потому, что она очень точно все помнит. Цифры отсчета мы видим на экране вовсю величину, что подчеркивает их важность. Это начало отсчета и начало огромной неудовлетворенности, истоки жажды, которая не сразу была понята.

Спустя пару лет они играют с той же подругой детства "В" в игру. Они садились в поезд и должны были переспать с наибольшим количеством мужчин до станции назначения. Победительница забирает приз - шоколадные конфеты.
Селигман постоянно с радостью приводит свои удивительные параллели с рыбалкой, мол, поезд - это река с рыбой, а клёв - это свойственная сезонность в половых отношениях, а смесь вкусов шоколада и спермы после первой победы сравнивает с миксом вкуса торта Мадлен и липового чая (видимо ссылаясь на рассказы Марселя Пруста).

Джо не испытывала боли или отвращения во время сношений в поезде, но и удовольствия явно не было. "В" манипулировала Джо, заставляя играть в ее игру. Финальной инициацией в нимфоманки послужила сцена борьбы девушек за "крупную рыбу" - мужчину из первого класса. Соблазнение намеками не помогло. Тогда Джо подсела к мужчине, который, к слову, спешил домой из-за овуляции жены, и, почти против его воли, занялась оральным сексом с ним.

Джо рассказывает об этом с болью и сожалением, злобой на себя. Селигман никак не поддерживает самобичевание Джо, он романтизирует ее поведение, говоря, что не видит в этом ничего греховного: "Я где-то читал, что длительное хранение спермы вредит ее качеству. Возможно благодаря Вам мистер С где-то там имеет здорового ребенка. Если у тебя есть крылья, то почему бы не летать?".

Уже в эти моменты можно уловить в его поведении сознательные либо бессознательные попытки произвести впечатление на Джо, очаровать ее, добиться ее доверия.
"Селигман" с иврита означает счастливый человек. И, вроде бы, Селигман считает себя таковым. Пусть и условно.
Фон Триер противопоставляет персонажей через идею того, кто как постригает ногти. Селигман прагматик-стоик, он стрижет ногти на правой руке сначала, т.к. это сложнее, а затем приступает к левой. Джо стрижет всегда с левой: "В начале всегда удовольствие".

Следующую главу она начинает со слов обращенных к Селигману "Вы очевидно знаете, что хорошие, на первый взгляд, вещи, оказываются плохими".
Нам показывают нарезку сцен секса молодой Джо с тремя разными мужчинами, каждому из которых она в конце говорит, что у нее никогда не было оргазма и он у нее первый. Каждый мужчина реагирует по-разному. Это стадия, когда неопытная Джо входит во вкус и уже получает удовольствие не только от секса, но от манипуляции мужчинами, пусть и не всегда удачными.

Наконец, в сцене описания клуба "Маленькое стадо", Джо выдает анализ причины нимфомании своей подруги "В", которая, на мой взгляд, также часто является причиной многих других случаев: непослушание, агрессия, бунтарство, намеренное ослушание аморальным поведением. "В" была выращена в католической семье с запретом на возбуждение, излишне строгие правила.
Как Вы можете помнить, психоанализ зарождался в начале 20 века, когда культура была весьма пуританской и запрещала манифестацию сексуальной жизни и все, что с ней связано. Тогда женская истерия была основным психическим расстройством и главную причину Фрейд видел именно в строгом пуританстве, которое блокировало реализацию либидо и образовывало конверсию в психические симптомы.
Действие "Нимфоманки" происходит гораздо позже, когда сексуальность уже была манифестирована, но религиозных семей еще было предостаточно. И, наверняка ввиду несогласованности воспитания (например, родители порицали всячески на словах проявление сексуальности, а сами очень громко занимались сексом так, что "В" это слышала), у "В" развился девиантный парафильный характер. В семьях, где воспитание согласованное, дети наследуют принципы, ценности, взгляды, морально-нравственные ориентиры безусловно до обретения индивидуальности, то есть уже после пубертата. "В" же демонстрировала повышенный интерес к сексуальности уже в 6-7 лет, что говорит о сильной дисгармонии транслируемых идей и поведения родителей.

- Против чего вы бунтовали?
- Любви.
- Любви?
- Мы старались бороться с зацикленным на любви обществе. Для меня любовь была лишь похотью с добавленной к ней ревностью. Все остальное было бессмыслицей. Для каждой сотни преступлений совершенных во имя любви, только одно было совершенно во имя секса.

Джо начала получать медицинское образование после школы. Забросив это дело она пошла работать ассистентом в типографию. По случайности ее руководителем оказался Джером, тот парень с мопедом, который некогда лишил ее девственности.
В первый же день Джером пристает к Джо в лифте, но она отказывает ему - это первый признак изменения отношения Джо к сексу.
За отказ Джером всячески начинает репрессировать и терроризировать Джо самыми глупыми придирками и правилами.
Вопреки всему, Джо влюбляется в начальника.

- Любовь слепа? Нет. Хуже! Любовь все искажает. Любовь - это то, чего ты не просил.

Постепенно ее влечение к беспорядочному сексу пропадает. Она много гуляет, пытаясь избавиться от мыслей о Джероме. Когда, наконец, она решает признаться в чувствах, Джером сбегает с секретаршей Лиз в путешествие. А Джо какое-то время испытывает любовь и скрытно мастурбирует в поездах, выхватывая похожие черты Джерома среди пассажиров.

Затем наступила агрессия. Джо сама отправилась в "путешествие" по физиологическому разнообразию мужчин. На этом этапе она говорит о повышенной чувствительности своей вагины, сравнивая ее с дверью в супермаркет, которая открывается и закрывается по сигналу сенсора.
Через какое-то время стационарной жизни у нее стало столько партнеров, что она уже не могла запоминать их по именам. Судьбу отношений и стиль своих ответов мужчинам она определяла по броску кости: где 1 - выражение любви, а 6 - полный игнор.

Далее разыгрывается замечательная по своей серьезной комичности сцена. Один из мужчин Джо, которого она называет "Эйч" влюбился в нее. Желая побыстрее избавиться от ухажера, т.к. уже скоро должен прийти более ей симпатичный "А", она врет Эйчу, что любит его чрезмерно сильно, чтобы быть с ним, т.к. знает, что он женат и никогда не уйдет из семьи. Это был расчетливый удар, напор Эйча спадает и он подавленный выставляется из квартиры. Но через полчаса возвращается с чемоданом и костюмом: "Дорогая, я твой!". Ошарашенная Джо его впускает и тут же замечает детей на лестничной клетке, а затем и их мать, то есть жену Эйча, которую играет Ума Турман. Они также невольно становятся гостями, под предлогом того, что детям нужно попрощаться с отцом. Начинается интересный вечер, где тонной сарказма и выставлением себя жертвой, дабы максимально пристыдить Джо и Эйч, миссис Эйч в присутствии трех сыновей, постоянно обращаясь к ним и этим манипулируя чувством совести отца, играет трагикомедию, которая усиливается еще больше, когда приходит "А", также становясь участником пьесы, совершенно не понимая что делать и как реагировать, ибо присутствие детей не позволяет никому сорваться с цепи морали.

Джо зашла слишком далеко. Ее безрассудство и легкомыслие привело к серьезным последствиям. И ведь она на самом деле не любила Эйча. А ее нелюбовь причина серьезную боль всем присутствующим (юный "А" пришел с цветами).
- Никто не способен быть настолько жестоким. Даже гунны, со всеми своими зверствами, не разделяли семьи - говорит миссис Эйч.

И здесь мы познаем непременный атрибут характера настоящей нимфоманки - жестокость, равнодушие, безразличность.
- Как же эта история повлияла на Вашу жизнь? - спрашивает Селигман.
- Никак, - отвечает Джо. - Невозможно приготовить омлет, не разбив яйца.
- ... Да ... - ошарашенный бессердечностью неохотно соглашается Селигман.

Когда Джо думает о своей в жизни в целом - ей хорошо. Но когда она вспоминает любой конкретный момент, то ей плохо. Причина - постоянное неизбежное одиночество. Даже при востребованности, даже при любви других мужчин.

Примечательна глава 4 под названием "Делириум" о том, как отец Джо умирал в больнице от рака и она находилась с ним последние дни. У отца был бред и моменты бешенства. Джо испытывала сильнейший стресс. Нас знакомят с еще одним нелицеприятным проявлением нимфомании - сексуальное удовлетворение для нимфоманки является главным средством антистресса даже в самых неподходящих местах и времени. Она занялась сексом с мужчиной в отделении морга, когда ее отец умирал. Это и есть патологическая склонность.
Более того, смотря на мертвого отца - она "потекла".

После смерти отца Джо перестала вообще что-либо чувствовать. Теперь она стала совершенно одинокой.

Важно отметить замечание Джо, что нимфомания это не только неуемная жажда секса, но и стремление к расширению опыта, своего рода исследование, просвещение, изыскательская деятельность.
Теперь она рассказывает, как принимала ночью у себя в квартире 7-8 мужчин и как сложно было организовать их логистику. Но и тогда она по-прежнему грустила, в результате чего ходила на прогулки - монотонные, бесцельные, повторяющиеся, метафора которым метание зверя в клетке.

Интересна аналогия полифонии - описание опыта сексуальных отношений с тремя мужчинами, где с "F" нимфоманка была в позиции доминирующей, с S подчиненной, а вновь появившимся в жизни Джеромом - на равных, в состоянии любви.

Первый фильм заканчивается испуганными словами Джо во время соития с Джеромом "Я ничего не чувствую!". Гениталии в один миг потеряли чувствительность. У Джо паническая атака, она в отчаянии бьет мокрым полотенцем себя между ног, пытаясь хоть что-то почувствовать. Человек, смысл жизни которого был в сексе, вдруг теряет сензитивность полового органа - самого важно, по сути. Злая ирония судьбы или закономерное происшествие? Ведь мы во многом адаптирующиеся существа. Секс, словно наркотик, требовал каждый раз все большую дозу. В погоне за множественным и разнообразным опытом, Джо успела столько перепробовать, что уже в молодости пришла к тому, что секс не может быть стимулом возбуждения и оргазма - сработала защитная функция организма.

Но только лишь обычный секс. Потеря чувствительности стал стимулом перехода на поле парафилий - сексуальный девиаций. По аналогии с наркотиками - переход от легких наркотиков вроде ЛСД к героину.
Селигман воодушевленно в очередной раз демонстрирует свое образование и эрудицию, сравнивая ситуацию аноргазмии Джо с парадоксом Зенона. Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, если все время будет за ней гнаться. Так и Джо, все время стремясь достичь оргазма, по сути никогда его не достигнет.

Парадокс истории "Нимфоманки" же кроется в том, что Джо наконец-то раскусывает суть культурно-исторических аналогий Селигмана - он диссонирует с ее настроением о сексуальном контакте потому, что тот не способен себя идентифицировать с ней. Почему? Потому, что у него никогда не было опыта сексуальных отношений. Он девственник. Весь фильм - это разговор представителей двух крайних полюсов человечества, на которые оно поделено экватором секса. Нимфоманка с богатейшим опытом и пожилой целомудренный мужчина асексуал. Сверхгреховная и невинный. Нимфоманка исповедуется святому, а он, в силу своей неискушенности, истинно непредвзят и нейтрален, как лучший психоаналитик.

Джо продолжает. В 12 лет лежа в поле она испытывает спонтанный оргазм без какой-либо стимуляции. Причем первый в жизни. Хотя до этого она мастурбировала так "будто от этого зависит моя жизнь". В тот же момент ей приходит библейское видение в виде двух женщин, но она их не знает. Селигман интерпретирует: дева с ребенком - это Валерия Мессалина, жена императора Клавдия, самая известная нимфоманка в истории. Вторая дева на быке - Вавилонская блудница. Все эта сцена вместе похожа на преображение Иисуса на Венериной горе.

Сцена с ложками, на мой взгляд, просто эпатирующая, на что фон Триер иногда способен. В ресторане Джо на спор помещает во влагалище несколько десертных ложек, а затем роняет их, когда встает со стула. Со смехом они поспешно удаляются из заведения. Сцена только лишний раз демонстрирует смелость и безрассудность характера Джо, никак не развивая ни сюжет, ни ее персонажа.

Ирония сюжета развивается в том, что только потеряв влечение к сексу, Джо успокаивается и, не ища больше партнеров, так как в них нет больше смысла, начинает жить с Джеромом. В результате чего беременеет и решается на кесарево с надежды на то, что оперативное вмешательство пробудит былую чувствительность.
При родах ей показалось, что только появившийся сын улыбался. Селигман сравнивает его с сыном Ноя - Хамом - из "Доктора Фауста", который смеялся сразу после рождения. "Еще один сатанинский знак" - резюмирует Селигман.

После рождения сына Джером не мог утолять неуёмный сексуальный голод Джо и, для сохранения отношений, он разрешил ей изменять с другими. Что она и делала регулярно. Но на протяжении 4-х лет Джо не испытывала удовлетворения от коитуса. Это было неуемное стремление к совокуплению как к самому процессу. Ей нужно было что-то поменять.
Так она пришла к идее секса с теми, с кем невозможно вербальная коммуникация ввиду незнания языка - чернокожими иммигрантами. Далее следует одна из самых откровенных сцен фильма - секс с двумя неграми, которые долго комично ругаются, пытаясь договориться о том, какое отверстие каждый будет использовать и в какой позе так, чтобы это было одновременно.
Так и не дождавшись от них решения, Джо уходит, будто от троллей, спорящих о том, как и с чем готовить хоббита.

Негры не удовлетворили Джо, но дали надежду на новые миры, которые могли бы вернуть ей чувствительность.
Так она пришла к "К" - садисту с системой жестокости, к которому женщины, с виду заурядные, молча выстраивались в очередь. Как страсти Христовы наполнены систематической жестокостью: Пусть Скорьби, Крестный путь и 39 плетей.

"К" не совершает коитуса никогда - это просто его дело. Никакого стоп-слова. Полное бесправие женщины. Его даже имя не интересует. Тотальный диктат. Ждать своей очереди нужно в холле здания, похожего на больницу.

Мы понимаем эгоистичность Джо, когда ради садистического сеанса она оставляет сына без присмотра, несмотря на то, что няня не пришла, как они договаривались. Точнее мы видим ее заботу о сыне, и она искренняя, но она не в силах противостоять своей натуре. Настоящая амбивалентность. Возвращаясь домой она сразу идет проверять спит ли сын в кровати и удостоверяясь в этом, падает на пол с облегчением. Она действительно переживает.
Джером возвращается из очередной длительной командировки и ставит ультиматум Джо: "Если ты уйдешь ночью, то ты никогда больше не увидишь ни меня, ни Марселя". Джо обещает, что никуда не пойдет, но ночью приходит в детскую и плачет. Наивысшая ли это степень зависимости? Несмотря на то, что Джером замечает, будит сына и просит попрощаться с мамой, давя ей на совесть максимально, она все же уходит. В Рождественскую ночь.

В эту же ночь, из-за нарушения очереди и вызывающего поведения у "К", он прописывает ей "Римский максимум" - 40 ударов плетьми. Ее ягодицы избиты в кровь, но она возносится вновь к небесам, испытывая наконец-то оргазм вновь, как тогда впервые в 12 лет на поле.

А Джером отдал Марселя в приемную семью. Теперь Джо отправляет ему лишь 1000 фунтов каждый месяц. Анонимно. Как раскаяние.

Селигман говорит о сексуальной полиморфности ребенка по Фрейду, но по мере взросления в раннем детстве мы теряем все или почти все перверсии.

После того, как Джо бросает мазохизм и возвращается к промискуитету, у нее возникают проблемы со здоровьем. Сначала это были редкие кровоизлияния из клитора. На работе она уже имела соответствующий статус и все знали о ее богатой личной жизни. Начальница отправляет ее к психологу, но Джо не хочет.

- Почему Вы не хотели поговорить с психологом?
- Старая история. Они мне просто не нравятся.

И это логично. Пусть дальнейшая история обосновывает ее нелюбовь к психологу, но даже без нее можно было бы предположить, почему Джо их не любит. Вся ее жизнь была амбивалентна и не возможна к согласованию. Непреодолимое животное стремление и социальные нормы. Она знала, что ее нимфомания если не психологическая проблема, то, по-крайней мере, может быть скорректирована психотерапией. Но, как мы уже поняли, даже потеря сына не смогла ее остановить. Сладострастие формировало защиты против любых интенций направленных на борьбу с ними. И психологи были одной из главных.

Но хороший сценарий отличается от прекрасного тем, что еще комплекснее прорабатывает персонажа. Джо беременеет вновь, т.к. пренебрегала противозачаточными. Нелогично, но она просто не хотела даже верить в то, что может забеременеть. Во многих европейских клиниках требование, что аборт женщина может сделать после консультации с психологом. Конечно же ей это было ножом по живому. С лютым гневом и сопротивлением, обусловленным еще и чувствами связанные с сыном Марселем, она идет к психологу. Каждый вопрос психолога она воспринимает в штыки, из-за чего последняя не дает направление на аборт.

Выход один - самостоятельная операция на кухне подручными инструментами под обезболивающим и водкой, в чем ей помогало ее неоконченное медицинское образование. Это самая жуткая откровенная и невероятно неприятная сцена, показанная настолько натуралистично, что, видеоряд скоблит по нервам. Даже кровавый зародыш после изъятие какое время шевелится. На этом моменте я точно не жалею, что пишу этот разбор, если он хоть кого-нибудь освободит от необходимости смотреть фильм.

По приказу начальницы Джо начинает посещать группу анонимных сексозависимых. Там она понимает, что не одна такая. Замужняя женщина рассказывает о приглашении более 15 мужчин для секса. Она назначила им одно время и ждала раздетая лежа на куче угля.
Психолог объясняет Джо, что сексозависимость очень отличается от алкогольной и наркозависимости, т.к. это внешние агенты. Но сексуальность есть неотъемлемая часть организма и личности, поэтому лишить сексуального влечения психологическими методами невозможно, да и негуманно это. Первое, что можно предпринять - это приложить все усилия, чтобы усложнить взаимодействие с сексуальными контактами.

Джо обрубает телефон, собирает дома все предметы, которые могут быть использованы для мастурбации, заматывает тканью все предметы фаллической формы, вроде ручек дверей и смесителей, оконечников спинки стульев, углы тумбочек. Снимает эротическую картину со стены и зеркало. Другое зеркало закрашивает. Видимо даже собственное отражение может воздействовать как стимул для возбуждения. Окна на улицу заклеивает газетами. Ее квартира обретает вид больничной палаты, посреди которой она лежит обреченно глядя в потолок. На руках ее варежки, чтобы нивелировать даже чувствительность пальцев и они не наталкивали ее на мысль ласкать себя.

Ей удалось продержаться 3 недели и 5 дней. На очередной встрече происходит странный и неоднозначный момент, наверное самое слабое место в фильме. Джо начинает читать записку ободряющую для всех, но вдруг видит себя 12-тилетнюю в отражении зеркала, которая сидит и смотрит. Причем невыразительно. Джо меняется, рвет записку и выдает совершенно противоположный монолог о том, что она "НЕ ТАКАЯ", что она не совокупляется ради самоутверждения и не жрет без предела ради отрицания своей эгоцентричности. Она НИМФОМАНКА, а не сексозависимая, и больше всего она любит себя и свою щель.

С повествовательной точки зрения, явление образа 12-летней Джо был символом нимфоманской натуры. Ориджин первого оргазма смотрела как бы осуждающе на жалкую настоящую Джо, которая предала их истинную природу.
Если рассмотреть этот момент с позиции психоанализа, то, видимо, галлюцинация в виде 12-летней Джо был отчаянной попыткой сексуального влечения защититься от терапевтического эффекта и, с помощью идеализации болезни, убедить отказаться от группы, как и любых других методов, препятствующих его реализации. Терапия обесценена. Сексуальность победила окончательно.

Глава 8.
Если общество не принимает Джо, то Джо покидает общество. Работа в офисе брошена. В поисках работы она приходит к "L" (Уиллем Дефо). Так она становится коллектором-вымогателем в паре с двумя крепкими верзилами. Через случай с латентным педофилом нас вводят в дискурс философского вопроса сексуальных девиаций, которые детерминируют несчастье человека. Но Джо считает, что девиации врожденные, что не соответствует современным научным представлениям. Девиации формируются в период воспитания, взросления, формирования личности. Они приобретенные.
"Сексуальность мощнейшая сила, которая движет человечеством. Педофил, который справляет со своим постыдными желаниями не реализуя их - заслуживает чертову медаль".
Она проявляет сострадание к педофилу, ведь они в сути своей были схожи тем, чтобы были изгоями из-за своей парафильной сексуальности.

Джо с успехом удается выбивать долги со своих жертв без убийств и ущерба. Она мастер этого дела. "L" настаивает на том, что Джо должна начать обучать приемницу, чтобы такое мастерство не ушло вместе с ней. "L" хороший психолог и он убеждает приглядеться к подобранной им 15-летней девушке "Р". Уязвимой, из неблагополучной семьи, с деформированным ухом и изолированной в обществе. Джо испытывает моральные терзания, но все решается на менторство "Р". Она посещает ее игры в баскетбол на протяжении 3 лет, заботится и дарит подарки.

В 18 лет "Р" переехала жить к Джо и призналась, что любит ее, но не как друга или мать. Следуют сцены лесбийской ласки вопреки желанию Джо, которому она не могла противостоять. Они начинают жить как гомосексуальная пара.

Коллекторская работа приводит группу Джо к дому Джерома, и, во избежание неприятного контакта, она поручает дело "Р". Постепенно "Р" отдаляется от Джо. А Джо выясняет, что она влюбилась в Джерома и живет у него. Джо решает убить Джерома в подворотне, когда он вместе с "Р" гуляют навеселе. Но пистолет, который она ранее отобрала у "Р", не стреляет по непонятным причинам. Джером сильно избивает Джо без слов. "Р" смотрит на это молча.
Никто ничего не говорит, не называет имен. Скорее всего "Р" не знает о том, что Джо и Джером были вместе. Возможно Джером избивает Джо, чтобы не выдавать этот секрет, плюс вымещает обиду за прошлый разрыв. "Р" не защищает Джо, т.к. тоже не хочет выдать себя насчет того, что знает ее. Только Джо знает обоих и обоим она не нужна.
Когда Джером заканчивает, "Р" снимает белье, садится на мусорный бак и раздвигает ноги. Джером совершает 3 фрикции лицом к лицу и 5 в собачьем стиле, точно также, как в 15 лиши ее девственности, этим самым давая понять лежащей на земле Джо, что помнит ее. После этого "Р" производит мочеиспускание на Джо. История закольцовывается. Позже в этом положении Джо и найдет Селигман.

Джо заканчивает свой рассказ, в течение которого она всю ночь пыталась убедить Селигмана в ее плохости. Ее сексуальное влечение разрушило ее жизнь и жизнь окружающих. Она занималась криминалом. В конце концов она хотела убить человека. Джо жаждала осуждения, порицания, суда. Но Селигман, как и в каждом случае, проявляет истовую эмпатию, принимает позицию Джо, приводит оправдывающие мотивы, не давая ей желанного.
Его финальный монолог носит феминистический толк и критикует двойные гендерные стандарты общества. Если весь путь Джо повторит мужчина, то никто даже внимания не обратит. Посудите сами: легко представить себе мужчину постоянно ищущего сексуального опыта, бросающего семью и любимых, имеющего сверх-интерес к пошлому, склонному к жестокости и смертоубийству, в конце концов. Таких мужчин общество осуждает меньше, поэтому и чувство вины у них слабее. Женщина же с таким же набором поступков взваливает все бремя вины исключительно на себя. Аборт, с этой точки зрения, служил актом самонаказания.

Джо требовала больше от заката и это метафора жизни. Она хотела от жизни большего, чем обычная женщина. Она хотела равных прав в любви к сексу. Нимфомания - здесь как идеология. Сексозависимость - лишь удовлетворение истомы.

Пистолет не выстрелил, потому, что Джо не передернула затвор. Хотя она прекрасно знала как это делается. Селигман совершенно верно психоаналитически интерпретирует это как бессознательное сопротивление акту убийству. Сознательно она намеревалась убить, но бессознательно любила Джерома и не хотела этого. Поэтому из памяти вытеснилась информация о необходимости передернуть затвор, чтобы зарядить пистолет.

В этом моменте, я думаю, уже каждый понял, что фильм ничто иное, как аллюзия на сеанс с психотерапевтом, которых Джо так не любила. Она исповедуется на протяжении всей ночи, а ее слушатель нейтральный, внимательный, принимающий, интерпретирующий, образованный, с богатым культурным багажом, каким и следует быть психоаналитику.


Джо резюмирует, что теперь ей очевидна ее зависимость и она решает во чтобы то ни стало стать тем человеком, пусть одним из миллиона, которому удается в умственном, физическом и психологическом избавиться от своей сексуальности.

- Но стоит ли такая жизнь, чтобы жить? - сомневается Селигман.
- Иначе я жить не могу. - признает Джо и впервые проливает слезы. - Я выстою против всех ударов. Как изогнутое дерево на холме. Я соберу все свое упрямство. Всю свою силу. Всю свою мужскую агрессию. Но больше всего я хочу поблагодарить нового и, может быть, единственного друга.

Рассветает окончательно. Джо просит оставить ее поспать. Селигман покорно соглашается и уходит.
Но Триер не был бы Триером, если бы еще больше не закрутил. И здесь следует сделать отступление.

Многие считают Триера эпатирующим режиссером, который готов иногда утрировать и добавлять эпатажа ради эпатажа. Во многом я согласен с этой позицией. В этом фильме таковой, например, мне видится сцена с ложками. Можно сказать, что Триер взял на себя роль демонстратора всего самого грязного, запретного и потому отрицаемого в обществе. И чтобы показывать самую грязь, порой приходится нагнетать. Однако, концовка "Нимфоманки" не является глупым нагнетением и гротеском. Сначала опишу ее.


Чуть позже Селигма возвращается в комнату без штанов и пытается склонить Джо к сексу. Ее это очень поражает, злит, она достает пистолет, передегривает затвор и убивает Селигмана.

Казалось бы, это алогично! Какого черта Селигман, который весь фильм был эмпатичным и уравновешенным, вдруг становится таким же похотливым животным?! Но если подумать глубже, но в этом заключается финальная ирония произведения, которое предельно символично.


Джо исповедала свою греховную жизнь нимфоманки праведному мужу-священнику и, в конце покаяния, изгнала, если так можно сказать, свою сексуальность. А асексуал Селигман, будучи лишенным ее, за одну ночь исповедания Джо, вдруг проникся этим влечением. С одной стороны проклятие Джо настолько сильно, она настолько "сатанинское дитя", что даже таких людей, как Селигман, меняет и уродует. С другой стороны это можно интерпретировать как закон сохранения сексуальности - где-то убывает, а где-то прибывает.
В конце концов, и оцените по достоинству глубину сюжета, целостность идеи и концентрации: Джо ведь была рада, что не стала смертоубийцей при попытке выстрела в Джерома. Селигман же стал некого рода первым испытанием Джо на пути к преодолению своей сексуальности. Ведь он предстал перед ней как символ всего того, чего она желала почти всю жизнь - мужчина с эрегированным фаллосом. Он источник секса и вестник удовлетворения желания Джо.
Но она отказывается от него самым радикальным образом.

Джо победила и вобрала в себя что? Правильно, ту асексуальную силу Селигмана, позволявшую ему быть свободным от влечений. Ибо правило сохранения энергии работает и в обратную сторону. Джо убила дракона и сама стала драконом. Браво, Ларс!

Как-то даже неудобно писать еще какое-то заключение по данному фильму. Безусловно, что данная картина есть настоящий видео-альманах нимфомании. Не представляю кто еще лучше и точнее сможет передать суть нимфомании наиболее близко к реальности. Без прикрас и романтизации. "Дневник нимфоманки" Кристиана Молина теряет последние крупицы компетенции по данной теме. Совершенно несостоятельное кино ни с психологической, ни с художественной точек зрения.

"Нимфоманка" Триера невероятно многогранная, правдивая, пугающая, нравоучительная, натуралистичная и эстетически близкая к идеалу история. И потому не для широкой массы. Никакой идеализации и романтизации, ибо у всего в этом мире есть цена. Если нимфоманка Молины без особых потерь и проблем живет со своей зависимостью, то нимфоманка Триера праводоподобно трагичный персонаж, который был счастлив в редкие моменты с самого начала.

Нимфомания - это одиночество, вынужденное бессердечие, боль и болезни, страх и ужас от неспособности совладать с собой. Это болезни и раны. Это далеко не всегда красиво, а часто жалко выглядит. Это неполноценность и поиск бесконечный поиск себя, своей интегрированности и осознанности. Это не манифестация гордой и глупой мысли независимости от общества "Делай то, что хочешь", а доказательство, что мы неотрывны от социума на самом фундаментальном уровне.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Почему не выделяют муниципальное жилье? Как выбить себе жилище

Почему не выделяют муниципальное жилье? Как выбить себе жилище

Есть некая очередь, которая почему-то никуда не двигается, хотя свободного муниципального жилья в городе предостаточно, но раздавать его местная администрация никогда не спешит, а даже умудряется формировать списки «внеочередников» на получение жилья!

Обратимся к закону, кто такие «внеочередники»?

В силу ст. 57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, а также гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний (приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. № 987 н).

По первому случаю, очевидно, если гражданин с семьей проживает по договору социального найма в непригодном для этого жилом помещении, то ему должно быть предоставлено иное благоустроенное жилое помещение (ст. 85 Жилищного кодекса РФ).

Но в моей практике был более одиозный случай, когда погорельцам в течение 10 лет не выделяли жилье, хотя дом был уничтожен огнем полностью!

Решением суда наш иск был удовлетворен, и семья получила вне очереди двухкомнатную квартиру.

Что делать, если семья живет в квартире, которая, например, находится в собственности родителей, а жилье признано аварийным?

На основании ст. 49, 57 Жилищного кодекса РФ такая семья имеет право на получение муниципального жилья вне очереди, если признана малоимущей.

По второму случаю также следует судиться, если администрация не выделяет жилье. Это единственный способ обойти списки «внеочередников».

По этой категории мною было выиграно дело о выделении трехкомнатной квартиры для малоимущей женщины (кстати, собственницы 1/3 доли в квартире родителей) и ее двух несовершеннолетних детей, один из которых страдал тяжелой формой хронического заболевания.

Уважаемые читатели! Как показывает практика, лишь на основании судебного решения муниципальные власти начинают поиск квартиры людям, которые в этом нуждаются в первоочередном порядке!

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Судебный приказ: виды и понятия судебного приказа + как выносится, оспаривается, куда его подавать

Судебный приказ: виды и понятия судебного приказа + как выносится, оспаривается, куда его подавать

Существует ряд процессуальных документов, которые суд принимает в рамках рассмотрения гражданских дел. Среди них можно выделить решения и определения.

Однако есть приказное производство, которое представляет собой особую форму выражения мнения судьи по заявлению заинтересованного лица. Причем, участников спора не приглашают на его рассмотрение.

Сроки для обжалования судебного приказа мирового суда

Законодательство выделяет несколько категорий дел, по которым можно ограничиться приказным делопроизводством. Это касается договора займа и других долговых соглашений, оформленных в письменной форме или удостоверенных нотариусом.

Что касается семейных споров, судебный приказ может быть выдан относительно дел, связанных со взысканием алиментов на ребенка, при условии, что второй из родителей не ставит под сомнение свои права.

Есть еще и трудовые отношения, решить конфликты по которым возможно в приказном производстве. Это касается, прежде всего, споров относительно задолженности по заработной плате и другим выплатам, которые должен получить работник.

Однако в любом случае нужно помнить, что приказной порядок касается именно денежных требований. И отметить его можно путем подачи заявления в течение 10 дней с момента получения его на руки, если вступил в силу, то в течение 3 месяцев подают кассацию.

Заявление об оспаривании

Претензия оформляется в письменной форме и направляется в суд, в котором выносилось решение. Образец заявления можно скачать по ссылке ниже по тексту, распечатать и заполнить вручную. Рассмотрим, что должно быть указано в документе:

  1. Номер судебного участка, его адрес и ФИО судьи. Ниже указываются ФИО и адрес проживания заявителя. Эти данные нужно написать в шапке документа, в правом верхнем углу.
  2. Название заявления – «Возражение».
  3. В теле документа необходимо указать дату получения заказного письма и требования, которые в нем прописаны.
  4. Далее нужно выразить свое несогласие с требованиями, обоснование своих претензий и просьбу отменить решение с указанием его номера и даты вступления в силу судебного приказа.
  5. В приложении необходимо указать документы, которые сопровождают заявление (копия паспорта и дополнительный образец иска). Помимо этих копий заявитель может приложить документы, доказывающие требования взыскателя необоснованными или неправомерными.
  6. Дата и подпись.

Если в заявлении неверно указан номер постановления или иные данные, то судья может отклонить возражение. Заявитель имеет право не указывать в своем возражении основания, на которых он требует обжалования.

Подведем итог. Порядок обжалования происходит без участия сторон разбирательства, так же, как и его вынесение. Несмотря на то, что срок вступления постановления в силу – 10 дней, срок обжалования может быть увеличен в связи с уважительной причиной ответчика.

Что дает наличие судебного приказа

Дело рассматривается по сокращенной процедуре. При этом стороны даже не вызываются в суд.

Содержание судебного приказа должно быть облечено в определенную форму, несоблюдение которой является основанием для его отмены.

Кроме того, прописывается сумма, подлежащая взысканию, и период существования задолженности. В число выплат входит основной долг, проценты, неустойка, а также государственная пошлина.

Данное решение приобретает силу исполнительного документа и направляется приставам или в банк, для дальнейшего взыскания.

Можно ли обжаловать судебный приказ

Приказ отличается тем, что существует особая процедура для того, чтобы его оспорить. Поскольку должник может и не знать о его существовании, о наличии решения суда его извещают в письменной форме. Тогда возникает закономерный вопрос, какой порядок обжалования судебного приказа?

Здесь существует отдельная процедура. В отличие от апелляции, чтобы отменить судебный приказ нужно подать заявление. Возражение должно соответствовать установленной форме.

Его образец приведен ниже. В частности, в нем прописывают данные о судье, номере дела, сторонах спора. Подать данный документ необходимо в суд, который его вынес, на протяжении 10 дней.

Такое обращение не требует уплаты госпошлины. Если заявление будет удовлетворено, то спор перейдет в рамки рассмотрения иска относительно взыскания необходимых сумм.

Большинство должников интересует, как обжаловать судебный приказ, вступивший в силу? В этом случае нужно будет написать на имя мирового судьи ходатайство о восстановлении сроков для подачи возражений. К нему нужно будет приложить и сама заявление.

Если уже было начато исполнительное производство, его необходимо приостановить. Сделать это можно с помощью суда или обратившись к приставу.

Как оспорить судебный приказ о взыскании задолженности

Граждане нашего государства не знают законы и свои права в совершенстве, поэтому сейчас рассмотрим порядок обжалования судебного приказа о взыскании задолженности.

Основания

Главные основания для отмены судебного приказа таковы:

  1. неполучение документа ответчиком в установленный законом срок;
  2. несогласие с решением судьи.

Второе основание для отмены судебного приказа — несогласие с прописанными в нем решениями. Как было уже указано выше, ответчик не обязан обосновывать свое мнение.

Очень часто ответчики стараются отменить действие судебного приказа, который уже вступил в силу. Это немного сложнее сделать, но все равно реально. Основания мотивации используются аналогичные.

Куда обращаться

Судебный приказ — это документ, который выдает мировой судья. Согласно норм ст.129 ГПК РФ приказ обжалывается у того же самого судьи, который его и выдал.

Существует два способа предоставления возражений мировому судье:

  1. отправить документ по почте. Почтовый штемпель будет подтверждением, что возражение отправлено в срок, предусмотренный нормами закона;
  2. обратиться непосредственно в приемную мирового судьи. Секретарь примет у вас заявление, зарегистрирует его в журнале входящих документов и поставит печать на вашем экземпляре документа — возражения.

Процессуальное законодательство не предусматривает возможности обжалования судебных приказов в краевых, городских или районных судах, так рассмотрение и вынесение приказов не относится к компетенции судов этого уровня.

Необходимые документы и госпошлина

Составляем заявление об отмене судебного приказа о взыскании задолженности. Конечно, грамотно составить текст — это очень важно, потому что заявление должно соответствовать требованиям процессуального законодательства. Реквизиты таковы:

  1. четкое указание адресата (ФИО мирового судьи);
  2. адрес осуществления судьей деятельности;
  3. указание контактных данных ответчика по делу;
  4. мотивационная часть, в которой ответчик говорит о несогласии с утвержденным судебным приказом против него;
  5. просьба отменить приказ;
  6. перечень приложений;
  7. дата составления заявления;
  8. подпись особы.

В качестве приложений выступают такие документы:

  1. копия заявления, которая направляется мировым судьей кредитору;
  2. копия судебного приказа, юридическая сила которого обжалывается в процессе упрощенного судопроизводства;
  3. копия конверта (когда физическое лицо получило приказ).

С помощью этого пакета документов ответчик гарантированного добъется отмены судебного приказа.

Процедура обжалования

Процесс признания СП недействительным довольно легкий и быстрый:

  1. составление претензионного заявления с выражением несогласия;
  2. подготовка копий необходимых документов;
  3. отправка документов по почте либо регистрация в канцелярии мирового судьи;
  4. рассмотрение заявления про отмену судебного приказа судьей. Этот процесс происходит на протяжении 3 рабочих дней с момента подачи ответчиком необходимого заявления. Если форма оформления возражения соответствует основным требованиям деловодства, приказ будет отменен;
  5. составление решения об отмене приказа судьей.

Обжалование судебного приказа вступившего в законную силу

В том случае, когда по каким-то причинам заявление об отмене не было подано или оставлено без удовлетворения, имеется возможность пересмотра данной разновидности решения в кассационном порядке. На это содержится ссылка в ст. 376 и ч. 2 ст. 377 ГПК РФ.

Известно, что сторонами приказного производства являются взыскатель и должник. Однако подать кассацию вправе и другие лица. Для принятия ее к производству они обязаны обосновать, что существующий приказ напрямую ущемляет их интересы.

Требуется соблюсти и отведенные сроки на обращение с жалобой. По ст. 376.1 ГПК промежуток составляет 3 месяца с момента вступления оспариваемого документа в силу. Когда же время истекло, допускается заявить письменное ходатайство по его возобновлению.

Как написать заявление об отмене судебного приказа?

Заявление об отмене судебного приказа — один из немногих документов, подлежащих безусловному удовлетворению независимо от обоснованности приведенных аргументов. Заявление об отмене судебного приказа.

основания для его подачи, правила составления и некоторые нюансы рассмотрения — все эти вопросы освещены в данной статье. Сфера действия приказного производства очень ограниченна — в соответствии со ст.

122 ГПК РФ такой порядок допустим только в строго определенных случаях. взыскание задолженности по нотариально удостоверенным сделкам или сделкам, для которых характерна простая письменная форма (к последним в том числе относятся кредитные договоры); взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей (при условии отсутствия всякого спора об отцовстве); взыскание начисленных, но фактически не предоставленных выплат, предусмотренных ТК РФ (заработной платы, компенсации за отпуск и пр.)

Кассационная жалоба на судебный приказ: образец

Она подается должником через участок мировых судей, где изначально принималось решение. Если речь идет именно о столице, кассацию будет рассматривать Московский городской суд. Предварительно копию жалобы с приложениями требуется отправить взыскателю и должнику (в случае обращения третьих лиц).

Не следует также забывать и об оплате госпошлины. Ее размер в соответствии с пп. 3 и 9 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет 150 рублей применительно к гражданам.

Далее приводится примерная форма кассационной жалобы в части пересмотра судебного приказа. Номер дела, реквизиты документов, данные о сути конфликтной ситуации и ее участниках изменены.

Московский городской суд

ул. Богородский вал, 8

через: Судебный участок мирового судьи № 13

ул. Азовская, 13

Должник: Карташов Василий Дмитриевич

ул. Туманная, 46, кв. 24

Взыскатель: Лебедева Светлана Семеновна

ул. Пионерская, 57, кв. 21

Кассационная жалоба

на судебный приказ от 04.09.2019 г. по делу № 16-25/19

4 сентября 2020 года мировым судьей судебного участка № 13 г. Москвы был издан судебный приказ по делу № 16-25/19. Согласно документу с Карташова В. Д.. надлежит взыскать основной долг по договору займа от 01.02.2019 г. в размере 40 000 руб. и начисленные проценты в сумме 15 000 руб.

Письмо из суда получено должником 09.09.2019 г. однако он не смог вовремя подать возражения по исполнению приказа, поскольку 12.09.2019 г. был помещен в больницу с переломом ноги. Стационарное лечение продолжилось до 20.11.2019 г., что подтверждено выпиской из медицинского учреждения.

25.11.2019 г. заемщик получил от Зюзинского отдела ФССП постановление об открытии исполнительного производства. В нем был указан срок для добровольного погашения задолженности.

Между тем Карташов В.Д. настаивает на том, что рассматриваемый исполнительный документ принят с нарушением действующего законодательства по следующим основаниям.

Указанный выше договор займа срок возврата денежных средств не содержит. В таком случае применяется п. 1 ст. 810 ГК РФ, согласно которому обязательства должны быть исполнены в течение 30 дней, исчисляемых от получения требования. Между тем, второй стороне соглашения претензия не направлялась. Поэтому вызывает сомнение и правильность начисления процентов.

Далее, из текста ч. 3 ст. 125 ГПК РФ следует, что в принятии заявления по выдаче судебного приказа надлежит отказать при наличии разногласий о праве. Должник считает, что о существования спора свидетельствуют неопределенность с датой погашения долга и суммой процентов.

В соответствии с ч. 2 ст. 377 ГПК РФ вступивший в действие судебный приказ может быть объектом кассационного разбирательства. Статья 376.1 кодекса устанавливает трехмесячный срок для обращения с жалобой, который на данный момент не пропущен.

Руководствуясь изложенной информацией, а также ч. 3 ст. 125, ст.ст. 376.1, 377, 378, 379.3 ГПК Российской Федерации,

Прошу суд:

1) Отменить судебный приказ от 04.09.2019 г. по делу № 16-25/19, выданный мировым судьей судебного участка № 13 г. Москвы.

2) Приостановить процедуру принудительного исполнения указанного документа.

3) Судебные издержки в связи с рассмотрением жалобы возложить на взыскателя.

Приложения:

  1. Доказательства отправки копии жалобы с приложениями второй стороне.
  2. Квитанция по внесению госпошлины.
  3. Копия договора займа от 01.02.2019 г.
  4. Копия судебного приказа.
  5. Копия выписки из медучреждения, подтверждающей нахождение на стационарном лечении.
  6. Копия постановления по открытию исполнительного производства.

Должник: Карташов В. Д.

В самом начале жалобы разрешено указать контактные телефоны, электронные адреса участников дела. Это упростит их вызов в предстоящие заседания.

Практика обжалования приказа в кассации

Судебные прецеденты свидетельствуют о том, что кассационная инстанция зачастую принимает позицию должников, прочих заинтересованных лиц. При рассмотрении жалоб внимание уделяется не только причинам, по которым оспаривание было затруднено традиционным путем.

Изучается правомерность вынесения судебного приказа с позиции предписаний ГПК. И если существуют предпосылки для наличия спора, приказ зачастую отменяется.

Ниже приводится несколько примеров в качестве иллюстрации сказанного. Все фамилии участников дел изменены.

Нарушение прав третьих лиц

В пункте 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 62 от 27.12.2016 г. говорится о том, что если судебный приказ затрагивает интересы третьих лиц, не участвовавших ранее в процессе, они могут его обжаловать в кассационном порядке. Одно из таких дел рассмотрел Курский областной суд.

С кассационной жалобой обратились две заявительницы – Леонидовы. Их требования включали отмену судебного приказа, выданного на взыскание с ООО в пользу Фадеева (бывшего руководителя данной строительной компании) задолженности по заработной плате в сумме 3 с половиной миллионов рублей.

Ущемление собственных прав авторы кассации обосновывали следующим. Они также являются взыскателями по исполнительному производству, открытому в отношении ООО.

Причем, это произошло раньше, чем мировым судьей был издан спорный судебный приказ.

Но его появление изменило очередность удовлетворения требований, прописанную в ст. 111 ФЗ об исполнительном производстве, поскольку обязательства по невыплаченной зарплате стоят выше.

Рассматривая жалобу, суд счел, что при вынесении приказа существовал спор о праве. Так, к своему заявлению Фадеев приложил лишь копию справки о доходах, к тому же не заверенную. В свою очередь должник не представил достоверную информацию о размере выплат, периодах их начисления.

Кроме того, обращено внимание на то, что мировой судья в противоречие со ст. 121 ГПК РФ вынес решение по сумме, превышающей 500 тысяч рублей. В связи с этим постановлением от 29.05.2019 г. по делу № 44г-15/2019 кассация Леонидовых удовлетворена и спорный приказ отменен.

Судебный приказ в отношении умершего гражданина

Бывает так, что должника уже нет в живых на момент выдачи судебного приказа. Тогда его отменить вправе наследники. Подтверждением этому является постановление Ярославского областного суда от 23.05.2019 г. по делу № 44-г-47/2019.

С кассационной жалобой об оспаривании судебного приказа обратился гражданин Кириллов. Он указывал, что мировой судья принял решение о взыскании задолженности по кредитной карте с его покойного отца. В связи с этим вступивший в наследство Кириллов стал правопреемником в исполнительном производстве.

Мировой судья восстановил срок на подачу кассации, и она была удовлетворена. В итоговом постановлении указывается, что смерть должника исключает появление судебного приказа.

Долги по коммунальным услугам от предыдущего собственника

В отношении Масловой был выдан судебный приказ о взыскании задолженности за потребленное тепло с учетом пени. Должница обратилась к мировому судье об отмене данного решения, но ей было отказано.

Тогда последовала кассационная жалоба. В ней автор указала, что истребуемая сумма касается периода проживания в квартире предыдущего собственника. И перенос долга на ее лицевой счет обусловлен ошибочными действиями со стороны управляющей компании.

Калининградский областной суд счел эти доводы убедительными. В результате постановлением от 24.12.2018 г. по делу № 44Г-63/2018 оспариваемый приказ утратил силу.

Что делать, если сроки упущены

Если в установленный срок должник не обжаловал судебный акт, тот вступает в законную силу. Судья направляет документ для исполнения судебным приставам либо отдает документ заявителю, который может отнести его в банк или приставам для исполнения.

Суд восстановит пропущенный срок, если посчитает, что причины пропуска являются уважительными. Также это касается и случаев, когда ответчик пропустил срок подачи возражения по обстоятельствам, исключающим эту возможность. Для физлиц это болезнь, нахождение в беспомощном состоянии, а также иные объективные обстоятельства, которые препятствовали должнику вовремя обратиться в суд.

Для восстановления пропущенного срока ответчиком направляется ходатайство судье. К заявлению прикладываются доказывающие документы (больничный, справка из медучреждения, командировочное удостоверение, справка о смене места жительства и т.д.). Но эти обстоятельства считаются действительными, если наступили во время периода обжалования, а заявление было направлено не позже десяти дней с момента прекращения этих обстоятельств (Постановление ВС РФ за № 62).

Юрлицам доказать, что причина пропуска была уважительной, гораздо сложнее, чем физлицу. Руководитель компании отвечает за организацию работы, поэтому должен назначить уполномоченное лицо, которое в случае его отсутствия, получало бы почтовые отправления.

Шутко Ольга Яковлевна , адвокат, председатель Коллегии адвокатов Приморского края «Диалог» г. Владивосток

Возражения должника могут быть представлены и за пределами установленного срока. К таким возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие невозможность обжаловать приказ в установленный срок по независящим от должника причинам. К доказательствам могут относиться документы:

  1. опровергающие информацию с официального сайта ФГУП «Почта России», которая была принята судом в качестве доказательства того, что должник может считаться получившим копию приказа;
  2. документы, подтверждающие нарушение почтой правил доставки корреспонденции.

Эти основания вполне подходят для того, чтобы считать причину пропуска установленного срока, уважительной.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Длящееся административное правонарушение это что такое: какие сроки давности при нарушениях + ответственность, последствия

Длящееся административное правонарушение это что такое: какие сроки давности при нарушениях + ответственность, последствия

Как понимать понятие длящегося правонарушения? Стоит отметить, что данный вопрос очень важен, так как посредством статьи 4.5 КоАП устанавливается период привлечения к ответственности административного плана в 2 месяца (по определенным составам правонарушений – в один год), который в соответствии с общими правилами начинается со дня осуществления правонарушения, а при нарушении длящегося характера – с того дня, как оно было обнаружено.

Определение правонарушения

Следует знать, что длящееся правонарушение по КоАП не имеет определения как такового. Тем не менее именно его трактовка играет решающую роль при назначении наказания административного характера за конкретные правонарушения, которые суд может признать длящимися. В соответствии с информацией пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 24.03.2005 г. «О вопросах, появляющихся у судов при использовании Кодекса РФ об административных правонарушениях», необходимо отметить, что длящимся признается такое правонарушение административного типа (бездействие или действие), которое в первую очередь выражено в непрекращающемся длительном неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

Так как законом РФ не дается определения длящегося административного правонарушения, а Постановлением Пленума ВС РФ дается достаточно размытое определение данной разновидности правонарушения, судебные органы трактуют изучаемый термин по-разному. В любом случае это приводит к возникновению существенного числа постановлений суда, о чем было сказано выше. Необходимо знать, что задача данных постановлений – исправление ошибок в толковании нормативов соответствующего закона нижестоящими судебными органами.

Дата совершения административного правонарушения

В соответствии со ст. 2.1 КоАП России административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП России или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП России или законами субъекта РФ предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Примеры длящихся правонарушений

Существует следующая ситуация: Росаккредитация прилагала все силы для привлечения клиента к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.47 («Нарушение правил исполнения работ по сертификации или выдача сертификата соответствия при условии нарушения требований законодательства касательно технического регулирования») и частью 3 статьи 14.47 («Необоснованная выдача учреждением по сертификации или отказ выдать сертификат соответствия или необоснованное прекращение или приостановление действия сертификата соответствия») КоАП РФ за предусмотренные данными статьями правонарушения, которые совершались более чем за один год до момента формирования протоколов касательно осуществления этих правонарушений.

Стоит отметить, что по части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление, связанное с делом о правонарушении административного характера, за нарушение действующего закона касательно технического регулирования не выносится после того, как истек один год со дня осуществления правонарушения административного плана. В нашем случае клиент обеспечил выдачу сертификата с нарушением закона о техническом регулировании 08.02.2014 г., а протокол по теме административного правонарушения был сформирован 10.04.2015 г.

Таким образом, опираясь на абзац 4 части 3 статьи 23.1 КоАП, можно сказать, что дела, связанные с административными правонарушениями, которые предусмотрены статьей 14.47 КоАП и совершаются индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, в настоящее время изучаются судьями арбитражных судебных органов. Именно поэтому Росаккредитация подала заявление в арбитражные судебные органы о привлечении клиента к ответственности административного характера в соответствии с частью 3 статьи 14.47 КоАП РФ. Если судить ситуацию с точки зрения возражения против принятия требований Росаккредитации, можно ссылаться на следующий перечень обстоятельств:

  1. Период давности привлечения к ответственности административного значения исчисляется в соответствии с правилами по исчислению сроков, носящих общий характер. Иными словами, со дня, который следует за днем осуществления правонарушения административного характера. Названное положение можно подкрепить статьей 4.5 КоАП РФ.
  2. Не длящееся административное правонарушение является оконченным тогда, когда в результате бездействия или разрушающего действия со стороны правонарушителя имеются все признаки правонарушения административного плана и его состава, предусмотренные действующим на территории РФ законодательством.
  3. Объективный аспект правонарушения, ответственность за которое предусматривается частью 3 статьи 14.47 КоАП, формирует действия структуры, которая занимается сертификацией по выдаче документа соответствия в плане нарушения правил, установленных законом.
  4. В соответствии с актуальными положениями части 3 той же статьи днем осуществления структурой по сертификации противоположного действия служит день выдачи сертификата на необоснованных основаниях (иными словами, при условии нарушения актуальных требований регламентов технического значения).
  5. В соответствии с частью первой статьи 4.5 КоАП постановление, связанное с делом о не длящемся административном правонарушении, за игнорирование действующего законодательства касательно технического регулирования не может быть вынесено, если истек один год с момента совершения правонарушения административного характера.
  6. При выдаче сертификата при условии нарушения действующего закона о регулировании в техническом плане началось течение периода давности привлечения к ответственности административной природы, который определен частью 1 статьи 4.5 Кодекса РФ о правонарушениях административного характера для этой категории дел. Значит, на момент формирования соответствующего протокола срок уже истек.

Понятие административного правонарушения

Говоря обобщенно, длящееся правонарушение — это возникшее через действие или бездействие, неисполнение обязательств, наложенных на определенное лицо законодателем под угрозой административного наказания, в течение некоторого периода времени.

Заканчивается действие этого правонарушения в результате конкретных действий со стороны виновного лица. Такие действия могут характеризоваться как:

  1. осуществляемые с намерением прекращения правонарушения
  2. вызывающие определенные события, которые препятствуют дальнейшему продолжению существования правонарушения
  3. способствующие исключению обязанности, по причине неисполнения которой возникло и существовало правонарушение

Из этого следует, что длящееся правонарушение обладает некоторыми характерными чертами: оно начинается в какой-то конкретный момент — момент нарушения установленных законом обязательств, а также заканчивается в конкретный момент завершения противоправного деяния — момент прекращения конкретных действий самим субъектом, либо когда это действие было пресечено со стороны.

Длящееся административное правонарушение имеет четкое временное обозначение

Необходимо отметить то, что на протяжении всего существования правонарушения (от его возникновения и до его завершения), оно признается юридически завершенным и правонарушителя возможно привлечь к ответственности.

Следовательно, с момента возникновения противоправного действия, нарушитель может быть привлечен к ответственности, но это действие продолжает свое существование и дальше, пока фактически не прекратится.

Как пример длящегося административного правонарушения допустимо рассмотреть незаконное хранение оружия. Началом такого правонарушения можно считать момент фактического приобретения оружия лицом, а закончится это правонарушение в тот момент, когда оружие выйдет из незаконного владения. Правонарушение прекратится в один из следующих моментов:

  1. по причине действий виновного лица
  2. по причине вмешательств органов правохранения
  3. по причине иных обстоятельств, к примеру, в момент смерти нарушителя

Следует отметить, что в юридической практике наблюдаются некоторые сложности, зависящие от точности выяснения срока давности привлечения к административной ответственности за длящиеся административные правонарушения. Если указанный срок истечет, то в соответствии с законодательством, разбирательство в отношении такого противоправного деяния нельзя начинать, а если оно начато, то его необходимо немедленно прекратить.

Длящееся административное правонарушение — некоторое событие, возникающее по вине лица, в течение некоторого времени не выполняющего предусмотренные законом обязанности. Это нарушение имеет конкретные временные рамки — его начало и его завершение.

С понятием, признаками и составом административного правонарушения вас ознакомит видеопрезентация:

Ответ Росаккредитации

Росаккредитация придерживалась мнения, что период для привлечения к административной ответственности при длящемся правонарушении лица не является истекшим. Структура настаивала на том, что правонарушение носит длящийся характер. Ее позицию подкреплял целый перечень обстоятельств:

  1. Правонарушение, которое предусматривается статьей 14.47 КоАП – длящееся, потому что именно эту позицию закрепил Верховный Суд РФ.
  2. Речь идет о длящемся правонарушении (КоАП часть 1 статья 14.47), так как ответчик на протяжении продолжительного периода времени не выполняет или выполняет ненадлежащим образом обязанность, связанную с поддержанием реализации работ по сертификации по правилам без нарушения действующих требований законодательства. Стоит дополнить, что данная обязанность является законодательно установленной.
  3. Ответчик ежедневно совершал действия, корреспондирующие непрекращающемуся длительному неисполнению обязанностей, которые были возложены на него, не прекращая при этом действие сертификата по соответствию, который был выдан с нарушением действующего законодательства. Значит, данное правонарушение – длящееся по КоАП РФ (часть 1 статьи 14.47).

Чем закончилась ситуация?

Так как после ноября 2014 года Верховный Суд перестал относить нарушения к длящимся в соответствии со статьей 14.47 КоАП по причине того, что моментом осуществления рассматриваемого выше правонарушения считали выдачу сертификата, результат производства по делу был предрешен в пользу клиента. Росаккредитации со стороны судов было отказано в том, чтобы привлечь клиента к ответственности в административном плане, так как они абсолютно верно установили, что окончание правонарушения актуально в момент выдачи сертификата, а другая точка зрения так или иначе вступает в противоречие со здравым смыслом. Таким образом, клиент не понес никакой ответственности за длящееся правонарушение. Пока в действующем законодательстве не существует термина правонарушения рассматриваемого характера, следует обращать внимание на судебную практику Верховного Суда и судебных органов кассационной инстанции. Помимо этого, в процессе подготовки к разбирательству в условиях суда целесообразно брать в учет актуальную правовую позицию, которая преобладает в данной практике.

Обнаружение, прекращение и окончание правонарушения

Мы подробно разобрали понятие длящегося административного правонарушения и соответствующий пример. Для того чтобы полноценно уяснить сущность данного термина, следует определить сроки его начала, окончания, обнаружения и прекращения. Так, началом нарушения длящегося характера считают бездействие или действие, которое имеет в своей основе неосторожность или умысел. Иными словами, это день обнаружения длящегося административного правонарушения. Целесообразно брать в учет конструкции и особенности административных составов, где закрепление большей части признаков актуально не в охранительных нормативах КоАП, а в нормативах права регулятивного типа, относящихся к разным отраслям действующего на территории РФ законодательства. По данной причине весьма аргументированной можно считать позицию, когда срок как квалифицированный признак правонарушения рассматривают в качестве установления календарной даты законодателем (не позднее двадцатого числа следующего календарного месяца, до 15 числа календарного месяца, который следует за месяцем отгрузки товарной продукции, и так далее) или промежутка времени, который позволяет выявить такую дату (не позднее сорока дней со дня осуществления операции, в течение пятидесяти дней и так далее).

Моментом обнаружения длящегося правонарушения по КоАП РФ принято считать день, начиная с которого исчисляется период давности для привлечения к ответственности административного плана. Данное положение можно подкрепить частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ.

Административное правонарушение

Административные правонарушения, посягающие на права граждан, например: нарушение законодательства о свободе вероисповедания, свободы совести;

  1. нарушение законодательства о митингах, шествиях, собраниях и демонстрациях;
  2. принуждение к отказу или к участию в забастовках;
  3. нарушение законодательства о труде и об охране труда;
  4. неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей их родителями или законными представителями;
  5. увольнение работников в связи с объявлением забастовки;
  6. нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей и другое.

 

Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность, а также здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, например:

  1. сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией;
  2. нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде;
  3. незаконное занятие частной медицинской практикой либо народной медициной;
  4. оборот либо хранение, равно как употребление наркотических средств без назначения врача и другое.

Административные правонарушения в сфере охраны собственности, например:

  1. самовольная добыча янтаря;
  2. самовольное занятие земельного участка, в том числе, участка лесного фонда;
  3. нарушение правил пользования жилыми помещениями;
  4. пользование без разрешения водных объектов;
  5. уничтожение либо повреждение чужого имущества и другое.

Административные правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды, например:

  1. порча земель;
  2. нарушение требований охраны недр, водных объектов и атмосферного воздуха;
  3. искажение экологической информации;
  4. незаконная порубка, уничтожение деревьев, кустарников и мест обитания животных и другое.

Административные правонарушения в строительстве, энергетике и промышленности, например:

  1. нарушение требований нормативных документов в указанных сферах;
  2. повреждение электрических сетей;
  3. непроизводительное расходование энергетических ресурсов и другое.

Административные правонарушения в области ветеринарии и сельского хозяйства, например:

  1. нарушение правил карантина животных;
  2. непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и другое.

Административные правонарушения на транспорте, например:

  1. действия, угрожающие безопасности полета, движению водного и железнодорожного транспорта;
  2. нарушений правил пожарной безопасности на воздушном, железнодорожном и морском транспорте;
  3. безбилетный проезд и другое.

Административные правонарушения в сфере дорожного движения, например:

  1. управление транспортом водителем, не имеющим права управления;
  2. управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения;
  3. нарушение ПДД водителями или пешеходами;
  4. невыполнение требований об остановке транспортного средства и другое.

Административные правонарушения в сфере связи и информации, например:

  1. самовольное строительство, установка или проектирование высокочастотных устройств;
  2. незаконная деятельность в сфере защиты информации;
  3. нарушение порядка распространения или изготовления продукции СМИ и другое.

Административные правонарушения в сфере предпринимательства, например:

  1. выполнение предпринимательской деятельности без регистрации в государственных органах либо без лицензии;
  2. нарушение порядка ценообразования;
  3. ограничение свободы торговли;
  4. обман потребителей;
  5. фиктивное банкротство;
  6. нарушение сбора и обработки сведений, составляющих кредитную историю и другое.

Административные правонарушения в сфере налогов и финансов, например:

  1. нарушение сроков предоставления налоговой декларации;
  2. нарушение сроков постановки на учет в налоговых органах;
  3. незаконные сделки с ценными бумагами и другое.

Административные правонарушения в сфере таможенного дела, например:

  1. незаконное перемещение товаров и средств через границу РФ;
  2. недекларирование товаров и транспортных средств;
  3. нарушение сроков уплаты налогов и сборов, которые необходимо уплатить за товары, перемещенные через границу РФ и другое.

Административные правонарушения, посягающие на институт гос.власти, например:

  1. незаконное ношение государственных наград;
  2. невыполнение законных требований депутата ГД или членов Совета Федерации;
  3. невыполнение законных требований прокурора и другое.

Административные правонарушения в сфере защиты Государственной границы РФ, например:

  1. нарушение иммиграционных правил;
  2. реализация иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ без разрешения;
  3. незаконный провоз лиц через границу РФ;
  4. нарушение режима пребывания на территории РФ иностранными гражданами либо лицам без гражданства и другое.

Административные правонарушения против порядка управления, например:

  1. неповиновение законному распоряжению сотруднику правоохранительных органов;
  2. неповиновению в срок законным распоряжениям и предписаниям должностных лиц;
  3. умышленная порча либо утрата по небрежности удостоверения личности гражданина;
  4. подделка документов, печатей и бланков, их использование и другое.

Административные правонарушения против общественного порядка и безопасности, например:

  1. мелкое хулиганство;
  2. нарушение сроков регистрации оружия, в том числе сроков постановки его на учет;
  3. нарушение требований режима чрезвычайных положений;
  4. незаконная деятельность в сфере частного сыска;
  5. распитие спиртосодержащих напитков в общественных местах, равно как и появление в этих местах в состоянии опьянения и другое.

Административные правонарушения в сфере воинского учета, например:

  1. уклонение от медицинского обследования;
  2. неисполнение обязанностей по воинскому учету гражданами;
  3. порча или утрата документов воинского учета, осуществленная умышленно;
  4. несообщение сведений о гражданах, которые состоят либо обязаны состоять на воинском учете и другое.

 

Важно! Причинение лицом вреда вследствие крайней необходимости, не может быть признано административным правонарушением, поскольку деяние совершалось для устранения опасности, если эта опасность не могла быть предотвращена иным способом.

Обилие определений

Необходимо учитывать, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ номер пять во многих моментах повторяет то определение, которое приведено в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 г. В соответствии с этой бумагой от 14.03.1963 г., длящимся правонарушением является «бездействие или действие, которое сопряжено с неисполнением обязанностей, закрепленных за виновным действующим законом под угрозой уголовного наказания». Эта трактовка также связана с «постоянной реализацией состава конкретного преступного действия». Стоит отметить, что отдельного внимания заслуживают пункты 1 и 2 письма ГТК России от 27.05.2002 № 01-06/20585 «Об отнесении правонарушений административного плана к длящимся», которое на данный момент считается отмененным (еще с 2005 года). В данном письме длящееся правонарушение трактовалось как правонарушение, в соответствии с которым «противоправное действие совершается непрерывным образом в течение того или иного периода времени». При этом оно «продолжается на протяжении всего времени с начала и до прекращения правонарушения».

Понятие места совершения правонарушения

Определение 1

Место совершения административного правонарушения – часть пространства с которым связано протекание опасного для социума деяния, определяемого административным законодательством как правонарушение.

В зависимости от характера и вида правонарушения местом его совершения может быть:

  1. географическая точка, где было совершен деликт, характеризуемые КоАП РФ или региональным законодательством как административное правонарушение;
  2. в случае длящегося административного деликта – место пресечения правонарушения;
  3. если способ совершения правонарушения – бездействие, — часть пространства, где должны быть выполнены определенные обязанности или совершены предписываемые действия.

Основная особенность правонарушения

Следует обратить внимание на важнейшую характеристику длящегося административного правонарушения по статье 4.5 КоАП РФ. Она заключается в различии моментов окончания правонарушения и прекращения противоправного состояния (поведения) в юридическом праве. Оконченным является правонарушение, которое характеризуется абсолютным осуществлением его субъективной и объективной сторон. Тогда в действии усматриваются все свойства состава правонарушения, которые предусмотрены действующим законодательством. Относительно длящихся правонарушений наступление данного состояния актуально при формировании протокола касательно административного правонарушения уполномоченным лицом. Только после этого можно привлекать нарушителя к ответственности. Стоит заметить, что прекращение противоправного состояния (поведения) предполагает, что лицо никаких противоправных деяний уже не осуществляет или государство пресекает правонарушение (необходимо дополнить, что под государством здесь понимаются определенные уполномоченные структуры, которые несут ответственность по данным вопросам).

Необходимо знать, что смысловым отличием длящихся правонарушений от совершенных (иными словами, нарушений недлящегося характера) выступает то обстоятельство, что предельно часто в момент окончания правонарушения в юридическом плане нарушитель действующего права еще оставляет за собой актуальным противоправное поведение, другими словами, до прекращения деяния по факту (до момента его завершения). Таким образом, в данной ситуации нарушение длящегося характера считается оконченным, однако бездействие или действие противоправного характера продолжает длиться вплоть до его прекращения. Данный подход позволяет классифицировать нарушения длящегося типа на две группы. К первой целесообразно отнести правонарушения, характеризующиеся на момент обнаружения прекращением противоправного поведения (к примеру, по решению правонарушителя). Это оконченные правонарушения. Вторая группа – оконченные при условии нахождения в состоянии противоправного характера.

Значение правильного определения места правонарушения

Выделяют теоретическое и практическое значение выделения места правонарушения и его характеристики в процессуальных документах.

Точное установление места совершения административного деликта позволяет:

  1. разграничить и обосновать применение к административному деликту федерального, либо регионального законодательства;
  2. правильно обосновать применение норм административной ответственности в том случае, если законодатель предъявляет особые требования к квалификации правонарушения в зависимости от места его совершения;
  3. определить территориальную подсудность.

Замечание 1

В случае, когда место совершения административного правонарушения является обязательной характеристикой объективной стороны административного деликта, его неправильное определение может привести к неверному применению норм материального права, квалификации деликта.

Длящиеся и продолжаемые правонарушения

В современной практике применения права достаточно часто появляются проблемы, которые связаны с грамотным определением разновидности административного правонарушения (а именно — продолжаемым или длящимся оно является). Важность правильности обусловлена тем, что в соответствии с каждым видом по-разному исчисляются периоды давности привлечения к ответственности административного значения.

В случае правонарушения продолжаемого характера исчисление срока давности осуществляется по правилам общего значения, иными словами, со дня, который идет за днем осуществления административного правонарушения (его обнаружения). Если административное правонарушение выражено в форме бездействия, период привлечения к ответственности начинается с того дня, который идет за заключительным днем периода, предоставленного для реализации соответствующей обязанности.

В случае нарушения длящегося типа начало исчисления сроков – это день обнаружения правонарушения административного плана (при этом следует учесть, что днем обнаружения такого вида правонарушения является день, когда должностным лицом, уполномоченным на составление протокола касательно административного правонарушения, выявлен факт совершения нарушения длящегося типа).

Время совершения правонарушения

Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Вопрос ответственности

Следует знать, что на протяжении существования нарушения нормативов или правил (от появления и до завершения данного нарушения) в соответствии с действующим законодательством его следует считать завершенным в юридическом плане. Так, правонарушителя можно привлечь к административной ответственности за длящееся правонарушение. Если с момента появления действия противоправного характера нарушителя можно привлечь к административной ответственности, не исключено то, что данное действие будет продолжать существовать и дальше до прекращения по факту.

Ярким примером нарушения длящегося характера является хранение оружия на незаконных условиях. Начало этого правонарушения – момент приобретение оружия по факту тем или иным лицом, нарушающим закон. Окончание рассматриваемого правонарушения административного типа – момент, когда оружие выходит из незаконной собственности. Прекращение правонарушения актуально в один из перечисленных ниже моментов:

  1. По причине благих деяний виновника (лицо самостоятельно решает устранить из собственного поля деятельности оружие).
  2. В связи с вмешательством правоохранительных органов.
  3. В связи с другими обстоятельствами (к примеру, по причине смерти правонарушителя).

Необходимо заметить, что в современной юридической практике наблюдаются определенные сложности, которые зависят от точности выявления периода давности привлечения к ответственности административного плана за нарушения длящегося характера. В соответствии с действующим на территории РФ законодательством по истечении данного срока в отношении такого противоправного действия разбирательство начинать нельзя. Если же его старт уже запущен, нужно немедленно прекратить операцию.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

В частности, принятие такого решения возможно, если норма регионального закона, подлежащая применению в конкретном деле:

  1. устанавливает административную ответственность за нарушение федеральных правил;
  2. воспроизводит соответствующую статью (часть статьи) КоАП РФ;
  3. предусматривает назначение административного наказания в виде административного штрафа, размер которого превышает сумму, установленную в ч. 3 ст. 3.5 КоАП РФ.

Проведенный анализ показывает, что сложившаяся к настоящему времени система законодательства об административных правонарушениях не отличается завершенностью и внутренней согласованностью ее элементов. КоАП РФ хотя и вносит определенный вклад в совершенствование правового регулирования административной ответственности, но не решает эту задачу полностью, так как не является единственным источником норм об административной ответственности, которые содержатся также в ряде федеральных законов и соответствующих законах субъектов РФ. Разрешение сложившейся ситуации требует приведения действующего федерального законодательства в соответствие с требованиями ст. 1.1 КоАП РФ, а также постепенного ограничения правотворческих полномочий субъектов РФ в области административной ответственности.

Назовите обстоятельства, с которыми связано прекращение длящегося правонарушения?

Говоря обобщенно, длящееся правонарушение — это возникшее через действие или бездействие, неисполнение обязательств, наложенных на определенное лицо законодателем под угрозой административного наказания, в течение некоторого периода времени. Заканчивается действие этого правонарушения в результате конкретных действий со стороны виновного лица.

Такие действия могут характеризоваться как: осуществляемые с намерением прекращения правонарушения вызывающие определенные события, которые препятствуют дальнейшему продолжению существования правонарушения способствующие исключению обязанности, по причине неисполнения которой возникло и существовало правонарушение Из этого следует, что длящееся правонарушение обладает некоторыми характерными чертами: оно начинается в какой-то конкретный момент — момент нарушения установленных законом обязательств, а также заканчивается в конкретный момент завершения противоправного деяния — момент прекращения конкретных действий самим субъектом, либо когда это действие было пресечено со стороны. Длящееся административное правонарушение имеет четкое временное обозначение Необходимо отметить то, что на протяжении всего существования правонарушения (от его возникновения и до его завершения), оно признается юридически завершенным и правонарушителя возможно привлечь к ответственности. Следовательно, с момента возникновения противоправного действия, нарушитель может быть привлечен к ответственности, но это действие продолжает свое существование и дальше, пока фактически не прекратится.

Как пример длящегося административного правонарушения допустимо рассмотреть незаконное хранение оружия. Началом такого правонарушения можно считать момент фактического приобретения оружия лицом, а закончится это правонарушение в тот момент, когда оружие выйдет из незаконного владения. Правонарушение прекратится в один из следующих моментов: по причине действий виновного лица по причине вмешательств органов правохранения по причине иных обстоятельств, к примеру, в момент смерти нарушителя Следует отметить, что в юридической практике наблюдаются некоторые сложности, зависящие от точности выяснения срока давности привлечения к административной ответственности за длящиеся административные правонарушения. Если указанный срок истечет, то в соответствии с законодательством, разбирательство в отношении такого противоправного деяния нельзя начинать, а если оно начато, то его необходимо немедленно прекратить.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Санкции и ответственность по статье 134 УК РФ: что считается совращением несовершеннолетнего + последствия, практика

Санкции и ответственность по статье 134 УК РФ: что считается совращением несовершеннолетнего + последствия, практика

Уголовная ответственность за совращение малолетних

Дополнительной санкцией может быть лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если профессиональная деятельность преступника может облегчить совершение новых преступлений, например, преступник работает педагогом.

Строже наказываются такие деяния с лицом того же пола — мужеложство, лезбиянство:

  1. принудительные работы продолжительностью до 5 лет
  2. лишение свободы продолжительностью до 6 лет.

Далее статьей предусмотрено усиление наказание по мере возрастания общественной опасности совершенного деяния:

  1. совращение лица в возрасте 12-13 лет наказывается сроком до 10 лет лишения свободы;
  2. если пострадавших лиц более одного, вышеуказанные деяния караются лишением свободы продолжительностью до 15 лет;
  3. те же деяния, совершенные группой лиц, либо одним лицом, но это лицо уже привлекалось за совершение сексуальных преступлений — до 20 лет.

Виновный освобождается от ответственности при одновременном соблюдении следующих условий:

  1. деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 134, имело место соитие с лицом не достигшим 16 лет, а виновный достиг 18 лет;
  2. подобное виновным было совершено впервые, отсутствует рецидив преступления,
  3. виновный с потерпевшим/потерпевшей вступили в брак, тем самым ликвидировав общественную опасность деяния.

В качестве наказания не может быть выбрано лишение свободы, если:

  1. деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 134;
  2. виновный менее чем на 4 года старше потерпевшего/потерпевшей.

В случаях, когда отсутствовали не только насилие над потерпевшим, но и соитие, лезбиянство или мужеложство, деяние может быть квалифицировано как развратные действия и попасть под санкции статьи 135 УК РФ.

Обратите внимание!

Наказания, предусмотренные указанной статьей увеличиваются по мере роста общественной опасности совершенного.

  1. обязательными работами на срок до 440 часов,
  2. ограничением свободы на срок до 3 лет,
  3. принудительными работами на срок до 5 лет.

На виновного также может быть наложен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Отягчающими наказание обстоятельства являются:

  1. возраст потерпевшего/потерпевшей 12-13 лет влечет наказание в виде лишения свободы до 8 лет;
  2. количество потерпевших составляет более одного — до 12 лет лишения свободы;
  3. совершение преступления группой лиц или одним лицо, если имеет место рецидив преступления — до 15 лет лишения свободы.

На статью 135 распространяется оговорка о том, что виновному не применяется наказание в виде лишения свободы, если:

  1. деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 135, преступление без насильственных действий с лицом младше 16 лет, лицом старше 18 лет;
  2. разница в возрасте между потерпевшим/потерпевшей и виновным составляет менее 4 лет.

Ответственность

Наказание за совращение малолетнего гражданина зависит от форм и обстоятельств домогательства. В зависимости от действий, намерений и способов совращения, суд может назначить разные виды заключения.

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает следующие сроки:

  1. Стандартное половое сношение — принудительные работы на срок до 400 часов или лишение свободы до 4 лет колонии строгого режима.
  2. Нестандартные акты насилия — однополое совращение. Педофил будет наказан сроком до 5 лет принудительных работ или тюремного заключения.
  3. Любые сексуальные отношения с лицом до 14 лет — от 3 до 10 лет.
  4. Интимная близость или насилие над двумя и более несовершеннолетними лицами — до 15 лет тюрьмы.
  5. Совращение по предварительному сговору — до 20 лет.
  6. Повторное сексуальное действие к юному гражданину — 15-20 лет строго режима.

Если несовершеннолетняя жертва, достигшая шестнадцати лет, понимала намерения партнера и приняла их, то такой акт будет классифицироваться, как «развратные действия».

В таком случае суд будет более снисходителен:

  1. условный срок до 36 месяцев или общественные работы;
  2. лишение возможности заниматься определенной деятельностью;
  3. запрет на назначение определенных должностей;
  4. лишение права на родительство.

Впрочем, при повторном нарушении аналогичного закона, можно ожидать, что суд назначит нарушителю максимально возможный срок даже при отсутствии насилия со стороны виновника.

Принуждение к вступлению в сексуальные отношения

Статьей 133 УК РФ предполагает ответственность лица за действия, направленные на принуждение к половому сношению, лезбиянству, мужеложству или действиям сексуального характера путем угроз, шантажа, унижения, изъятия имущества или с использованием зависимого состояния потерпевшего.

Обратите внимание!

Такое преступление считается совершенным в момент, когда понуждение в одной из форм стало явно выраженным. Причем не важно, получил ли преступник в итоге согласие или отказ и произошли ли действия сексуального характера.

Часть 2 статьи 133 устанавливает особую ответственность виновного лица в случае, если принуждение было направлено на несовершеннолетнее лицо, и карается одним из следующих видов наказания:

  1. принудительными работами на срок до 5 лет,
  2. лишением свободы на срок до 5 лет.

Запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также может быть наложен.

Что грозит за совращение несовершеннолетних?

Одной из важных сторон защиты детей в Российской Федерации является обеспечение их половой неприкосновенности. До достижения ребёнком совершеннолетнего возраста любые действия, имеющие сексуальный подтекст, с ним запрещены и за нарушение этого требования предусмотрено уголовное наказание.

В действующем уголовном законодательстве имеются несколько статей определяющих возможное наказание не только за сами сексуальные контакты с детьми, но и за действия сексуальной направленности, не приведшие непосредственно к контакту, но способные повлиять на психическое развитие подростка. Самое суровое наказание предусмотрено за сексуальные действия с использованием насилия.

До какого возраста ребёнок считается несовершеннолетним?

В РФ возрастом совершеннолетия считается 18 лет. С этого момента человек считается взрослым и к нему уже применяются обычные положения законодательства. Однако, статьи УК РФ, относящиеся к половым связям с несовершеннолетними, определяют несколько другие возрастные границы и это важно понимать.

  1. Возраст до 12 лет – человек считается не просто несовершеннолетним, а малолетним, и это обеспечивает ему максимальную защиту законодательства и соответственно максимальное наказание за нарушение его половой неприкосновенности.
  2. Возраст от 12 до 16 лет – человек считается несовершеннолетним, и любые сексуальные действия с ним запрещены. Портал bukva-zakona.com обращает ваше внимание на то, что даже согласие несовершеннолетнего на потенциальный сексуальный контакт не позволит избежать уголовного преследования.
  3. Возраст от 16 до 18 лет – человек по-прежнему считается несовершеннолетним, но сексуальные контакты с ним по обоюдному согласию допускаются и законодательно не преследуются. Естественно, что непременным условием является полная вменяемость несовершеннолетнего на момент контакта и его согласие на это.

Наказание за половые связи с несовершеннолетним

Наказание за непосредственно сексуальные контакты с подростком оговаривается в статье 134 УК РФ.

Важными моментами этой статьи являются:

  1. преступнику на момент совершения преступления должно быть более 18 лет;
  2. данное преступление является умышленным, поэтому преступник должен знать, что его партнёру нет 18 лет или внешний вид несовершеннолетнего должен однозначно идентифицировать его возраст;
  3. сексуальный контакт должен быть совершён по обоюдному согласию, в противном случае, если несовершеннолетний не был согласен на это, преступление будет классифицировано по другой статье – изнасилование подростка;
  4. преступление будет считаться совершённым с момента начала сексуального контакта.

Под действия статьи 134 попадают не только сексуальные контакты, когда преступник и жертва разнополые, но и однополые связи.

Наказание, предусмотренное данной статьёй, составляет:

  1. до 4 лет лишения свободы, если сексуальная связь была с подростком другого пола;
  2. до 5 лет, если сексуальный контакт был с несовершеннолетним одного пола;
  3. принудительные работы до 480 часов.

Развратные действия с лицами до 18 лет

Понятия «совращение несовершеннолетних» в УК РФ нет. Действия сексуальной направленности, но не приведшие к прямому половому контакту, называются развратными и наказываются достаточно строго (статья 135 УК РФ). К таким действиям могут быть причислены: показ интимных частей тела, совместный просмотр с подростком фото или видео порнографического содержания, прикосновения и так далее.

Развратные действия будут считаться преступлением только при соблюдении следующих условий:

  1. преступник совершенно точно осознаёт, что его жертва не достигла совершеннолетия;
  2. преступник должен быть совершеннолетним;
  3. преступление будет считаться совершённым сразу после начала действий, квалифицируемых, как развратные.

Наказание за развратные действия предусматривает лишение свободы до 3 лёт, если жертве больше 14 лет, но меньше 16. Возможно даже присуждение обязательных работ до 440 часов.

Существенно более суровое наказание ждёт преступника, если его жертве нет и 14 лет. Это может быть тюремный срок до 8 лет (до 12 лет при групповом преступлении). Самое строгое наказание возможно для лиц, ранее уже наказывавшихся за такие же преступления.

Какие действия считаются совращением малолетних

Преступления на сексуальной почве по отношению к малолетним лицам являются уголовными в большинстве стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Латвию, Узбекистан, Украину и т.д. В УК РФ нет отдельной статьи, которая включала бы понятие «совращение» подростков и содержала соответствующие санкции.

Уголовная ответственность за растление малолетних наступает согласно ст. 133, 134 и 135 УК РФ. Совращение как таковое включает не только наличие полового акта, но и другие развратные отношения, которые совершеннолетний преступник предпринял по отношению к малолетнему.

Справка: злоумышленник и жертва могут быть как разнополыми, так и однополыми. И это влияет на квалификацию деяния.

Преступление квалифицируется как растление несовершеннолетних, если:

  1. Преступник на момент совершения деяния являлся совершеннолетним.
  2. Он знал, что его партнер является несовершеннолетним.
  3. Половой акт совершался по согласию. Если имело место насилие, то деяние будет квалифицировано как изнасилование.
  4. Преступление считается совершенным с момента начала полового акта.

Возраст жертвы играет большую роль при определении наказания по статьям 134 или 135 Уголовного кодекса. Другими словами, есть разница между ответственностью за секс с 15-летним и 12-летним ребенком. К тому же, в уголовное законодательство с помощью различных законопроектов вносятся постоянные изменения, в частности об усилении наказания для сексуальных преступлений.

Что такое совращение несовершеннолетних

Следует отметить, что такого понятия, как совращение несовершеннолетних, УК РФ не предусматривает. Подобные преступления в законодательстве рассматриваются как половые сношения с несовершеннолетними либо развратные действия, совершенные в отношении лиц младше 16 лет.

Данному преступлению в уголовном кодексе РФ отводится две статьи – 134 и 135. Первая из них – статья за совращение несовершеннолетних, в которой описана ответственность за половые контакты и другие действия сексуального плана, совершаемые в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Важно, что в этой статье речь идет именно о добровольном половом сношении. В противной ситуации преступление будет рассматриваться по другим статьям: изнасилование (статья 131 УК РФ) либо насильственные действия сексуального плана в отношении несовершеннолетнего (статья 132 УК РФ).

Статья 135 УК РФ описывает ответственность за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Такими действиями считаются те, которые носят сексуальную направленность, но не приводят к половому контакту.

Кто считается несовершеннолетним

В соответствии с законодательством, совершеннолетним в России считается человек, достигший 18 лет. Именно с этого момента гражданин признается взрослым с юридической точки зрения. Однако когда ребенок достигает 14 и 16 лет, у него появляются определенные обязанности, право голоса и возможность выражать свое мнение в отношении конкретных действий. В Уголовном кодексе предусмотрена разная ответственность за деяния в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Это зависит от принадлежности потерпевшего к одной из следующих возрастных групп:

  1. дети до 12 лет — ребенок в таком возрасте считается малолетним, а за сексуальные контакты с ним наказывают наиболее строго;
  2. подростки с 12 до 16 лет — несовершеннолетние, половые связи с которыми, даже если они сами выражают согласие, являются запрещенными, а совращение лиц этой возрастной категории повлечет уголовную ответственность;
  3. граждане с 16 до 18 лет — сексуальные контакты с этой группой лиц по взаимному согласию законодательством не преследуются, но в исключительных случаях противоправные действия повлекут наказания по статье УК.

Характер развратных действий, совершаемых в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, может быть физическим или интеллектуальным. В первом случае подразумевается, что человек имеет с ребенком физический контакт, трогает свои или его половые органы, демонстрирует их, и при этом малолетний не оказывает сопротивления, иначе наказание за преступление будет вменяться по статье за изнасилование.

Интеллектуальная форма совращения несовершеннолетних проявляется в демонстрации порнографических материалов: фильмов, журналов, предметов в виде половых органов. Также сюда можно отнести разговоры на тему секса, носящие циничный характер. О совершаемом преступлении следует заявлять в правоохранительные органы и требовать наказания для преступника по всей строгости закона.

Наказание за связь с несовершеннолетними

Срок за совращение несовершеннолетних зависит от статьи, которую вменяют преступнику.

За половую связь с несовершеннолетним (статья 134 УК РФ) преступнику грозит выполнение до 480 часов принудительных работ либо лишение свободы на 4 года. Если преступник и несовершеннолетняя жертва были одного пола, наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы.

За развратные действия с несовершеннолетним (статья 135 УК РФ) преступник получит от 3 до 5 лет лишения свободы или 440 часов принудительных работ. Отдельно следует отметить наличие некоторых обстоятельств дела и наказание за них:

  1. преступление в отношении малолетнего (ребенок до 12 лет) – срок наказания 8 лет;
  2. совращение сразу нескольких детей – 8-12 лет лишения свободы;
  3. преступление совершено группой лиц – 15 лет строгого режима.

Важно отметить, что уголовная ответственность за совращение несовершеннолетних наступает для преступника в том случае, если установлен ряд следующих условий:

  1. преступник совершеннолетний (ему больше 18 лет);
  2. потерпевшему на момент совершения преступления было меньше 16 лет;
  3. отсутствие половой зрелости у жертвы (устанавливается судебно-медицинской экспертизой);
  4. сексуальный контакт был совершен по обоюдному согласию (в ином случае дело будет квалифицировано как изнасилование несовершеннолетнего).

Граждане в возрасте от 16 до 18 лет также являются несовершеннолетними, однако добровольный половой контакт с ними не преследуется законом. Главное условие – вменяемость несовершеннолетнего в момент связи и его согласие на это.

Состав преступления по статье 134

Статья 134 УК РФ — интимная близость с гражданином, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В комментариях к этому разделу раскрывается понятие «половая зрелость».

Признаки половой зрелости, установленные законом Российской Федерации:

  1. способность организма к совокуплению;
  2. способность к деторождению и вскармливанию грудью;
  3. способность оплодотворять (касается мужского пола).

В качестве основного состава преступления выступает половой акт между гражданами, а субъектом — намеренные действия со стороны совершеннолетнего (умысел). При этом закон не разграничивает половую принадлежность виновника — лишиться свободы за совращение может как мужчина, так и женщина.

Особенности статьи 134 УК РФ:

  1. Ответственность за совращение малолетней не наступает, если пара подала заявление в ЗАГС. Пленум Правительства выпустил постановление, согласно которому муниципальные органы власти имеют право выдавать «особое» разрешение на брак с несовершеннолетним лицом.
  2. Если нарушитель сам не достиг шестнадцатилетнего возраста, то наказание нивелируется, но при условии отсутствия с его стороны насильственных действий. В противном случае, преступление будет классифицироваться по статье 131 — изнасилование.
  3. Привлечь к ответственности по ст. 134 можно только в том случае, если совершеннолетнее лицо предварительно знало о возрасте объекта домогательств. Доказательством занимается специальная экспертиза, созванная для изучения внешних соответствий жертвы.

Сколько лет дают за совращение малолетних?

Дети и подростки – это одна из самых беспомощных категорий граждан, в отношении которой чаще других применяются различные виды преступлений. Именно поэтому наказания за преступления в отношении несовершеннолетних потерпевших применяются более строгие.

Малолетние дети легко поддаются насилию со стороны взрослых. Но если речь не идет о факте изнасилования, но сексуальный подтекст действий имеет место быть, можно говорить о совращении подростков.

Совращение малолетних (статья 134, 135 УК РФ) – это добровольный половой контакт или иные действия сексуального характера, совершенные над не полностью дееспособным человеком.

Такие действия могут серьезно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка, нанести неизлечимые психологические травмы и физические патологии его неокрепшему организму.

В чем же разница между изнасилованием и половым сношение? И какие развратные действия в отношении подростка подлежат уголовному преследованию?

Совращение детей: понятие и особенности

Категории детства в правовой плоскости имеют свою градацию. Но в общем смысле лица, не достигшие возраста в 18 лет, считаются детьми или несовершеннолетними.

Они не имеют полной дееспособности, потому не могут в полном объеме нести ответственность за свои действия.

Главный вопрос, что такое совращение малолетних? Понятия «совращение» в УК РФ нет. Но оно подразумевается в двух статьях, регулирующих подобные действия.

Это ст. 134 «Половое сношение и иные сексуальные действия с лицом, не достигшим 16 лет» и ст. 135 «Развратные действия».

Итак, возрастная градация несовершеннолетних в российском праве выглядит следующим образом:

  1. До 12 лет – малолетний, полностью не отвечающий за свои действия, требующий максимальной защиты со стороны государства;
  2. С 12 до 14 лет – малолетний, не отвечающий за свои действия, сексуальный контакт с которым строго наказуем по УК РФ;
  3. С 12 до 16 лет – несовершеннолетний, частично не отвечающий за свое поведение, сексуальный контакт с которым наказывается во всех случаях наказанием, немного более мягким, чем для первой возрастной категории;
  4. С 16 до 18 лет – несовершеннолетний, почти в полной мере отвечающий за свои действия, сексуальный контакт с которым по согласию допустим законами, но в некоторых случаях также может быть наказан по УК РФ.

Чтобы действия сексуального характера были квалифицированы по ст.134 или ст.135, необходимо согласие на половой контакт или иные развратные действия со стороны несовершеннолетнего.

Комментарий к ст. 134 УК РФ

При анализе преступлений, которые так или иначе касаются подростков, за совращение несовершеннолетних или развратные действия в их отношении, важно учитывать все обстоятельства дела, состав и характеристику ситуации. Например, гражданин, фактически обвиняемые в педофилии, мог не представлять, что девушка, которая добровольно согласилась на сексуальный акт, являлась несовершеннолетней.

Полный анализ ситуации позволяет получить изучение комментариев к соответствующим нормам кодекса, а также анализ судебной практики.

Из ряда комментариев по правонарушениям по статье 134 УК состав преступления становится предельно ясным. Однако, это ещё не полная характеристика ситуации. Виновный должен знать, что лицо являлось не достигшим определённого возраста. Речь идёт именно о внешнем соответствии, то есть экспертиза может постановить, что подозреваемый не мог знать о возрасте на основе каких-то очевидных внешних характеристик.

Также стоит отметить, что если речь шла о малолетнем или о недееспособном, то предполагается, что потерпевший не имел возможности понимать происходящее в силу объективных факторов. В такой ситуации противоправное деяние оценивается как изнасилование или иные действия сходного характера, за которые предусмотрена ответственность по ст. 131 и 132 УК РФ.

Развратные действия с лицами, если фактически половой акт не происходил, рассматриваются по статье 135 (при добровольном согласии). Действие будет считаться совершённым в момент начала его осуществления, то есть когда подобный контакт только начался.

Также из комментария становится понятно, что потерпевшим может быть лицо любого пола, как женского, так и мужского.

При этом очевидно, что если виновный был противоположного пола, то преступление квалифицируется по части первой, а если одного пола, то по части второй.

На практике подобных случаев достаточно много. Так, в городе Москва суд вынес приговор в отношении гражданина М., который обвинялся по части первой ст. 134 УК РФ. Он утверждал, что не знал о возрасте потерпевшей (ей было пятнадцать лет), якобы она выглядит старше. К тому же, дело происходило в тёмном помещении, девушка сопротивления не оказывала а, наоборот, сама выступила инициатором произошедшего позже акта. Молодой человек даже хотел обвинить девушку в клевете.

Следствие не было согласно с данным утверждением и передало дело на рассмотрение суда. Он в свою очередь решил, что требуется экспертиза, которая позволит установить внешние признаки на соответствие возрасту. Экспертиза показала: обвиняемый должен был знать о предполагаемом возрасте, который примерно соответствует реальному.

Кроме того, в результате опроса одного из свидетелей, выяснилось, что данный гражданин беседовал с гражданином В., который является общим знакомым. Он предупредил обвиняемого о возрасте потерпевшей, но тот, будучи в нетрезвом состоянии, проигнорировал предупреждение.

Учитывая все обстоятельства, лицо было приговорено к ограничению свободы на срок два года. Во внимание была взята положительная характеристика обвиняемого, а также содействие следствию.

Отдельной статьи, которая предполагала бы совращение малолетних, Уголовный кодекс РФ не содержит. Однако ст. 134 указывает на совершение преступлений, связанных со сношением с лицом, не достигшим шестнадцатилетия, при его фактическом согласии на данный половой акт. То есть речь не идёт о насильственных действиях, но предполагается, что нравственное развитие и неприкосновенность такого лица должна быть подвержена особой защите.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

Ст. 134 – Половой контакт с несовершеннолетним

Статья предусматривает наказание на половые контакты с малолетними и несовершеннолетними гражданами. Для того, чтобы преступление было квалифицировано данным образом, нужен однозначный состав уголовного деяния.

Итак, необходимо наличие следующих признаков:

Читайте также: Правила заполнения заявления о закрытии расчетного счета – образец для скачивания

  1. Преступление совершено совершеннолетним гражданином;
  2. Преступник должен знать возраст потерпевшего и иметь прямой умысел на совершение уголовного деяния;
  3. Не имеет значения сексуальный опыт потерпевшего;
  4. Действия сексуального характера совершены по обоюдному согласию;
  5. С начала совершения сексуальных действий преступление будет считаться оконченным.

 

Статья регламентирует не только разнополые сексуальные контакты, но и однополые.

Наказание по ст. 134 УК РФ

Даже несмотря на то, что действия не квалифицируются как насильственные, наказание за них предусмотрено вполне жесткое. Реальный срок лишения свободы получить за это возможно. Итак, рассмотрим, сколько лет дают за совращение малолетних.

Половой контакт с подростком до 16 лет наказывается одним из следующих вариантов:

 

  1. Обязательные работы до 480 часов;
  2. Ограничение свободы до 4 лет;
  3. Принудительные работы до 4 лет с или без права занимать определенные должности или выполнять определенную деятельность до 3 лет;
  4. Лишение свободы до 4 лет с или без права занимать определенные должности или выполнять определенные действия до 10 лет.

 

Однополый контакт с подростком до 16 лет наказывается:

  1. Принудительные работы до 5 лет с или без права занимать определенные должности или выполнять определенную деятельность до 3 лет;
  2. Лишение свободы до 6 лет с или без права занимать определенные должности или выполнять определенные действия до 10 лет.

Однополый или разнополый контакт с подростком от 12 до 14 лет наказывается:

  • Лишение свободы от 3 до 10 лет с или без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет и с или без ограничения свободы до 2 лет.

Преступления, совершенные в отношении двух или более потерпевших:

  • Лишение свободы от 6 до 15 лет с или без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет.

Преступления, совершенные по сговору группой лиц:

  • Лишение свободы от 12 до 20 лет с или без права заниматься определенной деятельностью или быть в определенной должности до 20 лет с или без ограничения свободы до 2 лет.

Если преступление совершается ранее судимым лицом именно за подобные деяния, его могут лишить свободы на срок от 15 до 20 лет.

Если подсудимый и потерпевшая, достигшая возраста 16 лет, вступят в законный брак, подсудимый будет освобожден от наказания.

Законодатель предусматривает невозможность применения наказания в виде лишения свободы в отношении того лица, возраст которого не превышает 4 лет над возрастом потерпевшей стороны.

То есть, однозначно ответить на вопрос, до скольки лет считается совращение малолетних, невозможно. Даже несмотря на то, что законодатель устанавливает границу в 16 лет, привлечь к уголовной ответственности можно и до 18-летнего возраста.

Виды преступлений

Учитывая, что совращение может иметь самые различные формы и последствия, к ответственности за совращение несовершеннолетнего могут привлечь по следующим статьям УК РФ:

  1. Статья 131 – изнасилование (половое сношение лица мужского пола с лицом женского пола, которое стало возможным за счет применения насилия, угрозы насилия или за счет беспомощного состояния потерпевшей):
  • п. «а» ч. 3 – изнасилование несовершеннолетней (максимальное наказание – 8-15 лет лишения свободы);
  • п. «б» ч.4 – изнасилование малолетней (максимальное наказание – 12-20 лет лишения свободы).
  1. Ст. 132 – насильственные действия сексуального характера (мужеложство, лесбиянство или иные сексуальные действия, которые нельзя трактовать как изнасилование по смыслу ст. 131 УК РФ):
  • п. «а» ч. 3 – в отношении несовершеннолетней (несовершеннолетнего);
  • п. «б» ч.4 – в отношении малолетней (малолетнего).

Максимальное наказание аналогично ответственности за изнасилование: 8-15 лет и 12-20 лет лишения свободы соответственно.

  1. Часть 2 статьи 133 – понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера. Понуждение – склонение (формально ненасильственное) к согласию на такие действия, используя зависимость потерпевшей (потерпевшего) от виновного лица или путем шантажа, угрозы уничтожением (изъятием, повреждением) имущества. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.
  2. Статья 134 – ненасильственное (по согласию) половое сношение или мужеложство (лесбиянство) взрослого с несовершеннолетним:
  • не достигшим 16 лет – части 1 и 2 (максимальное наказание по ч. 1 – до 4 лет лишения свободы, по ч. 2 – до 6 лет лишения свободы);
  • в возрасте 12-14 лет – часть 3 (максимальное наказание – 3-10 лет лишения свободы).
  1. Статья 135 – развратные действия, совершенные взрослым в отношении:
  • ребенка в возрасте до 16 лет – ч. 1 (максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы);
  • ребенка в возрасте 12-14 лет – ч. 2 (максимальное наказание – 3-8 лет лишения свободы);
  • двух и более детей – ч. 3 (максимальное наказание – 5-12 лет лишения свободы).

При наличии в действиях виновного лица дополнительных признаков (группа лиц, повторность и др.), преступление квалифицируется по соответствующим пунктам и частям вышеперечисленных статей – они предусматривают более суровое наказание.

Классическое совращение – это все-таки ненасильственное преступление, которое нельзя квалифицировать по статьям 131 или 132 УК РФ. Все остальные составы из вышеперечисленных полностью укладываются в общепринятое понимание совращения детей. И именно они (статьи 133-135) всегда рассматриваются в таком контексте. Поэтому стоит рассмотреть возможное наказание за эти преступления более подробно.

Ст. 135 – Развратные действия

Развратные действия не предполагают непосредственного полового контакта с потерпевшим, но имеют однозначный сексуальный подтекст.

Точно также, как и преступление по ст. 134, развратные действия в качестве состава преступления должны быть совершены лицом, достигшим 18 лет, с прямым умыслом к совершению преступления.

Объектом преступления выступает половая неприкосновенность потерпевшего, не имеют значения его желание и предыдущая сексуальная жизнь.

В качестве развратных действий могут быть следующие:

  1. Демонстрация половых органов;
  2. Обнажение потерпевшего по его желанию;
  3. Показ порнографии;
  4. Переписки непристойного характера в сети Интернет;
  5. Непристойные прикосновения;
  6. Сексуальные разговоры в присутствии детей и др.

Наказание о ст. 135 УК РФ

Развратные действия в отношении подростка до 16 лет наказываются:

  1. Обязательные работы до 440 часов;
  2. Ограничение свободы до 3 лет;
  3. Принудительные работы до 5 лет с или без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет;
  4. Лишение свободы до 3 лет с или без права заниматься конкретной сферой деятельности или занимать конкретные должности до 10 лет.

Развратные действия в отношении малолетнего от 12 до 14 лет:

  • Лишение свободы от 3 до 8 лет с или без права заниматься определенной деятельностью или занимать конкретную должность до 15 лет с или без ограничения свободы до 2 лет.

Развратные действия в отношении нескольких потерпевших:

  • Лишение свободы от 5 до 12 лет с или без права занимать должности и заниматься конкретной деятельностью до 20 лет.

Совершение данного вида деяния группой лиц предусматривает ответственность:

  • Лишение свободы от 7 до 15 лет с или без права занимать определенные должности или вести определенную деятельность до 20 лет с или без ограничения свободы до 2 лет.

Ранее судимое за преступления против половой неприкосновенности лицо может быть наказано за новый эпизод лишением свободы от 10 до 15 лет.

Нюансы квалификации

Квалифицировать преступное деяние означает выявить в имевших место действиях или бездействии лица все необходимые фрагменты (признаки, элементы) состава криминального правонарушения и обоснованно соотнести их с конкретной статьёй УК РФ, включённой в особенную часть.

134 статья (как и все остальные) Уголовного кодекса РФ описывает составы уголовных правонарушений, включающих:

  1. Объект – чему наносится или может быть нанесён вред.
  2. Объективную сторону – совокупность конкретных действий, предметов, с помощью которых совершается деяние, а также последствия.
  3. Субъективную сторону –как относится преступник к совершённому или совершаемому правонарушению.
  4. Субъект – физическое лицо, совершившее или совершающее криминальное деяние.

Процесс квалификации широко распространён и применяется как юристами, так и обычными людьми, кто в той или иной мере соприкасается с уголовно-правовым законодательством.

Чему причиняется вред и кто является пострадавшим?

Согласно комментариям к УК РФ, объектом преступления является здоровье и неприкосновенность половой неприкосновенности лица; физическое и нравственное развитие и воспитание несовершеннолетних.

Пострадавшими (потерпевшими) от таких криминальных посягательств, по смыслу статьи номер 134 уголовного закона России, являются только малолетние, так называемые малолетки, и несовершеннолетние. Определение категорий «малолетний» и «несовершеннолетний» УК РФ не даёт, тем самым отсылая к другим законодательным актам (ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ и иным).

Хотя рассматриваемая статья достаточно чётко указывает возрастные границы защищаемых лиц:

  1. юноша или девушка в возрастном диапазоне от 14 до 16 лет;
  2. мальчик или девочка в возрастном диапазоне от 12 до 14 лет.

Важно: подростки, которым был причинён вред, должны объективно оценивать и правильно воспринимать происходящее с ними.

Кроме этого, необходимо изъявление ими своей доброй воли (согласия) на вступление в интимную связь или же проявление именно ими инициативы на такого рода близость. Если по факту дело обстоит иначе, действия обвиняемого (обвиняемой) надлежит расценивать как сексуальное насилие в отношении беспомощного лица соответствующим образом и квалифицировать по более тяжкой статье.

Как совершается криминальное деяние и его последствия?

Состав данного уголовно наказуемого извращения относится к числу формальных. Это означает, что для признания криминального правонарушения оконченным последствия (беременность, венерическое заболевание и прочее) совершенно необязательны.

Деликт считается свершившимся одновременно с началом перечисленных в диспозиции статьи действий:

  1. Полового акта (сношения).
  2. Акта мужеложства.
  3. Акта лесбиянства.

Указанные термины к категории юридических не относятся. Их дефиниция относится к компетенции медицинской науки– сексологии.
Половое сношение – физическая близость между разнополыми людьми, сопровождаемая введением мужского полового органа во влагалище и предполагающая вероятность продолжения рода (беременности).

Мужеложство – физическая близость между гомосексуалистами мужского пола, сопровождаемая введением мужского полового органа активного партнёра в прямую кишку пассивного.

Лесбиянство – физическая близость между гомосексуалистами женского пола, сопровождаемая удовлетворением половых потребностей посредством физического контакта с половыми органами партнёрши.

УК РФ в последней редакции вид и отсутствие какого-либо принуждения (насильственных действий, угроз и прочего) обязательной составляющей конструкции объективной стороны состава криминального правонарушения, предусмотренного ст. 134 уголовного закона России. Если судьёй или следователем устанавливается иное деяние, то подлежит квалификации как более тяжкое.

Если по обстоятельствам, не зависящим от злоумышленника(кто-то помещал, физически оказался неспособен совершить половой акт и прочее),преступление не состоялось, имеет место покушение.

Как приготовление расценивается умышленное создание обстановки или необходимых условий для педофилии. Например, злоумышленник посредством интернета или другим способом назначает встречу потерпевшему, но тот не приходит по какой-либо причине.

Как преступник относится к деянию и что им движет?

Статья за педофилию предусматривает возможность совершения преступного деяния только с прямым умыслом.
Такая форма вины предполагает:

  1. осознание противоправности и наказуемости совершаемого деяния в полной мере;
  2. предвидение неизбежности причинения вреда интересам ребёнка;
  3. желание совершить запрещённое деяние.

Важно: материалы уголовного дела должны содержать достаточные доказательства того, что преступник располагал сведениями о возрасте ребёнка либо сознательно допускал, что он (она) не достигли шестнадцатилетнего возраста.

Мотивация, побудившая к преступлению, особого значения не имеет. Как правило, такими субъектами движет необходимость удовлетворения извращённых сексуальных желаний.

Кто совершает преступление?

Лицами, подлежащими ответственности за извращения рассматриваемого типа, являются совершеннолетние вменяемые мужчины и женщины.

Важно: достижение совершеннолетия на момент деликта является неотъемлемым условием. При отсутствии прочих условий сексуальные контакты между несовершеннолетними преступными не являются. Алкогольное или наркотическое опьянение в момент правонарушения на квалификацию не влияют.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Проверка кредитного кооператива: как проверить кооператив + основания, условия, практика

Проверка кредитного кооператива: как проверить кооператив + основания, условия, практика

У меня сейчас есть клиент, который вложил все свои сбережения в сомнительный кооператив и судьба его денег сейчас под вопросом. А вот если бы данный человек проявил должную осмотрительность и прошёл хотя бы несколько из описанных ниже 9-ти несложных шагов, то наверняка бы не стал заключать договор и защитил бы свои сбережения.⠀

Любой человек, имея доступ в Интернет

Показать полностью

0

Что же на самом деле такое приватизация: Правила приватизации + гражданско правовой институт, собственность, примеры

Что же на самом деле такое приватизация: Правила приватизации + гражданско правовой институт, собственность, примеры

Юридический статус документа

Договор – подписываемый органами самоуправления поселения и нанимателем двухсторонний документ, оформленный в соответствии со статьёй 60 ЖК РФ.

На основании соглашения жилец имеет право бессрочного пользования жильём, принадлежащим государству.

На основании документа (статьи 19 ЖК РФ и 672 ГК РФ), гражданам предоставляется жильё публичных форм собственности.

Договор бессрочный и заключается с малоимущими и другим категориями граждан, по спискам, соответствующим статье ЖК РФ. Размер жилья соответствует региональным нормативам (ст. , ).

В соглашении прописывается порядок вселения в муниципальное жильё, и условия выселения нанимателей.

По закону наниматели обязаны освободить помещение при переезде или выписке из него. Чтобы приобрести полные права на недвижимость граждане могут приватизировать её. В этом случае возвращать жилплощадь властям не придётся.

О правах и обязанностях собственника и прописанных в приватизированном жилье, а также о том, за что придется платить владельцу приватизированных квадратных метров из своего кармана, вы можете узнать из наших статей.

Общие положения

Приватизируемое имущество представляет собой те объекты, которые ранее находились в полном владении муниципалитета, но после прохождения гражданином определённой законом процедуры стали частной собственностью. Претендовать на такую возможность могут многие люди. Однако при этом подобное переоформление в большом количестве имеет ограничения, которые и заставляют граждан задуматься над тем, кто имеет право участвовать в приватизации квартиры, сколько раз можно участвовать в приватизации квартиры, и какая жилплощадь может быть объектом таких отношений.

Один человек имеет возможность 1 раз принимать участие в приватизации, даже если в разное время он проживал и был прописан в разных квартирах.

Так как рассматриваемая процедура переоформления предполагает приобретения жилья в собственность, то в дальнейшем пройти тот же путь будет нельзя. Однако когда гражданин имеет квартиру в своём владение, но получена она была другим способом, например, он принимал участие в сделке по купле-продаже имущества, то тогда лицо имеет право на то, чтобы получить ещё одну квартиру, используя при этом метод её приватизации.

Соответственно, отвечая на вопрос о том, у кого есть право приватизировать жильё, достаточно сказать, что это может быть любой прописанный гражданин, но при этом одному человеку даётся лишь одна возможность приватизации.

Говоря о субъектах приватизации и о том, кто может приватизировать квартиру, следует отдельно отметить несовершеннолетних лиц. Какое количество раз можно участвовать в приватизации жилья им? Для детей существует исключение из правила. Ребёнок участвует в переоформлении жилья вместе со своими родителями или же законными представителя при условии, что ему ещё нет восемнадцати лет. При этом ему разрешено самостоятельно осуществить приватизацию жилья ещё раз, но уже после того, как ему исполнится восемнадцать лет.

Определяется и круг лиц, которые не могут быть участниками приватизации, даже если они проживают в квартире:

  1. Лица, которые не включены в договор социального найма. Недостаточно иметь прописку, причём только постоянную, нужно быть непосредственной стороной соглашения.
  2. Лица, которые не проживают в квартире долгое время. Иными словами, площадь жилого помещения должна быть за кем-то «забронирована», в противном случае есть риск потерять квартиру. Исключения, это длительное отсутствие по причине необходимости прохождения лечения или обучения.

Вид прописки также может сыграть роль, так как на сегодняшний день временная прописка не позволяет принять участие в приватизации.

Для того чтобы получить приватизированную квартиру, необходимо изначально иметь в ней регистрацию, в противном случае сначала будет необходима процедура получения прописки с согласия жильцов и нанимателя.

Причиной отказа в приватизации может рассматриваться как статус гражданина, так и статус самого жилья, которое не всегда может быть объектом рассматриваемых отношений.

К таким квартирам относят следующее:

  1. жильё, которое находится в доме, имеющим аварийное состояние и создающим угрозу разрушения;
  2. жильё, которое имеет статус общежития;
  3. жильё, являющееся частью военного городка.

Кто может участвовать в приватизации

Такая возможность доступна всем российским гражданам, которые на момент обращения проживают в государственном либо муниципальном жилом помещении.

Бесплатная процедура

Таким правом располагают все граждане страны, при условии, если до этого они ни разу не принимали участие в приватизационном процессе.

К тому же, такую возможность имеют те лица, которые в течении долгого отрезка времени не проживали в квартире.

В частности, если гражданин нес службу в составе Вооруженных сил, отбывал тюремное заключение, была за границей, в командировке.

В нынешних реалиях государство пытается ограничивать возможности безвозмездной приватизации, предоставляя такое право лишь некоторым категориям граждан.

При условии, если коррективы, внесенные в законодательство, приобретут законную силу, прочие граждане обязуются реализовать оформление недвижимости за свои деньги.

Инструкция приватизации гаража в ГСК читайте в статье: как приватизировать гараж в гаражном кооперативе.

Платная приватизация

Это касается тех граждан, которые:

  1. до этого уже воспользовались возможностью бесплатной приватизации по крайней мере один раз;
  2. заключили соглашение соцнайма после 01.03.2005.

Кроме того, приватизация может быть платной при условии, если право на безвозмездную приватизацию по закону прекратило своё существование.

В процессе оформления долевого соглашения

Благодаря паевой приватизации объекта недвижимости каждый гражданин располагает возможностью в персональном порядке распоряжаться своей долей.

По мнению многих юристов данный принцип максимально удобен в применении для всех владельцев.

В частности, в случае расторжения брака супругам не придется делить между собой имущество.

Участие несовершеннолетних лиц

При условии, если ребёнок до своего совершеннолетия ранее уже участвовал в приватизационном процессе, по факту достижения восемнадцатилетия он имеет возможность снова воспользоваться данной привилегией.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество приватизации – возможность бесплатно оформить права собственности на недвижимость и распоряжаться ею по своему усмотрению. Так, собственники квартиры наделены правом:

Передавать квартиру по наследству. Приватизированная квартира может быть передана по наследству и включена в завещание. Для того чтобы вступить в наследство, наследникам не нужно будет доказывать наличие родственных связей с наследодателем и факт совместного проживания с ним в одной квартире. Что касается неприватизированной квартиры, то она не передается по наследству. Но это не означает, что родственники ответственного нанимателя будут выселены из квартиры: они продолжат проживать в квартире, а один из родственников может переоформить договор социального найма на себя. Проживать в квартире смогут только те родственники, которые были зарегистрированы в ней на дату смерти нанимателя. Неприватизированная квартира может передаваться по наследству в случае, если гражданин собрал все документы, подал заявление на приватизацию и умер перед оформлением договора. Если никто из жильцов не проживал в квартире на момент смерти квартиросъемщика, то она перейдет к государству.

Поэтому так важно, чтобы кто-то из жильцов был прописан в квартире. Прописать в квартире новых жильцов. В квартире в собственности можно зарегистрировать кого угодно по усмотрению собственников

В неприватизированной квартире на регистрацию супругов, родителей, совершеннолетних детей нужно получать согласие других членов семьи. На регистрацию других граждан можно получить согласие от проживающих и муниципалитета. Муниципалитет проверит при этом соблюдение учетной нормы площади на 1 человека: например, в Краснодаре – это 10 кв. м, в Санкт-Петербурге – 9 кв. м и пр. Исключение составляют только несовершеннолетние дети: их можно зарегистрировать без каких-либо дополнительных разрешений. Продать, подарить, передать в залог или обменять, сдать в аренду. Неприватизированной квартирой нельзя распоряжаться по своему усмотрению, а ее передача в аренду может стать формальным поводом для отказа в продлении договора социального найма. Сделать в квартире перепланировку, перевести ее в нежилое помещение. Так, собственник вправе проводить перепланировку в тот момент, когда он сам пожелает. В отношении муниципального жилья предварительно нужно получить согласие от фактического собственника (государства или муниципалитета). А перевод квартиры в нежилое помещение фактически невозможен.

Приватизация квартиры позволит уменьшить размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением. Данная компенсация выплачивается жильцами социальных квартир ежемесячно в виде дополнения к квартплате (размер такой платы в Москве составляет около 1100 р. в месяц). Хотя за квартиру в собственности предстоит платить налог, но его размер гораздо меньше суммы компенсации за пользование социальным жильем.

Можно выделить и недостатки приватизации недвижимости, в числе которых:

  1. Расходы на содержание несут собственники недвижимости. Если собственник не оплачивает их самостоятельно, то его могут заставить оплачивать их в судебном порядке (на основании или ). Наниматели квартир по договорам социального найма могут не нести дополнительные траты: все расходы берет на себя собственник в лице муниципального образования.
  2. На квартиру в собственности могут наложить взыскание, а на муниципальное жилье – нет (по , ). Неприватизированная квартира не может быть изъята в рамках исполнительного производства или в процессе банкротства, так как она фактически не принадлежит человеку.
  3. В случае если на месте дома планируется строительство социального объекта, то приватизированную квартиру могут изъять у собственника. Изъятие недвижимости власти компенсируют разными способами: они могут предоставить взамен другую недвижимость или выплатить денежную компенсацию. Конечно, неприватизированную квартиру в данной ситуации также изымут, но обмен будет более выгодным с учетом нормы жилплощади на человека.
  4. Необходимость ежегодной оплаты налог на имущества (согласно ).
  5. Необходимость оплаты взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома. На основании можно сделать вывод, что наниматели квартиры такие взносы не платят, а собственники – обязаны.
  6. Лишение права на бесплатную приватизацию в перспективе.

Необходимые документы

Первый шаг — документация!

Процедура приватизации проходит в несколько этапов. Среди них можно выделить четыре основных:

  1. сначала необходимо получить заверенную нотариусом доверенность, содержащую согласие от всех проживающих в приватизируемой квартире лиц
  2. после этого следует собрать пакет необходимых документов
  3. пакет документов следует сдать в городские органы по месту нахождения жилья
  4. документы будут рассматриваться в течение двух месяцев, и если решение органов будет положительным, то гражданин получит свидетельство о собственности

Что касается документов, необходимых для приватизации жилья, то в этот список входят:

  1. оригиналы и ксерокопии паспортов всех лиц, проживающих в приватизируемом жилье
  2. если есть, то нужно предоставить свидетельство о заключении, либо расторжении брака
  3. на несовершеннолетних лиц до четырнадцати лет нужно предоставить свидетельство о рождении
  4. техпаспорт на квартиру
  5. копии квитанции об оплате налога по коммунальным услугам
  6. договор социального найма
  7. квитанция об уплате госпошлины

Помимо основных документов, необходимо составить заявление. Бланк, по которому оно заполняется, можно найти в открытом доступе на официальных сайтах в интернете, либо же получить его в органе муниципальной собственности и жилищном фонде. Заявление должно содержать следующую информацию:

  1. ФИО гражданина
  2. информация о месте и дате рождения
  3. цель подачи заявления
  4. данные о согласии или несогласии остальных граждан, которые живут в квартире или обладают правом собственности на не

Процедура приватизации состоит из нескольких этапов. Желая провести приватизацию жилья, необходимо получить согласие от проживающих в нем лиц, собрать документы и вместе с заявлением подать их в местные городские органы.

Сроки и цена

Проверка документов и подготовка соглашения по договору социального найма государственными органами проводится в течение двух месяцев.

Бесплатная приватизация – процесс, при осуществлении которого не нужно оплачивать стоимость квартиры. Однако само оформление предполагает оплату услуг некоторых организаций и уплату государственных пошлин. Примерные издержки при оформлении бумаг следующие:

  1. техпаспорт и поэтажный план – от 1000 рублей;
  2. справки и выписки – от 100 рублей за каждую;
  3. выписка из ЕГРП – 500 рублей;
  4. госпошлина за приватизацию 2000 рублей с каждого участника договора.

О понятии платной процедуры читайте в нашей статье.

Сколько раз закону разрешается участовать в приватизации?

Такая возможность предоставляется каждому отдельно взятому российскому гражданину исключительно один раз на протяжении жизни.

Поучаствовать в повторной приватизации вправе несовершеннолетние представители:

  1. Самостоятельно по факту исполнения 18-ти лет (достижение совершеннолетия);
  2. В том случае, если впервые гражданин принимал участие вместе с родителями либо с прочими уполномоченными лицами.

Хозяин неприватизированного жилья

Гражданские паспорта всех членов семьи, достигших 14 лет, принимающих участие в процедуре переоформления прав. Правом на приватизацию обладают наниматели жилых помещений, которые проживают в квартирах по договору социального найма. Если это земельный участок – договор аренды или акт о передаче земли в бессрочное пользование. На основании указанных документов человек вправе стать собственником недвижимости.

Желание стать владельцем собственности должно выражаться самостоятельно, без давления со стороны. Трудно представить себе человека, который не хочет бесплатно заполучить в распоряжение недвижимость.

Получить бесплатно от государства второй раз недвижимость удастся только тем, кто принимал участие в процедуре, будучи в несовершеннолетнем возрасте.

Тут есть одна особенность. Реализовывать свои права они будут совместно, как и выполнять обязательства по оплате за приватизированную квартиру налогов, квартплаты и др. Если кто-то из них в дальнейшем пожелает продать свою долю, он обязан сначала предложить купить ее остальным.

Специально организованная судом комиссия определила, что часть квартир, которая принадлежит Петрову, действительно малозначительна, не имеет существенного интереса и не может быть отдельно выделена. Оценку комиссии Петров не оспаривал и получив свою денежную компенсацию, перестал быть собственником малозначительной доли.

Примерно до середины 1993 года приватизация гражданами жилых помещений осуществлялась в России совершенно официально без обязательного включения в число несовершеннолетних детей, так как нормы закона о приватизации прямо не предусматривали такого правила, а нормы жилищного кодекса о равных правах на жилое помещение совершеннолетних и несовершеннолетних членов семьи нанимателя не учитывались.

Квартира может передаваться в общую долевую собственность, а также в собственность одного проживающего в ней гражданина.

Если вы по какой-то причине не успели ещё квартиру оформить на себя, вам важно знать, кто именно осуществляет правомочия собственника в её отношении. От этого зависит, куда именно вам придётся обращаться для заключения договора на передачу жилья

Но на Вас накладываются некоторые ограничения на права использования и распоряжения квартирой до полной выплаты кредита. Все они должны быть указаны в вашем кредитном договоре, поэтому на стадии его заключения лучше ознакомится с этими условиями повнимательнее.

Такое мнение граждан – что собственник приватизированной квартиры “может все”, а зарегистрированное в ней лицо – “ничего”, заблуждение.

Данное обстоятельство не будет служить основанием для отмены приватизации или отказа в ней уполномоченными органами. Если квартира по своему размеру маленькая и каждому собственнику просто невозможно выделить отдельно изолированную комнату, то выдел доли в натуре невозможен.

Прежде всего речь идёт только о тех квартирах, на которые заключён договор социального найма. Что собой представляет долевая собственность владельцев на жильё? Как решать практические вопросы в таких случаях?

Регистрационные услуги облагаются государственной пошлиной в размере двух тысяч рублей за каждый экземпляр договора.

Что такое повторная приватизация?

Помимо уже отмеченного ограничения по срокам, нужно обратить внимание на положение 11-й ст Закона о приватизации, устанавливающее другое важное условие Бесплатно участвовать в приватизации жилья из муниципального и государственного фонда гражданин может всего один раз.

Это общее правило. Исключение из него предусмотрено 2-м пунктом 11-й статьи.

Если в приватизации принимал участие несовершеннолетний, то он сохраняет право по достижению совершеннолетия еще раз в ней поучаствовать.

Конечно только в том случае, если приватизация к тому времени не прекратится.

Предположим, что человек приватизировал и продал квартиру, а потом неудачно вложил деньги или стал жертвой мошенников. Он потерял жилье, как гражданин России имеет на него право и государство обязано ему его предоставить. Но право на приватизацию больше не возникнет.

Закон не содержит такого понятия. Однако, фактически она возможна, если ранее приватизированная квартира была по желанию собственника передана в государственную или муниципальную собственность. 20-я статья Закона о введении в действие Жилищного кодекса указывает на такую возможность. Ею же установлены определенные условия:

  1. для владельцев это должно быть единственное место постоянного проживания;
  2. квартира не может быть обременена обязательствами (залогом, неоплаченными налогами на недвижимость, долгами по квартплате и др.)

Похожее положение содержит 17-я ст. Закона о приватизации, добавляя к возможности выкупа квартиры еще два пункта:

  1. обязательное согласие на это граждан;
  2. в целях более рационального перераспределения жилья.

Отказавшиеся, в порядке 20-й ст. 189-ФЗ, от собственности граждане не приобретают никаких особых прав и не могут в обход 11-й ст. Закона о приватизации вновь в ней поучаствовать.

Они свое право реализовали и от собственности добровольно отказались.

Такие случаи нередки на практике: испуганные разгулом преступности, высокими налогами и коммунальными платежами люди, желая защитить свое право на жилье, иногда идут на подобные меры.

А вот если человек, живущий в квартире, отказался участвовать в приватизации, представив письменный отказ, он своего права не теряет.

Впоследствии он может приобрести государственную или муниципальную квартиру в собственность бесплатно. При условии, что сроки раздачи жилья к тому времени не истекут.

Несмотря на то, что закон даёт четкий ответ на вопрос о количестве раз возможности участия, исключение из правил также есть.

К таким исключениям относятся следующие случаи:

  1. Участие лица, которое во время предыдущей процедуры было несовершеннолетним.
  2. Возможность участия второй раз появляются у тех лиц, которые потеряли ранее приватизированные жильё в результате природных катастроф или чрезвычайных происшествий как природного, так и техногенного характера.
  3. Переселенцы из районов Крайнего Севера, при условии, что они вернули государству ранее приватизированной жильё, пройдя процедуру деприватизации.
    В том случае, если жильё по договору было передано третьим лицам, например, через куплю-продажу, то право на повторную процедуру утрачивается.
  4. Если приватизация проводится платным путём вследствие утраты права на бесплатную форму.

Иных случаев возможности повторного участия действующее законодательство на сегодняшний день не предусмотрено.

Кто может участвовать второй раз

Несмотря на декларирование принципа однократности участия в программе приватизации, норма Закона № 1541-1 устанавливает случаи, когда допускается повторное обращение нанимателей за переоформлением прав на квартиру. К таким случаям относится:

  1. повторное участие в программе приватизации детей, достигших совершеннолетия;
  2. обращение с заявлением лиц, ранее отказавшихся от участия в приватизации.

При установлении указанных обстоятельств уполномоченные органы не имеют права отказать в переоформлении жилого помещения в собственность.

Несовершеннолетние граждане имеют законную возможность дважды участвовать в приватизации – один раз в качестве члена семьи своих родителей, а второй раз – после достижения возраста 18 лет. Исключить несовершеннолетнего гражданина из состава собственников при приватизации практически невозможно, для этого потребуется получить согласие органов опеки.

При обращении такой категории лиц им необходимо указать, что ранее право собственности возникало в процессе приватизации квартиры их родителей. Если после совершеннолетия и до обращения в уполномоченный орган прошло достаточно много времени, справка о неучастии в приватизации представляется на общих основаниях за весь период после совершеннолетия.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда у гражданина в собственности будет одновременно две квартиры, полученные в рамках программы приватизации. Это не является нарушением закона, поскольку таким способом государство предоставляет дополнительные имущественные гарантии несовершеннолетним гражданам.

После совершеннолетия у ребенка возникает полное право распоряжаться жильем, приватизированным до достижения возраста 18 лет. Факт продажи такой квартиры никак не повлияет на возможность повторного обращения за оформлением приватизационного договора.

Также за приватизацией может обратиться гражданин, ранее отказавшийся от участия в переоформлении прав в пользу остальных членов семьи. Формально, в этом случае вообще отсутствует факт первичного обращения для участия в приватизационной сделке, однако нужно учитывать следующие нюансы:

  1. если гражданин оформлял нотариальное согласие на отказ от приватизации в пользу иных нанимателей (например, остальных членов семьи), он также является участником программы, так как его заявление будет приобщено к заявлению;
  2. при отказе от приватизационной сделки гражданин сохраняет право постоянного проживания и пользования жилым помещением;
  3. поскольку в результате действий гражданина у него не возникло право собственности, закон не запрещает возможность обращения за передачей квартиры по условиям приватизации.

Поскольку приватизации подлежит только целая квартира, такой отказник сможет принять участие в приватизационной сделке только на иной объект недвижимости. Это может происходить в случаях, когда предоставляется новое жилое помещение на условиях соцнайма из муниципального фонда. Порядок совершения приватизационной сделки в этом случае будет соответствовать общим правилам Закона № 1541-1.

Случаи с расприватизацией жилья не дают права на повторное участие в приватизационной программе, поскольку граждане ранее уже реализовали такую возможность. Поэтому при повторном обращении они не смогут получить справку о неучастии в приватизации, а в переоформлении прав им будет отказано.

Кто имеет право на приватизацию квартиры? 2021 год

Приватизация – это передача государственного и муниципального жилья в частную собственность граждан. Процесс начался более 20 лет назад с закона 1991 года «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» и продолжается до сих пор. Это связано с тем, что в Советском Союзе квартиры зачастую принадлежали государству, а не проживающим в них жильцам. Приватизация является бесплатной процедурой.

  1. Государственные и муниципальные квартиры;
  2. Общежитиеквартирного типа, если здание находится в собственности жилищного фонда социального образования;
  3. Служебная жилплощадь, если граждане проживают на ее территории и работают на одном предприятии более 10 лет.

Не могут быть приватизированы:

  1. Общежития, находящиеся в собственности специализированных жилищных фондов;
  2. Служебная жилплощадь, если граждане проживают на ней менее 10 лет;
  3. Здания, находящиеся в аварийном состоянии;
  4. Квартиры, расположенные в военных городках закрытого типа.


Участвовать в приватизации могут все постоянно проживающие (прописанные) на ее территории лица, имеющие договор социального найма. Это право сохраняется и за теми, кто:

  1. Призван на военную службу;
  2. Работает или учится за границей или в другом городе;
  3. Отбывает тюремный срок.

Приватизация касается и детей с недееспособными гражданами: первые проходят процедуру в обязательном порядке, вместо вторых действуют их опекуны. Последние представляют интересы своих подопечных и не получают никаких прав на жилье.

Если гражданин выписался с жилплощади или проживает на ней временно (арендует), приватизировать это жилье он не может.

В 2021 году условия приватизации не изменились. С 1991 года больше всего изменений произошло с правами детей: если раньше они не принимали участие в процессе, то сегодня имеют равные права со взрослыми.


Перед началом процесса нужно заручиться согласием всех проживающих и прописанных на территории квартиры или комнаты жильцов. Каждый гражданин должен пройти процедуру самостоятельно, составить нотариально оформленную доверенность на имя своего представителя или отказаться от доли. Последнее нужно сделать в пользу кого-то.

Несовершеннолетние дети могут отказаться от своей доли, но в этом случае необходимо получить согласие органа опеки и попечительства, поэтому чаще родители отказываются от жилья в пользу сына или дочери.

Затем нужно выбрать форму собственности.

  1. Совместной:квартира будет принадлежать только одному жильцу, остальные пишут отказ. Это более простой в оформлении способ, но при разделе имущества могут возникнуть сложности;
  2. Общей совместной: доступна только для супругов, каждый при этом имеет равную долю;
  3. Долевой: каждый жилец имеет равную долю. Это более неудобный в оформлении способ, так как каждый жилец должен будет пройти процедуру, но после гражданин становится собственником части жилплощади и может смело распоряжаться ею.


Для приватизации необходимо собрать пакет документов:

  1. Копии паспортов всех граждан, решивших пройти процедуру;
  2. Кадастровый и технический паспорта на квартиру или комнату, получить их можно в БТИ или ПИБе;
  3. Копия документа, который подтверждает право граждан пользоваться квартирой;
  4. Договор о социальном найме квартиры или орден. Это обязательное условие для приватизации, так как документ подтверждает, что жилплощадь находится в собственности государства;
  5. Справка о том, что гражданин не пользовался правом приватизации до этого;
  6. Справки по форме 7 и 9. Если гражданин был зарегистрирован в квартире после 1992 года, то ему необходимо получить справки по форме 9 со всех мест, где он проживал, а также предоставить справки о том, что он не приватизировал там жилье. Также подойдет Выписка из домовой книги.

В некоторых случаях могут понадобиться:

  1. Заверенные копии свидетельств о рождении (для детей), браке (если супруг или супруга взяли другую фамилию), смерти;
  2. Доверенность на попечителя, если в процедуре участвует недееспособный гражданин;
  3. Решение суда, если один из участников отбывает тюремное наказание;
  4. Охранное свидетельство, если здание является памятником архитектуры и охраняется, или согласование на перепланировку жилья, если оно было проведено без одобрения. В первом случае необходимо обратиться в Комитет по государственному контролю по использованию и охране памятников истории и культуры. Там жилец должен подписать документ, по которому он обязуется заботиться о культурных ценностях, реставрировать их или даже страховать.

После начала процесса необходимо как можно быстрее закончить его, так как сроки действия справок по формам 7 и 9 составляют около месяца.

  1. Необходимо собрать все необходимые справки и выписки, заверить копии у нотариуса;
  2. Подать пакет в Агентство по приватизации или «Единое окно». Там документы и информация о гражданах будет проверена;
  3. Получить на руки Договор о приватизации (о передаче жилья в собственность граждан);
  4. Передать договор в Росреестр и получить Свидетельство о регистрации права собственности.


Ордер выдавали владельцам бесплатных квартир в Советском Союзе, подтверждая право человека жить там. Их выдавали отдельным людям и семьям в то время, как договор социального найма заключался между организацией и работниками, которые в ней трудились. С 2005 года ордеры не выдают, а проведение всеобщей приватизации сделало их бесполезными.

Сложно сказать, насколько сейчас важно наличие ордера. С одной стороны, пройти приватизацию все равно можно, предъявив договор или записи из архивов о проживании в квартире. С другой стороны, выбрасывать ордер не нужно: с его помощью прохождение процедуры будет ускорено.

Гражданин может воспользоваться правом бесплатной приватизации только один раз в жизни. Провести процедуру еще раз возможно только в том случае, если первоначально приватизация была проведена с нарушениями. Доказав это в суде, можно добиться отмены сделки.

Исключением являются дети: до 18 лет они проходят приватизацию в принудительном порядке, после 18 необходима повторная приватизация.

Несовершеннолетний ребенок обладает обязательным правом на приватизацию, даже если он не прописан в квартире. Документы за него (свидетельство о рождении) подают родители или опекуны. После достижения 18 лет процесс необходимо повторить в добровольном порядке.

В процессе приватизации квартиры в 90-х года в нее оказался не вписан несовершеннолетний ребенок. После 18 лет он решил получить законную часть. Как правильно он должен сделать это?

Подобные ситуации часто возникали раньше из-за несовершенства правил оформления: квартира уже отдана родителям ребенка, и приватизировать ее он не может, хотя жил там всю жизнь. Чтобы получить это право, семья должна обратиться в суд и отменить приватизацию, как не соответствующую законодательству.

В квартире прописаны несколько человек: муж, жена, брат мужа и общая взрослая дочь супругов, у которой есть свой сын. После развода в квартире постоянно проживают жена, дочь и ее ребенок, Муж с братом съехали, но все еще прописаны на территории. Как правильно приватизировать жилплощадь?

На приватизацию имеют право все, кто прописан в квартире, то есть 5 человек. Все они после приватизации будут иметь право на владение 1/5 жилья, с которым смогут делать что захотят. Для проживающий в квартире это может стать серьезной проблемой. В этом случае жена и ее дочь могут через суд доказать, что бывший супруг и его брат не пользуются квартирой и не несут никаких расходов, связанных с ее содержанием. Если суд удовлетворит их иск, мужчины будут выписаны без согласия.

Безвозмездная приватизация жилья дается человеку всего один раз в жизни. Воспользоваться привилегией могут лица, имеющие право на перевод муниципального имущества в частную собственность, т.е. заключившие договор социального найма. Все остальные желающие таким правом не обладают. Им запрещено оформлять муниципальное жилье – единственно возможный вариант выкупить недвижимость по ее кадастровой стоимости.

Возникает закономерный вопрос, кому и по какому праву дается шанс на бесплатную приватизацию квартиры в РФ? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.

Приватизация – это процедура разгосударствления жилых и нежилых объектов, т.е. перевод муниципального имущества в частное владение. Старт процедуре был дан в 1991 году, сразу после Перестройки и развала Советского союза. Жители России получили право оформить государственные квартиры в личную собственность на бесплатной основе.

Федеральный закон № 1541-I «О приватизации…» (последней редакции) разрешает приватизировать следующие объекты:

  1. Жилье по договору социального найма с муниципалитетом.
  2. Отдельные виды ведомственного жилья:
  • не изъятые из оборота;
  • при согласии собственника (например, Министерства обороны);
  • при переводе на баланс муниципалитета.

Найти подходящий объект не сложно, главное иметь на руках договор найма жилого помещения. На основе данного документа можно приватизировать квартиру в рамках действующего законодательства.

Итак, если недвижимость находится в собственности муниципалитета, объект подлежит приватизации. Но вместе с тем существует жилье, которое нельзя оформить в собственность граждан (ст. 4 ФЗ):

  1. служебные квартиры (см. «Как приватизировать служебное жилье?«);
  2. ветхая жилплощадь;
  3. жилые объекты в военных городках закрытого типа (ЗАТО);
  4. аварийное жилье;
  5. объекты, являющиеся памятниками архитектуры или представляющие особую историческую ценность;
  6. находящееся в собственности граждан.

Список претендентов на перевод жилья в частную собственность отмечен в ст. 69 ЖК РФ.

Право участвовать в приватизации имеют:

  1. ответственный наниматель – тот, с кем подписывался договор найма жилплощади;
  2. члены семьи нанимателя – прописанные в квартире лица, необязательно родственники;
  3. недееспособные или ограниченно дееспособные лица (иждивенцы);
  4. временно отсутствующие жильцы (осужденные, военнослужащие, вахтовики, работающие за границей, находящиеся в стационаре);
  5. несовершеннолетние – в обязательном порядке.

Отметим, что если участников приватизации несколько, то и квартира переходит в долевую собственность. Претенденты получают равные доли и могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Существуют категории граждан, которые лишены права переоформить муниципальное жилье. Даже если они направят заявление на приватизацию, им будет отказано, а в случае оформления квартиры сделка может быть оспорена в суде.

Кто не может участвовать в приватизации:

  1. Не имеющие договора соц найма жилого помещения.
  2. Не зарегистрированные в квартире.
  3. Прожившие в муниципальной квартире менее одного года.
  4. Жильцы, которые создают неудобства для проживания остальных членов семьи (устроили перепланировку, не оплачивают за ЖКУ, портят имущество в доме).
  5. Владельцы другой приватизированной недвижимости, т.е. ранее участвовавшие в разгосударствлении имущества.

Важно отметить, если человек выписался из муниципальной квартиры до начала приватизации, он утрачивает право участвовать в процедуре. За ним сохраняется право прописаться в другой муниципальной жилплощади, пожить в ней некоторое время, а затем попробовать приватизировать.

Действующее законодательство разрешает гражданам РФ участвовать в приватизации один раз в жизни (ст. 11 ФЗ № 1541-I). Последующее участие не может быть безвозмездным. Претенденты на жилье могут выкупить его у государства уже за деньги.

Возникает вопрос, как можно приватизировать квартиру бесплатно, если предыдущая попытка уже исчерпана? Повторное участие возможно в том случае, если на момент приватизации прописанный был несовершеннолетним (от 0 до 18 лет). Дети могут участвовать еще один раз после достижения ими 18-летнего возраста. Но уже без опеки и согласия взрослых.

Второй способ повторного участия в приватизации – признание предыдущей сделки недействительной. Например, ввиду нарушения прав ребенка или несоблюдения процедуры. Признать приватизацию недействительной можно только в судебном порядке, и только при наличии веских доказательств. Если суд удовлетворит исковое заявление, сделка аннулируется. Квартира вновь отойдет муниципалитету, а участники вернут себе право на повторную бесплатную приватизацию.

Воспользовавшись правом на приватизацию жилья, лица приобретают недвижимость в долевую или совместную собственность. Новый статус квартиры открывает широкие полномочия для владельцев.

Права хозяев приватизированной жилплощади:

Сейчас все чаще можно встретить вопрос, можно ли продать неприватизированную квартиру? Пока недвижимость принадлежит муниципалитету, ее нельзя ни продать, ни сдать в аренду, ни заложить, ни завещать, ни подарить. Но как только квартира перейдет в частную собственность, владелец сможет распоряжаться долей по своему усмотрению.

  • Перепланировка

Став законным собственником квартиры, можно заняться ее перепланировкой: сделать ремонт, объединить комнаты, разделить санузел… Правда, перед этим придется посетить БТИ и согласовать перепланировку.

  • Свободная прописка/выписка

Регистрация новых жильцов в муниципальной квартире требует получения специального разрешения. Обладатели приватизированной недвижимости не имеют таких сложностей. Для того, чтобы прописать новых квартирантов достаточно посетить УВМ и написать согласие на подселение. Никаких разрешений, как это было в случае с муниципальным жильем, получать не нужно.

Получение крупного кредита в банке не обходится без поручительства или залога имущества. Если таким залогом будет доля в приватизированной квартире, банк охотнее выдаст нужную сумму. Основное условие – стоимость залога должна превышать взятую ссуду как минимум на 5% (п. 1 ст. 54.1 ФЗ «Об ипотеке»). Таким способом можно получить ипотеку на жилье в новостройке.

  1. В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  2. Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:Москва и Область
  3. Санкт-Петербург и область

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Приватизация недвижимости — это сложный юридический процесс, это переход права собственности. Кто имеет право участвовать в этом процессе? Как правильно составить заявление? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

После проведения регистрации квартиры, человек становится полноправным собственником. То есть он имеет право делать с ней всё, что захочет. Человек может распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению.

Нужно понимать, что данная процедура несет позитивные и негативные последствия. У человека появляются не только права, но и обязанности. Поэтому перед проведением регистрации необходимо всё обдумать.

Если квартира не приватизирована, тогда жильцы являются социальными нанимателями. То есть они не являются полноправными собственниками жилой недвижимости. Чтобы стать полноправным собственником квадратных метров необходимо пройти процедуру государственной регистрации.

Законодательство регламентирует порядок и сроки приватизации жилой недвижимости. Гражданин должен строго соблюдать все условия, чтобы стать полноправным собственником.

Нужно помнить, что оформить в собственность можно только квартиру, которая принадлежит вам. Законодатель запрещает оформлять в собственность общежития и квартиры-музеи. Такая жилая недвижимость всегда будет являться собственностью государства.

Теперь нужно определить категорию лиц, которым запрещено участвовать в процессе приватизации жилой недвижимости:

  1. Граждане, не проживающие в жилом помещении.
  2. Граждане, которые не прописаны.

Кто может участвовать в этом процессе:

  1. Принять участие в приватизации могут все лица, которые проживают в квартире. То есть все члены семьи (иждивенцы, родители, дети и т. д.) могут участвовать в этом процессе.
  2. Также принимать участие могут лица, которые арендуют жилье. Но только в том случае, если сделка оформлена официально. То есть должен быть договор социального найма.

Можно ли участвовать повторно в приватизации?

По закону нельзя приватизировать жилое помещение несколько раз. Но здесь не всё так просто. Муниципальная недвижимость может быть повторно приватизирована в том случае, если она была оформлена по договору найма.

Но сделать это будет сложно. Для этого нужно обращаться в суд. Выиграть дело будет сложно. Разрешить повторную приватизацию могут только в двух случаях:

  1. Если собственники жилой недвижимости отказались от права распоряжения. При этом собственники должны официально отказаться от такого права. То есть они должны подать соответствующее заявление в нотариальную контору. И такое заявление должно быть правильно оформлено. Только в этом случае можно будет повторно оформить муниципальную недвижимость в собственность.
  2. Если суд отменил ранее проведенную сделку. Есть ли собственники хотели приватизировать квартиру, но у них это не получилось. Суд может отменить сделку по различным причинам. Например, собственники жилой недвижимости не предоставили требуемый пакет документов или не оформили сделку. В таком случае суд отменяет такую сделку.
  3. Если собственник жилой недвижимости добровольно отказался. Владелец квартиры мог отказаться от в приватизации по различным причинам.

Отдельно стоит посмотреть права несовершеннолетних. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут принимать участие в приватизации квартиры совместно со родственниками. Но несовершеннолетние не могут давать согласие на проведение таких действий. То есть за них решают их родственники.

Кто не имеет право оформлять недвижимость в собственность:

  1. Граждане, которые уже совершали такую сделку с недвижимостью. Здесь всё очень просто. Совершить сделку можно только единожды. Оформить недвижимость в собственность могут только совершеннолетние лица.
  2. Граждане, которые временно проживают в квартире. В таком случае оформить сделку невозможно. Потому что лица не прописана в квартире.
  3. Если лицо проживает в квартире по договору пользования. Этот договор является гарантией отношений между сторонами. Такой договор позволяет лицу временно пользоваться квартирой. В таком случае гражданин не имеет право приватизировать жилое помещение.

Лица с 1991 года имеют право участвовать в процессе для того, чтобы приватизировать то жилье, в котором они проживают (зарегистрированы). Для этого необходимо подтвердить то, что вы не участвовали в приватизации ранее. Поскольку такое право даётся совершеннолетним гражданам только один раз.

Для этого нужно получить форму 9 со всех мест, в которых вы проживали. Форма 9 это справка о регистрации гражданина. Соответственно, все места где вы проживали с 1991 года должны быть обозначены и понятны агентству по приватизации.

Для того чтобы подтвердить, что вы не участвовали в процессе, нужно обратиться в агентство по приватизации. В агентстве по приватизации выдадут справку о том, что вы по этому адресу не участвовали в приватизации жилой недвижимости.

Также нужно подготовить стандартный пакет документов. Документы должны подтверждать то, что вы зарегистрированы в этой квартире. Например, на основании договора найма, ордера или какого-либо иного основания. Допустим решения суда.И этот пакет документов уже будет основанием для того, чтобы передавать в собственность жилое помещение.

Приватизировать жилье можно только на зарегистрированных в квартире людей или могут быть другие участники? Основным критерием является то, что человек должен быть зарегистрированным в этой квартире. Однако есть квартиры, которые предоставлялись на основании ордера.

И лицо может быть включено в ордер, но в этой квартире так и не быть зарегистрированным. Такое лицо должно сохранить право на регистрацию и может участвовать в такой сделке.

Несовершеннолетние дети, которые участвовали в приватизации, после 18 лет могут совершать сделку с недвижимостью. То есть они могут приватизировать другое жильё.

Основной критерий — это то, что жильё не должно находиться в собственности граждан или юридических лиц. Речь идет о передаче государством в собственность граждан имущество.

При регистрации жилья на нескольких человек есть несколько нюансов. Собирается тот же пакет документов, но на каждого гражданина. То есть лицо получает справки о неучастии в приватизации на себя. И второе лицо делает тоже самое.

Бывает так, что несколько человек живут в квартире, но решили приватизировать недвижимость только на одного. В этой ситуации остальные граждане должны дать отказ от участия в приватизации.

Рассмотрим порядок действий:

  1. Сбор документов.
  2. Подача соответствующего заявления в орган управления.
  3. Проверка жилого помещения.
  4. Составление и подписание соответствующего Договора.
  5. Регистрация права собственности.

Для совершения сделки потребуется такой набор документов:

  1. паспорта всех собственников;
  2. паспорт на жилое помещение;
  3. архивная выписка и справка по форме;
  4. при необходимости потребуется выписка из домовой книги и лицевого счёта.

Правильно заполненное заявление существенно сокращает сроки процесса. Чтобы правильно заполнить заявление необходимо иметь образец.

Правильно составить заявление поможет нотариус или юрист. Также можно составить заявление самостоятельно. Заявление на оформление недвижимости не имеет официального Бланка.

Конечно, желательно соблюдать форму заявления. Но даже если вы неправильно напишите заявление, его всё равно примут. То есть регистрирующий орган не может отказать в приёме заявления.

В заявлении должна быть указана такая информация:

  1. Перечень предоставляемых документов.
  2. Перечень лиц, которые принимают участие в оформлении жилой недвижимости.
  3. Статус и адрес недвижимости.

Это интересно: Расшифровка штрих кода в квитанции ЖКХ 2020 год

Оформить муниципальную недвижимость в собственность можно двумя способами:

  • самостоятельная;
  • воспользоваться услугами социального агентства.
  1. Для получения выписки необходимо будет оплатить государственную пошлину (200 рублей).
  2. Также гражданину нужно оплатить государственную пошлину за оформление договора (1000 рублей).

Приватизировать жилое помещение имеют право только законные собственники. Участвовать в оформлении недвижимости можно только один раз.

Многие жители России проживают в квартирах государственной либо муниципальной собственности. Для возможности перевести квартиру из государственной в частную собственность необходимо знать о некоторых имеющихся особенностях.

Каждый гражданин России имеет право приватизировать ту или иную недвижимость, которая находится в государственной либо муниципальной собственности.

Дополнительно необходимо обращать внимание на то, что некоторые факторы ограничивают возможность получать в право собственности жилплощадь.

К ним относятся:

  1. служебные помещения;
  2. комнаты в общежитиях;
  3. жилье в городах закрытого типа;
  4. жилплощадь в аварийном либо ветхом состоянии;
  5. недвижимость в строении, которая несет под собой культурную ценность.

Приватизация является одной из наиболее сложных процедур. С целью ее проведения в кратчайшие сроки необходимо знать законодательное регулирование этого вопроса.

Все вопросы относительно порядка приватизации квартиры и имеющиеся нюансы отображены в Федеральном законе “О приватизации жилого фонда”, принятого еще в 1991 года.

Необходимо помнить: указанный законодательный акт регулярно подвержен корректировкам, поэтому рекомендуется за ними следить.

В Федеральном законе “о приватизации” указан перечень тех граждан, кто имеет право на приватизацию квартиры.

Здесь также имеются некоторые особенности, о которых необходимо знать.

Еще во времена СССР была распространена не только государственная собственность.

С целью приватизации муниципальной недвижимости необходимо предоставить:

  1. документ, который подтверждает право на проживание в данной квартире, к примеру, им может являться договор о социальном найме;
  2. письменное разрешение всех граждан, которые прописаны в конкретной жилплощади.

На основании поданной документации уполномоченным органом принимается соответствующее решение.

Одним из ключевых условий приватизации является проживание в квартире по договору социального найма. Без этого документа в процедуре приватизации будет однозначно получен отказ.

Данный вопрос договора с гражданами, которые живут в квартире, является исключительно техническим. Дополнительным условием приватизации можно назвать статус проживающего гражданина. Иными словами, приватизация возможна только теми лицами, которые живут в квартире постоянно. Помимо этого, инициировать процедуру приватизации могут граждане, за которыми квартира находится “в брони”. Нередко так говорят о тех гражданах, которые на данный момент находятся в местах лишения свободы либо же осуществляют трудовую деятельность вахтовым методом.

Важно помнить: граждане, которые проживают в жилплощади временно, не могут принимать участие в приватизации.

В процессе приватизации квартиры законодательством допускается возможность ее распределения между владельцами.

Долевая разновидность приватизации жилплощади предоставляет возможность каждому проживающему по своему усмотрению распоряжаться своей долей имущества.

Большая часть юристов считают, что данная разновидность приватизации весьма выгодна каждому владельцу. Одним из ключевых преимуществ принято считать отсутствие необходимости в дальнейшем раздела имущества при возможном бракоразводном процессе.

Необходимо обратиться к ФЗ “О приватизации”, который указывает на перечень лиц, кто может участвовать в приватизации квартиры.

На основании указанного закона, все без исключения несовершеннолетние дети имеют право принимать участие в приватизации.

Необходимо помнить о том, что если ребенком уже принималось ранее участие в подобной процедуре, но ему было меньше 18 лет, то за ним закреплено право повторного участия.

Для проведения подобного рода сделки, необходимо будет обратиться в местный орган самоуправления с соответствующим пакетом документов.

Одновременно с этим необходимо помнить и об исключениях, которые напрямую связаны с несовершеннолетними детьми. В частности они могут до наступления совершеннолетнего возраста принимать участие неограниченное число раз, а после 18 лет – только 1 раз.

Механизм приватизации квартиры в 2020 году заключается в следующем:

  1. Изначально необходимо в нотариальном органе составить доверенность, в котором отображается согласие всех зарегистрированных лиц на приватизацию.
  2. Далее осуществляется сбор необходимой документации.
  3. На следующем этапе необходимо передать документы уполномоченному лицу в регистрационный орган.

После положительного принятия решения уполномоченный орган каждому участнику приватизации предоставит соответствующее свидетельство.

Законодательством РФ предусмотрен определенный пакет документов, в состав которого включено:

  1. копии заполненных страниц паспортов, при наличии несовершеннолетних детей необходимо предоставить их свидетельство о рождении;
  2. при наличии официального брака нужно предоставить соответствующее документальное подтверждение;
  3. технический паспорт из БТИ относительно приватизированной квартиры;
  4. документы из ЖЭУ, которые подтверждают отсутствие задолженности по коммунальным услугам;
  5. договор социального найма – при необходимости.

Уполномоченным органом может быть затребована и дополнительная документация, которая предусмотрена законодательством России.

Законодательством РФ утвержден стандартный бланк, на основании которого будет приватизирована жилплощадь.

Помимо этого, необходимо обращать внимание на то, что в нем должны быть отображены такие сведения:

  1. полные инициалы заявителя;
  2. сведения о месте и дате рождения;
  3. основная суть обращения;
  4. информация относительно наличия согласия иных проживающих лиц.

Период приватизации в среднем составляет несколько месяцев, однако он может быть увеличен при необходимости обращения с исковым заявлением в судебный орган.

Сама процедура приватизации осуществляется бесплатно, однако необходимо понимать, что регистрация прав и оформление некоторых документов может нести под собой некоторые финансовые затраты. Исходя из этого, приватизировать квартиру можно примерно за 2 тысячи рублей.

  1. В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  2. Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:Москва и Область
  3. Санкт-Петербург и область
  4. Регионы

Последствия признания приватизационного договора недействительным

Если судебный орган признает сделку недействительной, возникает ряд следствий, указанных в 167-ой Статье ГК РФ:

  1. Признавая приватизационный договор незаключенным, суд аннулирует все юридические последствия, которые возникли в результате его подписания, исключая события, связанные с недействительностью напрямую. Недействительной сделку будут считать с момента заключения. Если существуют такие физические лица (стороны или представители сторон сделки), которые заранее знали о факторах, приведших к признанию недействительности сделки, они считаются действовавшими недобросовестно. Оценку таким их действиям может вынести суд в отдельном процессе, вплоть до открытия уголовного дела по факту мошенничества, шантажа и т.п.
  2. Когда приватизация квартиры будет признана недействительной, стороны должны вернуть полученное имущество, в данном случае жилое помещение, в собственность прежних его владельцев: муниципальных или государственных органов власти.
  3. Предметом рассмотрения дела в суде является договор перехода государственной квартиры или дома в собственность граждан. Если в результате признания сделки недействительной будут нарушены основы нравственности или правопорядка, суд в виде исключения не станет применять следствия признания недействительности договора.

Важно! Если приватизационный договор был признан недействительным в ходе судебного рассмотрения дела, то по сути эта сделка является несовершенной, ведь недействительность устанавливается сразу с момента ее заключения. Вследствие этого, граждане участвовавшие в таком процессе, не реализовали свое право на бесплатную приватизацию.. Потерявший право собственности на жилое помещение по результатам судебного слушания гражданин может еще раз приватизировать какое-либо муниципальное или государственное жилье

Условием будет его предназначенность для социального найма

Потерявший право собственности на жилое помещение по результатам судебного слушания гражданин может еще раз приватизировать какое-либо муниципальное или государственное жилье. Условием будет его предназначенность для социального найма.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Условное наказание по статье 167 УК РФ: Можно ли получить условный срок + практика, примеры, основания

Условное наказание по статье 167 УК РФ: Можно ли получить условный срок + практика, примеры, основания

Новая редакция ст. 167 УК РФ

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, — наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Что такое уничтожение или повреждение имущества с правовой точки зрения

Статья 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» состоит из 2-х частей. Часть 1 – «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб». Например, разбить стекло в магазине камнем или чей-нибудь телефон – это будет часть 1 статьи 167 УК РФ.

Важно знать: значительный ущерб – относительное понятие. Для людей с разным доходом значительным ущербом будут разные суммы. Для кого-то и 30 000 рублей – незначительные деньги. Примечание №2 к статье 158 УК РФ установило, что значительный ущерб не может быть меньше 2500 рублей и зависит от имущественного положения потерпевшего.

Часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — преступление небольшой тяжести. Наказание – штраф не более 40 000 рублей или лишение свободы до 2-х лет. Есть и другие виды наказания, но о них не будем.

Часть 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — это уже серьёзнее. Это тоже повреждение или уничтожение имущества, но с помощью:

  1. поджога;
  2. взрыва;
  3. другим опасным способом;
  4. повлекшее смерть человека;
  5. повлекшее тяжкие последствия.

Важно знать: тяжкими последствиями считается причинение вреда здоровью средней тяжести 2-м и более людям; причинение тяжкого вреда здоровью 1-му человеку и более; если потерпевшие остались без жилья или средств к существованию; если какое-либо предприятие или организация надолго вышли из строя или если потребители на большой срок времени остались без электричества, газа, отопления, воды. Так указано в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 года №14.

Здесь уже штрафом не отделаться. Суд назначит исправительные работы или лишение свободы. Но не больше, чем на 5 лет.

Важно знать: получается, что оставить надолго людей без газа или воды – настолько же опасное преступление, как неумышленно причинить смерть человеку, например, путём поджога. Наказание-то одно и то же – лишение свободы максимум на 5 лет.

Комментарий к Статье 167 УК РФ

1. Общественная опасность преступного посягательства состоит в том, что оно зачастую причиняет неустранимый материальный вред, а также может нанести ущерб культурным или иным ценностям.

2. Как и все преступления против собственности, оно посягает на чужую собственность (основной объект). Факультативным объектом могут быть жизнь и здоровье людей, отношения, связанные с культурой страны.

3. Предметом посягательства выступает как движимое, так и недвижимое имущество (см. коммент. к ст. 158), кроме специальных видов имущества, УО за уничтожение и повреждение которого предусмотрена другими статьями УК РФ (см. ст. 243, 244, 267, 325, 346). Кроме того, уничтожение и повреждение чужого имущества может выступать в качестве последствия таких преступлений, как терроризм (ст. 205), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211), массовые беспорядки (ст. 212), хулиганство (ст. 213 Уголовного кодекса России), вандализм (ст. 214), жестокое обращение с животными (ст. 245), диверсия (ст. 281), а также преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 273).

4. С объективной стороны составы описаны как материальные, что предполагает наличие: а) деяния; б) материального общественно опасного последствия; в) причинной связи между деянием и данным последствием.

5. Деяние выражается в действии или бездействии (например, непринятие мер по тушению возгорания).

6. Результатом действия или бездействия должно быть уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.

7. Уничтожение — это приведение материальных ценностей в состояние, когда они полностью утрачивают свою экономическую ценность и не могут быть использованы по своему назначению.

8. При повреждении имущества причиняется вред, который существенно снижает его экономическую ценность и влечет частичную утрату его потребительских свойств. Однако поврежденные предметы могут быть восстановлены и вновь использоваться по назначению. При этом, естественно, снижаются ценность и качество имущества.

9. Ущерб оценивается как значительный исходя из конкретных обстоятельств. При этом учитываются не только стоимость имущества, но и материальное положение потерпевшего, значение для потерпевшего уничтоженного или поврежденного имущества, возможность его восстановления, а также положения п. 2 примеч. к ст. 158, согласно которым значительный ущерб гражданину не может составлять менее 2500 руб. При отсутствии значительности ущерба деяние не является преступным.

10. Данное преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Мотивы не имеют квалифицирующего значения, однако позволяют отграничить анализируемое деяние от смежных преступлений (диверсии, терроризма, хулиганства, вандализма и др.).

11. По ч. 1 коммент. статьи субъектами преступного посягательства являются лица, достигшие 16-летнего, по ч. 2 — 14-летнего возраста.

12. Отягчают ответственность согласно ч. 2 коммент. статьи уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений (см. п. 17 коммент. к ст. 105), путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (например, затопление, организация аварии транспорта и т.д.).

12.1. Использование поджога, взрыва и т.д. предполагает, что эти способы уничтожения или повреждения имущества создают угрозу причинения вреда человеку или имуществу, которое виновный не намеревался уничтожать или повреждать. Поэтому умышленное уничтожение или повреждение отдельных предметов с применением огня в условиях, исключающих его распространение на другие объекты, и возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, чужому имуществу, — указывает Пленум ВС РФ в п. 6 Постановления от 05.06.2002 N 14, — надлежит квалифицировать по ч. 1 коммент. статьи, если потерпевшему причинен значительный ущерб.

13. Другим квалифицирующим признаком выступает причинение смерти человеку или иных тяжких последствий. К последним можно отнести: причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одного человека или средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; длительное приостановление или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации; длительное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения — электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п. (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 05.06.2002 N 14).

14. Причинение по неосторожности смерти человеку или иных тяжких последствий характеризуется двумя формами вины: умышленной виной по отношению к основным последствиям и неосторожностью по отношению к дополнительным последствиям.

15. Уничтожение или повреждение собственного имущества не образует состава преступления. Однако если в результате такого поджога причинен значительный ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собственностью иных лиц и виновного, то действия последнего, желавшего наступления указанных последствий или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним безразлично, должны квалифицироваться как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Если же в результате такого поджога указанному имуществу причинен по неосторожности вред в крупном размере, то действия виновного надлежит квалифицировать по ст. 168 (см. п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 05.06.2002 N 14).

16. Основной состав отражает деяния, входящие в категорию преступлений небольшой тяжести, квалифицированный состав — в категорию преступлений средней тяжести.

Несколько интересных и важных моментов

Возникает вопрос – а что будет, если уничтожено имущество стоимостью менее 2500 рублей? Или хотя и более 2500 рублей, но нет существенного ущерба? Ответ прост: это будет уже не преступление, а всего лишь правонарушение. Это статья 7.17 КоАП РФ, а не статья 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Важно знать: наш адвокат приложит все усилия, чтобы дело было квалифицировано именно так – по статье 7.17 КоАП РФ. Наказание там – штраф от 300 до 500 рублей.

Случай из практики: Гражданин А. повредил имущество семьи Б.: входную дверь стоимостью 500 рублей и оконные стёкла на 1050. Итого нанёс ущерб на 1550 рублей. И следователь решил, что это часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», обвиняемого осудили. Хотя сразу ясно, что тут нет уголовного дела, ведь чтобы оно было, нужно, чтобы ущерб был никак не меньше 2500 рублей. Дело дошло до Верховного Суда и только он отменил незаконный приговор.

Важно знать: это пример работы следователя и прокурора. Ведь ни одно дело не идёт в суд без разрешения прокурора. И следователь, и прокурор совершили беззаконие. Работа уголовного адвоката нашей компании в том и заключается, чтобы такого не произошло с вами.

Другой пример: К. был осуждён по нескольким статьям, включая часть 1 статьи 167 УК. Он пытался завладеть чужой машиной, и для этого разбил стекло в ней. Ущерб – 2700 рублей, дело было давно. Конечно, следователь сразу «ухватился» за цифру: раз больше 2500 рублей, значит, значительный ущерб. Но не тут-то было. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда постановила, что «значительность» ущерба не доказана: «в приговоре не приведены сведения в обоснование вывода о том, что причинение собственнику автомобиля ущерба в размере 2700 руб. для него является значительным». Суд смягчил наказание, убрав из приговора часть 1 статьи 167 УК.

Конечно, если причинённый ущерб более 2500 рублей, то следователь «автоматически» считает, что это значительный ущерб. При этом следствие игнорирует имущественное положение потерпевшего. Даже если сам потерпевший заявляет, что ущерб для него незначительный, следователь всё равно возбуждает дело по часть 1 статьи 167 УК РФ. Статистику-то сделать надо.

Уголовного наказания можно избежать законно

Часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — это преступление небольшой тяжести, а часть 2 – средней степени тяжести. Уголовный кодекс даёт 3 возможности избежать уголовной ответственности.

1. Освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ). Чтобы суд применил эту статью и освободил обвиняемого от наказания, нужно:

  1. чтобы преступление было совершено впервые;
  2. чтобы оно было небольшой или средней тяжести (как раз наш случай);
  3. явиться с повинной;
  4. помогать следователю раскрыть преступление, то есть давать правдивые и полные показания;
  5. загладить причинённый вред (то есть выместить убытки потерпевшему).

2. Освобождение от ответственности в связи с примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ). Так же, как и в первом случае, требуется, чтобы:

  1. преступление было совершено впервые;
  2. преступление небольшой или средней тяжести;
  3. был заглажен причинённый вред, то есть потерпевшему возмещены убытки;
  4. потерпевший согласился помириться.

3. Освобождение от ответственности в связи с истечением срока давности (статья 78 УК РФ). Никого не могут привлечь к ответственности и осудить, если с момента совершения преступления небольшой тяжести прошло 2 года и более. То же самое и с преступлением средней степени тяжести, но в этом случае должно пройти 6 лет и более.

Важно знать: кажется, всё просто. Но на деле есть «подводные камни», которые могут появиться во время допроса следователя или прямо на суде, что ещё хуже. И вот вы надеялись на благополучный исход, а вместо этого вам светит реальный срок. Сюрпризы в уголовном деле – это плохие сюрпризы, и лучше, чтобы их не было. Опытный уголовный адвокат гарантирует, что неожиданностей не будет.

Сущность преступления

Ст. 167 УК РФ рассматривает соответствующий вид правонарушения в виде порчи чужих вещей или предметов собственности в форме уничтожения или повреждения. Основным признаком является его намеренная противоправность.

Чтобы квалифицировать причинение вреда имуществу как преступление по части первой данной статьи, нужно, чтобы имел место значительный размер причиненного вреда. Тогда применяется какой-либо из шести типов наказания:

  1. Выплата штрафа, составляющего не более сорока тысяч российских рублей, либо рассчитанного в пределах заработка за три месяца на месте официального трудоустройства осужденного, либо в сумме иного дохода за этот же срок.
  2. Трудовая обязательная деятельность не более пятнадцати дней (календарных).
  3. Трудовая исправительная деятельность не более одного года.
  4. Трудовая принудительная деятельность не более двух лет.
  5. Арест на девяносто дней и меньше.
  6. Лишение гражданина свободы не более, чем на двадцать четыре месяца.

Суд вправе выбрать как одну санкцию, так и одновременно две (любую из вышеперечисленных санкций плюс выплату штрафа).

Если указанное в статье умышленное причинение вреда имуществу было совершено каким-либо из общественно опасных способов (поджог, взрыв и прочее), или цель порчи – наличие хулиганских побуждений, или в результате указанных действий умер человек по неосторожности (наступили иные тяжкие последствия), количество видов санкционных мер уменьшается (остается только трудовая принудительная деятельность и лишение гражданина свободы), но их длительность увеличивается (достигает пяти лет в каждом случае).

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Можно ли отменить алименты на ребенка: Отмена алиментов на детей + несовершеннолетние, практика, взыскания

Можно ли отменить алименты на ребенка: Отмена алиментов на детей + несовершеннолетние, практика, взыскания

Можно ли отменить алименты?

Неужели действительно существуют легальные способы прекратить алиментные выплаты? Да, в некоторых предусмотренных законом случаях…

Алименты могут быть отменены. Это происходит в том случае, если больше нет законного основания для взыскания алиментов с плательщика (например, если окажется, что плательщик не является отцом ребенка или у ребенка появится другой «отец» — усыновитель);

Плательщик может быть освобожден от оплаты алиментов. Так бывает, если у получателя алиментов пропадает необходимость в материальной помощи со стороны плательщика алиментов (например, ребенок возобновил трудоспособность и устроился на работу). Есть и другие основания для освобождения от алиментов, о которых мы поговорим ниже.

Как отмена, так и освобождение от алиментов происходит исключительно по решению суда, за исключением случаев, когда основанием для прекращения выплат являются положения алиментного соглашения, заключенного между родителями. Речь об этом тоже пойдет ниже.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные положения закона об отмене алиментов и об освобождении от алиментных обязательств.

Законные основания и причины для отмены алиментов на ребенка

Принципиальное правило – родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Из этого правила выплывает, что если Вашему ребенку нет 18 лет, об отмене алиментов и речи идти не может.

Совсем иначе обстоят дела, если ребенку исполнилось 18 лет или если ребенок… не Ваш. Поэтому, добиться отмены назначенных судом алиментов можно только в двух случаях:

  1. при достижении ребенком 18 лет;
  2. при снятии родительских обязанностей в случае оспаривания отцовства, отказа от отцовства или усыновления ребенка другим лицом.

В первом случае отмены алиментов и не нужно ничего добиваться – после достижения ребенком совершеннолетия алиментные обязательства прекращаются сами собой.

А вот о втором случае следует поговорить отдельно, поскольку оспаривание отцовства, отказ от отцовства, усыновление и отмена усыновления – процессуальные процедуры, требующие участия суда, родителей и ребенка. То есть, отмена алиментов осуществляется в судебном порядке.

Оспаривание отцовства

Основанием для отмены алиментов является оспаривание отцовства. Родитель, который сомневается в своем родстве с ребенком, вправе подать в суд иск об оспаривании отцовства. Правда, помимо сомнений потребуется представить доказательства, на основании которых суд может принять решение. Доказательства могут быть любыми, но с наибольшей точностью подтвердить факт наличия или отсутствия родства может генетическая экспертиза.

Есть одно «но». Если мужчина знал о том, что не является отцом ребенка, но внес свое имя в свидетельство о рождении ребенка, он теряет право на оспаривание отцовства. Считается, что он добровольно взял на себя родительские обязательства, снять их он не может. Значит, оснований для отмены алиментов у него нет.

Решение суда, в котором установлен факт отсутствия родства между родителем и ребенком – основание для отмены алиментов и прекращения отчислений на содержание ребенка. Но просто так перестать выплачивать алименты нельзя – необходимо вначале добиться их отмены. Для этого нужно обжаловать решение суда о взыскании алиментов – в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а соответствующее судебное решение — предъявить в службу судебных приставов.

Отказ от ребенка, отказ от отцовства

Бывает, что сомневаться в собственном отцовстве не приходится, а быть отцом и выполнять отцовские обязанности – не хочется.

Но просто так отказаться от отцовства невозможно. Можно лишь передать свое отцовство другому человеку – тому, кто хочет стать отцом путем усыновления или удочерения.

Например, если мать ребенка после развода с отцом вступила или хочет вступить в новый брак, а новый супруг изъявил желание стать отцом ребенка (усыновить, удочерить). Поскольку у ребенка есть родной отец, следует получить от него письменный, нотариально заверенный документ — отказ от отцовства и согласие на усыновление или удочерение ребенка.

В этом документе должны содержаться следующие сведения:

  1. данные об отце и ребенке (Ф.И.О., дата рождения, место регистрации и проживания);
  2. заявление об осознанном и добровольном отказе от ребенка;
  3. согласие на лишение себя родительских прав по отношению к ребенку;
  4. согласие на усыновление или удочерение ребенка;
  5. понимание необратимости отказа от ребенка;
  6. сохранение родительских прав матери;
  7. дата и подпись.

Отказ от ребенка – основание для лишения отца родительских прав. Согласие на усыновление или удочерение ребенка – возможность для другого человека стать отцом ребенку.

Получив этот документ, мать может обратиться в суд с иском о лишении отца родительских прав, а заинтересованный в отцовстве человек – с иском об усыновлении или удочерении. Для рассмотрения этих исковых требований суд привлекает орган опеки и попечительства. Положительное решение суда означает переход права отцовства от одного человека к другому.

В этом случае отец больше не несет никаких отцовских обязательств по отношению к своему бывшему ребенку. В том числе, может требовать отмены алиментов. Обязанность содержать ребенка возлагается на нового отца.

Сам по себе отказ от ребенка не дает права на отмену алиментов! До тех пор, пока ребенок не будет усыновлен или удочерен, родной отец обязан его содержать. Даже если будет лишен родительских прав на основании собственного отказа от отцовства.

Усыновление

Если бывшая жена, мать ребенка, вышла замуж, вполне возможно, что новый муж захочет усыновить ее ребенка. На нового отца-усыновителя переходят обязанность по материальному обеспечению ребенка, а с прежнего отца они снимаются. Стало быть, усыновление ребенка-получателя алиментов — это законное основание для отмены алиментов.

Чтобы перестать выплачивать алименты на законных основаниях, необходимо обратиться в суд в порядке искового или приказного производства для получения судебного решения или приказа об отмене алиментов. Исполнительный документ нужно подать в службу судебных приставов для прекращения взыскания алиментных выплат.

Отмена усыновления

Если же плательщик алиментов сам является усыновителем ребенка, ему необходимо добиться отмены усыновления. Следует заметить, что даже если усыновление отменено, это еще не гарантия отмены алиментов, поскольку в данном случае суд будет руководствоваться интересами несовершеннолетнего ребенка. Будет ли кто-то содержать его, если усыновитель откажется от выплаты алиментов? Если нет, обязанность выплачивать алименты может быть сохранена за бывшим усыновителем.

Лишение родительских прав

Как уже говорилось выше, одним из оснований для лишения родительских прав является отказ от отцовства. Помимо этого, существуют и другие основания лишения права отцовства, в частности:

  1. злостное уклонение от выполнения алиментных обязательств;
  2. жестокое отношение к ребенку, проявляющееся в физическом или психическом насилии;
  3. наркомания или алкоголизм, аморальный образ жизни;
  4. совершение преступления против ребенка.

Лишение родительских прав НЕ является основанием для отмены алиментов. Отец лишается всех прав, которыми обладают родители, но продолжает нести родительские обязанности. В том числе, обязанности выплачивать алименты.

Кроме отмены алиментов, в семейном законодательстве предусмотрены основания для освобождения от их уплаты. Согласно ст. 120 СК РФ, освобождение от уплаты алиментов на ребенка наступает в случае…

  1. смерти одной из сторон – плательщика или получателя алиментов;
  2. достижения ребенком совершеннолетия;
  3. наступления обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от оплаты, если это предусмотрено заключенным между сторонами алиментным соглашением;
  4. возобновления дееспособности инвалида детства;
  5. возобновления трудоспособности совершеннолетнего ребенка;
  6. заключения сторонами договора об освобождении от алиментов — в связи с передачей ребенку права собственности на имущество;
  7. смены места проживания ребенка – переезд к плательщику алиментов.

Помимо вышеперечисленных обстоятельств в жизни плательщика или получателя алиментов, возможны и другие основания для прекращения выплат, связанных с семейным или материальным положением сторон. Главное правило – освобождение от оплаты или отмена алиментов происходит только в судебном порядке.

Прекращение содержания супруги. Освобождение от оплаты алиментов на супругу

Хотя данная статья в основном раскрывает вопросы отмены алиментов на ребенка, нельзя не упомянуть об отмене алиментов на супруга.

Согласно статье 89 Семейного кодекса, супруг имеет право получить алименты от другого супруга в следующих случаях:

  1. супруг (супруга) нетрудоспособен (на) и нуждается в материальной поддержке;
  2. супруга беременна или родила ребенка, которому еще не исполнилось 3 лет;
  3. супруга ухаживает за ребенком-инвалидом (до 18 лет) или инвалидом с детства I группы (бессрочно) и нуждается в материальной поддержке.

Чтобы добиться отмены алиментов, выплачиваемых супругу (супруге) на данных основаниях, необходимо обратиться в суд с доказательствами того, что данных оснований для выплаты алиментов больше нет. Например…

  1. супруг (супруга) восстановила свою работоспособность и начал (а) работать;
  2. беременная или ухаживающая за ребенком до 3 лет супруга вышла замуж и получает материальную поддержку от нового мужа;
  3. ребенок-инвалид восстановил свою дееспособность или трудоспособность, поэтому супруга может работать и больше не нуждается в материальной поддержке.

Как отменить алименты на ребенка. Судебный порядок

Взыскание алиментных выплат и начисление задолженности по алиментам прекращается с момента вынесения судебного решения об освобождении от оплаты или об отмене алиментов.

Исковое заявление, которое подается в суд для освобождения от выплаты алиментов или их отмены, должно содержать следующие данные:

  1. наименование суда, в который подается иск;
  2. ФИО, адрес регистрации сторон – плательщика и получателя алиментов;
  3. информация о судебном решении, которым были установлены алименты;
  4. изложение обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от оплаты алиментов или их отмены;
  5. прошение к суду об освобождении или отмене алиментов;
  6. перечень документов, прилагающихся к иску;

Документы

К исковому заявлению прилагаются следующие документы:

  1. копия паспорта;
  2. копия свидетельства о заключении или расторжении брака;
  3. копия свидетельства о рождении ребенка;
  4. выписка из домовой книги о составе семьи;
  5. документы, подтверждающие основания для освобождения или отмены алиментов;
  6. исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание алиментов.
  7. квитанция об оплате пошлины.

Куда обращаться?

Для освобождения от оплаты или отмены алиментов нужно подать иск в тот же суд, который вынес решение о взыскании алиментов. После рассмотрения обстоятельств дела, суд выносит решение и выдает исполнительный документ. С этим документом нужно отправиться в службу судебных приставов, занимающихся взысканием алиментов по предыдущему судебному решению. Новое судебное решение будет основанием для прекращения исполнительного производства по взысканию алиментов.

Госпошлина

Среди документов, прилагающихся к исковому заявлению, обязательно должна быть квитанция об оплате государственной пошлины. Ее размер определяется по правилам, установленным в Налоговом кодексе РФ (пункт 1 часть 1 статья 333.19).

Сумма госпошлины зависит от цены иска об отмене алиментов — суммы алиментных выплат, подлежащих отмене, за один год.

Так, если цена иска составляет менее 20 000 рублей, то потребуется заплатить 4% от суммы, но не меньше 400 рублей. Если цена иска составляет 20 000 – 100 000 рублей, размер госпошлины составит 800 рублей и 3% от суммы сверх 20 000 рублей. Если цена иска находится в пределах 100 001 — 200 000 рублей, оплате подлежит госпошлина в размере 3 200 рублей и 2% от суммы свыше 100 000 рублей. И так далее.

Если подается не исковое заявление, а заявление о выдаче судебного приказа про освобождение от оплаты алиментов, размер госпошлины будет составлять половину суммы, подлежащей к оплате при подаче искового заявления на тех же основаниях.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Трудовые и должностные обязанности: профессия и труд + педагог, чиновник, аккаунт менеджер

Трудовые и должностные обязанности: профессия и труд + педагог, чиновник, аккаунт менеджер

Различные принципы работы зависят сугубо от конкретной сферы труда. Каждый работник должен давать высококачественный результат, а в некоторых случаях проявлять инициативность, ответственность, желание повышать собственную квалификацию. О том, что такое функциональные обязанности, свидетельствует преимущественно набор основных рабочих правил и принципов в документированной форме, именуемый инструкцией.

Обязанности сенатора

Член сената любого государства наделён рядом полномочий и обязанностей, исполнения которых требуют его избиратели. Поскольку основная работа учреждения состоит из заседаний и обсуждений документов, то чиновник непременно должен принимать личное активное участие в совещаниях тех образований, членами которых он является. Сенаторы рассматривают законопроекты, определяют внутреннюю и внешнюю политику общества, принимают участие в руководстве финансами, государственным имуществом, делами культуры, промышленности, образования. Член учреждения своей должностью обеспечивает равное представительство каждого из субъектов федерации в верховных органах власти. Он избирается на более длительный срок, чем парламентарии, а общее их число обновляется чаще. Сенаторы обладают теми же обязанностями, что и депутаты нижних палат. При взаимодействии сената с парламентом это позволяет отфильтровывать решения с популистским уклоном.

Что такое должностные обязанности?

Должностные обязанности – это определенные действия, которые подлежат реализации работником для выполнения имеющихся функций и воплощения поставленных перед ним задач. Также это набор видов работ и процессов, которые трудящийся обязан реализовать в поставленные сроки и на надлежащем уровне качества. В зависимости от должности и сферы труда перечень требований может быть для каждого разным. Так, имея представление о том, что такое функциональные обязанности, стоит понимать и тождественные понятия. Должностные обязанности очерчиваются конкретно и ясно, иллюстрируя оптимальный вариант реализации работником назначенных целей.

Какие функциональные обязанности выполнял педагог?

Педагогическая профессия и ее особенности. Социально-профессиональная компетентность педагога как условие успешности его педагогической деятельности.

Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми. Деятельность других представителей профессий типа «человек-человек» также требует взаимодействия с людьми, но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом понять и удовлетворить запросы человека. В профессии же педагога ведущая задача — понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение.

Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми: если у руководителя (а учитель таковым и является) не складываются должные отношения с теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет самого важного в его деятельности. С другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от того, кем или чем он руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки — человековедческой и специальной.

Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер.

Гуманистическая функция педагогической профессии. За педагогической профессией исторически закрепились две социальные функции — адаптивная и гуманистическая («человекообразующая»). Адаптивная функция связана с приспособлением учащегося, воспитанника к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации, а гуманистическая — с развитием его личности, творческой индивидуальности.

С одной стороны, учитель подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но с другой стороны, он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея в качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, учитель работает на будущее.

В труде учителя всегда содержится гуманистическое, общечеловеческое начало. Сознательное его выдвижение на первый план, стремление служить будущему характеризовали прогрессивных педагогов всех времен. Так, известный педагог и деятель в области образования середины XIX в. Е. С. Громов и В. А. Моляко называют семь признаков креативности: оригинальность, эвристичность, фантазию, активность, концентрированность, четкость, чувствительность. Педагогу-творцу присущи также такие качества, как инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции мышления, чувство подлинно нового и стремление к его познанию, целеустремленность, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная память.

Каждый учитель продолжает дело своих предшественников, но учитель-творец видит шире и значительно дальше. Каждый учитель так или иначе преобразует педагогическую действительность, но только учитель-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле является наглядным примером.

Социально и профессионально обусловленные требования к личности педагога. Личностные качества учителя, определяющие эффективность его профессиональной деятельности.

Какие функциональные обязанности выполнял педагог?

Педагог (от греч. paidagogos — воспитатель) – это лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и имеющее специальную подготовку в этой области (учитель общеобразовательной школы, преподаватель профессионально-технического училища, среднего специального учебного заведения, воспитатель детского сада и т. д.). Рассмотрим личностные и индивидуальные качества педагога. Они должны отвечать одновременно двум уровням требований, предъявляемых к этой профессии. Требования первого уровня предъявляются к учителю вообще как к носителю профессии. Они безотносительны к социальным условиям, общественным формациям, учебному заведению, учебному предмету. Этим требованиям должен отвечать любой настоящий педагог вне зависимости от того, работает ли он при капитализме, социализме, в условиях села, города, преподает ли математику, труд, язык и т. д.

три основные функциональные обязанности, которые выполнял педагог:

воспитание, образование, обучение

Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества педагога, как готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности и направленности.

Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности для достижения успешной деятельности. Педагогические способности обычно включают в структуру рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей, хотя эти способности могут существовать отдельно друг от друга: есть ученые, которые лишены способности передавать свои знания другим, даже объяснить то, что им самим хорошо понятно. Педагогические способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и для того же ученого — руководителя лаборатории  различны.

Ф. Н. Гоноболин дает следующие свойства личности, структура которых, по его мнению, и составляет собственно педагогические способности: способность делать учебный материал доступным; творчество в работе; педагогически-волевое влияние на учащихся; способность организовать коллектив учащихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать учебный предмет с жизнью; наблюдательность; педагогическая требовательность.

Есть много профессий на Земле. Среди них профессия педагога не совсем обычная. Педагоги заняты приготовлением нашего будущего, они воспитывают тех, кто завтра сменит нынешнее поколение. Они, так сказать, работают с «живым материалом», порча которого приравнивается почти к катастрофе, так как упущены те года, которые были направлены на обучение. Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог — это личность.

Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее никогда не заменит педагогическая техника.

В чем же разница между функциональными и должностными обязанностями?

Разница между вышеописанными категориями заключается в сущности обозначений. В основе понятия об функциональных обязанностях работника находится прогнозируемый результат, который ожидается от него со стороны вышестоящих структур. В то же самое время должностные обязанности носят своего рода характер рекомендаций для сотрудника. Они обладают вторичностью по сравнению с функциональными обязанностями, а также являются более детализированными.

Из общего у них и то, что они имеют документированную форму. И должностные, и функциональные обязанности должны быть закреплены на уровне нормативной документации в организации.

Другие виды обязанностей сотрудника и схожие термины

Отдельно следует отметить существование также такого понятия, как служебные обязанности работника. Что же это такое и чем они отличаются от должностных или функциональных? В первую очередь тем, что так преимущественно называются обязанности, которые возлагаются не на работников, а на государственных служащих — в том числе военнослужащих, работников правоохранительных органов, а также представителей власти, избираемых на выборной основе.

Служебные обязанности имеют особые принципы нормативно-правового урегулирования. В частности, они также могут регулироваться отдельными ведомственными или государственными нормативными актами федерального или регионального уровня. Кроме этого, административное и уголовное законодательство может предусматривать также несение служащими ответственности за неисполнение своих служебных обязанностей.

Еще одним понятием, которое следует отличать от должностных обязанностей, можно назвать должностные или служебные полномочия. Под ними подразумевается спектр особых прав, которые предоставляются сотруднику в целях осуществления его деятельности. И злоупотребление либо превышение таких полномочий может также повлечь за собой привлечение работника, либо служащего к административной или уголовной ответственности.

Понятие трудовых обязанностей является наиболее спорным и имеющим минимум правового регулирования. Некоторые специалисты считают их тождественными функциональным, иные же — определяют трудовые обязанности как полный спектр задач, поставленных перед трудящимися в принципе, или же дают иное определение данному понятию.

Рабочая инструкция

Основоположным организационным документом, который регламентирует обязанности работников, их права, связи между должностями и отделами, является должностная рабочая инструкция.

В ней детально иллюстрируются такие пункты:

  1. общие сведения и положения о работе и должности;
  2. права рабочего;
  3. обязанности рабочего;
  4. основные функции и задачи;
  5. система налаживания взаимосвязей между отделами, структурными единицами и другими работниками.

Значение должностной инструкции

Рабочая должностная инструкция формируется для конкретизации функциональных обязанностей организации. Она предполагает:

  1. оптимальное и справедливое распределение набора функций между сотрудниками;
  2. обеспечение надлежащего уровня и своевременность реализуемых задач;
  3. создание благоприятной социально-психологической обстановки в коллективе сотрудников;
  4. предотвращение конфликтных ситуаций;
  5. создание слаженной системы работы и налаженных коммуникаций между работниками и отделами;
  6. четкое описания прав сотрудников;
  7. повышение коллективной и личной эффективности и ответственности;
  8. внедрение способов материального и нематериального стимулирования работников;
  9. обеспечение равномерной нагрузки работающих.

Источники оформления должностных инструкций

Исходными данными и источниками для формирования должностных функциональных обязанностей и инструкций являются:

  1. организационно-функциональный и структурный строй;
  2. разграничение управленческих функций;
  3. классификационный справочник должностей специалистов, служащих и руководителей;
  4. нормативы трудового характера;
  5. результаты различных экспертных и социологических анкет и опросов сотрудников данной сферы труда.

Отличия функций от должностных обязанностей

В роли внутренних клиентов/поставщиков любого работника могут выступать его непосредственный руководитель, непосредственные подчиненные, а также другие работники, связанные с ним логикой основных или вспомогательных бизнес-процессов.

Формулирование служебных функций сотрудника в продуктном виде требует особых навыков и переориентации мышления с описания действий на желаемые результаты работы.

Часто для этого достаточно просто переформулировать традиционные функции, зафиксированные в должностной инструкции работника.

Чем отличаются функциональные обязанности от должностных обязанностей?

Например, при приеме на работу сотрудника в функциональных обязанностях указывают, какую должность будет занимать специалист, какой спектр обязанностей предстоит ему выполнять по конкретной должности.

При определении функционала в трудовой договор вносят следующую формулировку: «Работник принят для выполнения трудовых обязанностей в должности старшего юрисконсульта (или, к примеру, инженера, наладчика, токаря, продавца, слесаря и так далее).

Если сотруднику поручают выполнение определенного вида работ, в трудовой договор вносят такую формулировку: «Работнику поручено выполнение токарных (слесарных, строительных, ремонтных, электромонтажных) работ». Такое описание должностных функциональных обязанностей производится непосредственно в трудовом договоре.

Функциональные обязанности руководителя

Рабочая должностная инструкция преимущественно каждого руководящего звена выглядит следующим образом:

  1. Общие положения. В этом разделе говорится о том, что должен знать руководитель, чем ему следует руководствоваться при принятии важных решений. Также описаны требования (образование, имеющийся стаж работы) к лицу, назначающемуся на эту должность. Также указано должностное лицо, на которое будут возлагаться функции в случае отсутствия непосредственно самого руководителя.
  2. Описание функциональных обязанностей. Во втором разделе должностной инструкции указываются требования по исполнению основных профессиональных и стратегических задач предприятия, создания условий для нормального рабочего процесса, обеспечения налаженной коммуникационной связи между сотрудниками.
  3. Описание должностных обязанностей. Предполагает описание конкретных методов работы и участия в рабочих процессах.
  4. Права. Здесь наведено описание прав финансового, трудового и распорядительного характера.
  5. Ответственность. Ее, как правило, руководитель несет за неисполнение своих обязанностей или злоупотребление своим служебным положением.

Трудовые обязанности это

Так, при первом варианте в трудовой договор подлежит внесению пункт, к примеру, такого содержания: «Работник обязуется исполнять работу в должности главного специалиста (главного бухгалтера, ведущего юрисконсульта и пр.)».

Конкретные трудовые обязанности, которые при этом будет выполнять вновь принимаемый сотрудник, являются основанием для создания должностной инструкции.

Если функция трудовой деятельности трактуется по второму варианту, то запись в трудовом договоре тоже изменяется.

Чем трудовые обязанности отличаются от должностных обязанностей?

Чем трудовые обязанности отличаются от должностных обязанностей?В ТК РФ в некоторых статьях они используются одновременно,а в некоторых — порозньВ чем отличие этих 2 понятий и когда это отличие нужно учитывать?Просьба дать ссылки на подтверждающие НПА, разъяснения госорганов и судебку

С точки зрения трудового законодательства разницы между этими понятиями нет, что подтверждают и статьи 129, 155 ТК РФ, где использовано словосочетание «трудовые (должностные) обязанности».

При этом понятие должностных обязанностей, как правило, применяется в отношении госслужащих (см. например, ст. 14, 15 и др. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 27.07.2004 № 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации).

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы — минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Вопрос 1

Типовые правила внутреннего трудового распорядка утверждены Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 05.04.2000 N 46. Предложения профсоюза по внесению изменений или дополнений в проект документа должны быть нанимателем рассмотрены, но их реализация остается на его усмотрении. В том случае, если профсоюз отсутствует, ПВТР устанавливаются нанимателем самостоятельно.

Что такое трудовая функция работника? Это его должностные обязанности?

В любом случае функция работника определяется трудовым договором.

Он может быть формальным, то есть выполненным по всем правилам юридического права, но может быть и не формальным.

Трудовые отношения без договора с оплатой черным налом – это тоже вариант трудового договора.

Условия его простые, но их соблюдение контролируется жесткими правилами: работник работает до тех пор, пока работодатель платит, а работодатель платит только до тех пор, пока работник работает.

Должностная инструкция – это локальный документ, в котором отражаются права и обязанности сотрудника, а также его обязанности и ответственность за их невыполнение в зависимости от специфики занимаемой должности и деятельности предприятия. Должностные инструкции разрабатываются специалистами кадровой службы совместно с юристами.

Этот документ должен полностью соответствовать действующему законодательству. Утверждает документ работодатель или наёмный руководитель, если он обладает таковыми полномочиями.

Перед тем как подписать с соискателем трудовой договор, работодатель должен ознакомить его с должностной инструкцией. Если работник согласен, он должен поставить свою подпись на последнем листе документа.

Регламентация должностных прав и обязанностей

«Квалификационные требования» («Должен уметь») (отражаются требования к уровню и профилю специальной подготовки работника, стажу, накопленному опыту, позволяющим с надлежащим качеством выполнять возложенные на него обязанности).

Цель квалификационной характеристики ¾ облегчить подбор, расстановку, повышение квалификации кадров, распределение обязанностей. Должностные инструкции бывают представлены описанием обязанностей или необходимых результатов.

Они могут быть индивидуальными (ориентироваться на определенную должность и конкретное лицо), примерными или типовыми, разрабатываемыми применительно к группе должностей одного уровня.

Типовые инструкции утверждаются на государственном уровне, примерные ¾ вышестоящими организациями, индивидуальные ¾ в организации. Этапы составления должностной инструкции: ¨ определение места должности в структуре организации и ее взаимосвязей; ¨ выявление целей и задач должности, т.

Обязанности и функции бухгалтера должностная инструкция

В последнем случае функции и должностные бухгалтерские обязанности на себя берет руководитель.

За правильность учета и его реализацию в полной мере несет бухгалтер предприятия. Данные обязанности доступно распределить в следующей последовательности: Правильная пропорция в ведении хозяйственной и финансовой деятельности организации обеспечивает полное отсутствие штрафных санкций, проверок и прочих мероприятий, которые приводят к сбою в общем рабочем процессе.

При этом если речь идет не о штатном бухгалтере, а о главном специалисте предприятия, то в его должностные обязанности еще входит и контроль над вверенной службой.

Должностные обязанности

Если работник согласен, он должен поставить свою подпись на последнем листе документа.

Но их не стоит брать за основу, так как они составлены без учёта спецификации деятельности предприятия и должности. Если должностная инструкция является отдельным документом, то утверждает её работодатель единолично.

В типовой должностной инструкции должны быть следующие пункты: В этом разделе должностной инструкции указывается ответственность работника не только за невыполнение своих обязанностей, но и за неиспользованием им своих прав, которые представлены в предыдущем разделе. Требования к работнику не обязательно выделять в отдельный пункт.

кем назначается и освобождается от должности данный работник; профессиональные требования к работнику (уровень образования, стаж работы и др.); основные документы и материалы, которыми обязан руководствоваться работник в своей деятельности.

В разделе «Обязанности работника» указываются особенности: связанные с подготовкой документов, получением, обработкой и выдачей информации; предполагающие обязательное использование определенных форм и методов работы (например, периодический контроль за формированием дел в структурных подразделениях, проведение инструктажей и т.д.); требующие соблюдения сроков выполнения конкретных действий; порядок исполнения поручений; этические нормы, которые необходимо соблюдать в коллективе. В разделе «права работника» определяются права работника для реализации

Функциональные обязанности работников

Руководители могут оценить профессиональные особенности, сведения и качества каждого претендента. Важные функциональные обязанности работников: На любом предприятии или в организации работают руководители, которые относятся к категории специалистов.

Можно выделить следующие функциональные обязанности руководителя:

  1. Согласование особо важных вопросов с сотрудниками структурного подразделения.
  2. Планирование своего рабочего дня, встреч, звонков, прием посетителей.
  3. Знание всей структуры предприятия.
  4. Проведение переговоров, деловых встреч, прием посетителей.
  5. Выезд в краткосрочные командировки для решения основных задач.
  6. Осуществление технического обеспечения деятельности организации.

Руководители должны вести деловое производство, а также регулярно контролировать сбор материалов и важной документации.

Пересмотр инструкций

Должностные инструкции, безусловно, являются документами долгосрочной активности. Однако в силу того, что в любой организации имеет место быть всеохватывающая работа с людьми, они могут меняться. Пересмотр рабочих инструкций в обязательно порядке происходит при таких условиях:

  1. изменение организационно-структурных условий функционирования организации;
  2. переподчинение делопроизводственного отдела;
  3. изменение названия должности;
  4. внедрение дополнительных инновационных форм и способов организации трудовых отношений;
  5. реализация инновационных технологий, позволяющих грамотно и оптимально распределить обязанности и функции между сотрудниками и подразделениями.

Теперь стало понятным, что такое функциональные обязанности.

Какими качествами должен обладать аккаунт менеджер

  1. Умение показать себя. Работая с клиентом, специалист является «лицом» компании и единственным человеком, с которым контактирует потенциальный покупатель. Грамотная речь и презентабельный внешний вид – залог успешной сделки.
  2. Коммуникабельность. Во время проведения переговоров нужно не только грамотно и красиво говорить, но и уметь заманчиво предлагать идеи и условия сотрудничества – это и есть основа основ данной профессии.
  3. Лояльность. Каждый специалист в этой сфере должен уметь чувствовать потребности и настроение клиента, чтобы использовать их в целях получения прибыли для компании. Нужно соединить пожелания руководителя и требования заказчика, чтобы сделка вышла выгодной для обеих сторон.
  4. Стрессоустойчивость. Менеджер должен быть готов к тому, что в любых переговорах могут возникнуть возражения со стороны покупателя или при выполнении задач установлены жёсткие временные рамки.
  5. Умеет работать в команде. Специалист не будет заниматься проектом один, ведь при работе с клиентами задействуется весь рекламный отдел. Кроме того, если реализуются крупные проекты, то руководитель назначает несколько отделов, поэтому работа менеджером не для «одиноких волков».
  6. Присутствует навык многозадачности. Редко компании нанимают целый штат подобных сотрудников, чаще всего 1 человек участвует в нескольких проектах, которые отличаются этапом разработки и уровнем сложности.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Ст. 119 УК РФ - угрожают убийством + что бывает за угрозы расправы, ответственность, последствия, наказание

Ст. 119 УК РФ - угрожают убийством + что бывает за угрозы расправы, ответственность, последствия, наказание

Но объект угроз и оскорблений испытывает психологический дискомфорт, это может сказаться на состоянии здоровья, душевном равновесии.

Если кто-то угрожает ребенку, это скажется на его развитии, личностном становлении, может сформировать опасные комплексы и даже вызвать физическое недомогание. В Уголовном Кодексе (УК РФ) разработана специальная статья, которая предусматривает наказание для правонарушителя, когда речь идет об угрозе с его стороны другим лицам.

Наказывается угроза жизни человеку, его здоровью, угроза безопасности семьи, бизнесу. Уголовная ответственность показывает, насколько серьезно законодательство относится к такому правонарушению и как основательно оно может защищать тех, кому угрожают расправой или другими опасными действиями.

Наказание

Какой меры наказания заслуживает тот, кто запугивает другого человека? Применение насилия может быть не только физическим.

Даже если человека постоянно на словах запугивать угрозами в отношении него или его семьи, психологическое давление будет достаточно сильным. Уголовное законодательство может применить к лицам, которые угрожают другим, несколько мер наказания.

Основная предусмотрена статьей 119 УК РФ. Но могут использоваться и другие статьи, ведь признаки угрозы рассматриваются разными главами законодательства.

Угроза может присутствовать в следующих правонарушениях, с применением насилия и без:

  1. Изнасилование.
  2. Причинение телесных повреждений.
  3. Разбой.
  4. Шантаж.
  5. Вымогательство.
  6. Похищение человека.

Прежде чем рассматривать запугивание как преступление, следует сначала определить, что является угрозой по мнению законодательства? Считается, что это высказывание намерений принести человеку физический, психологический мораль вред, повредить его здоровье. Угрожение может касаться и семьи того, кто поддается психологическому воздействию.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является самостоятельным составом преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Опасность данного преступления состоит в создании для потерпевшего тревожной обстановки, страха за свою или своих близких жизнь и здоровье.

Умышленное создание путем угрозы психотравмирующей ситуации, нарушающей душевное равновесие (психическое благополучие) человека, само по себе является посягательством на здоровье, независимо от намерения виновного приводить или нет в исполнение данную угрозу. Поэтому именно здоровье является объектом данного преступления.

Угроза может быть выражена в любой форме: устно, письменно, жестами, демонстрацией оружия и т.д. Важно, чтобы угроза была реально воспринята потерпевшим.

Уголовно-наказуемым деянием являются высказывания о намерении лишить жизни или причинить тяжкий вред здоровью человека.

Угроза уничтожением имущества либо причинением какого-нибудь иного вреда, а также неопределенная угроза не образуют состава данного преступления.

Ответственность за угрозу наступает, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. При оценке реальности осуществления угрозы учитываются все обстоятельства конкретного дела: обстановка преступления, взаимоотношения виновного и потерпевшего и др.

Словесная угроза («убью», «зарежу») не всегда может быть воспринята как реальная. Недостаточно и субъективного мнения потерпевшего, что он считал угрозу реальной, опасался ее осуществления. Необходимо установить, в силу каких обстоятельств имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Наиболее серьезным основанием считается высказывание этой угрозы в процессе совершения насильственных действий в отношении потерпевшего.

Угроза может быть высказана как непосредственно самому потерпевшему, так и через третьих лиц. Важно, чтобы она была адресована конкретному человеку. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в отношении неопределенного круга лиц не охватываются статьей 119 УК РФ, но при определенных обстоятельствах могут образовывать состав иного преступления, например, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Угроза может быть разовой или многократной. Неоднократные или систематические угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, адресованные одному человеку и осуществляемые с единым умыслом, не образуют совокупности преступлений и квалифицируются как единое продолжаемое преступление. Если угроза адресована двум или более лицам, содеянное квалифицируется как одно преступление при условии, что такая угроза выражает единое намерение субъекта преступления; в противном случае содеянное оценивается с учетом правил квалификации реальной совокупности преступлений.

Преступление считается оконченным с момента высказывания угрозы или выражения угрозы в иной форме. Если же виновный не только высказывает угрозу, но и совершает действия, направленные на ее осуществление, его действия будут квалифицированы как приготовление к убийству или умышленному причинению тяжкого вреда здоровью или как покушение на совершение этих преступлений.

С субъективной стороны данное преступление предполагает прямой умысел. То есть виновный сознает, что высказывает угрозу и желает, чтобы эта угроза была воспринята потерпевшим как реальная. При этом не имеет значения, намеревался ли он в действительности осуществить свою угрозу и была ли угроза сопряжена с каким-либо требованием к потерпевшему.

Уголовной ответственности за данное преступление подлежит вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, т.е. за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, предусмотрены альтернативные наказания в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до двух лет (применяются с 1 января 2020 года), ограничения свободы на срок до двух лет, ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Если рассматриваемое преступление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, что предусмотрено частью 2 статьи 119 УК РФ, то за это деяние может быть назначено судом наказание в виде — принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (применяются с 1 января 2020 года), либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Камчатского края

старший советник юстиции М.В. Дудин

Статья за угрозы и запугивание

Какая статья определяет наказание за высказывание угроз?

ВНИМАНИЕ! Высказывание угроз и оскорблений попадает под статью 119 Уголовного Кодекса РФ.

И нет разницы, были это угрозы причинения вреда здоровью или угрозы убийства, кражи имущества или кражи ребенка. Если тебе шлют угрозы письменно, по телефону, в интернете, высказывают устно, нужно обращаться в правоохранительные органы, ссылаясь на нормы закона. По данной статье, 119, может быть присуждено несколько видов наказания:

  1. Из самых простых наказаний – обязательные работы на протяжении 480 часов.
  2. Принудительные работы до двух лет.
  3. Сколько лет дают за угрозы? По статье 119 может быть ограничена свобода на срок до двух лет.
  4. Также правонарушители подвергаются аресту на срок до полу года.
  5. Возможно и помещение в места заключения на срок до двух лет.

Не стоит относится легкомысленно к такому явлению, как запугивание, клевета, оскорбление. Тот, кто прибегает к такому психологическому давлению для решения каких-то своих проблем и задач, может быть достаточно серьезно наказан. И объектам запугивания стоит искать защиту у закона, а не терпеть посягательства на свою личность, на безопасность своей семьи.

Ответственность по 119 УК РФ

Если это были просто угрозы, впервые совершенные, тогда наказание может быть назначено судом до двух лет лишения свободы.

Однако если эти угрозы были высказаны по политическим, идеологическим, национальным, расовым мотивам, с целью разжигания национальной ненависти, а равно в отношении лиц и их близких, в связи с осуществлением этими лицами своей служебной деятельности, то это уже до 5 лет лишения свободы.

Очень внимательно относитесь к тому, что вы пишите в социальных сетях. Как известно, все, что попадает в интернет, там остается и хранится. Это и плохо, и хорошо. Внимательно смотрите, с кем вы общаетесь и о чем, не давайте волю своему гневу, это может очень плачевно закончиться.

Другие виды наказания

Угрозы могут быть связаны с решением каких-то бытовых проблем, но есть и ситуации более серьезные. Нарушитель может угрожать другому лицу из-за острой ненависти к нему, как к представителю другой социальной группы. Такие угрозы наказываются жестче.

Также санкции за запугивание приобретают более суровый характер, если ненависть связана с отличиями расового, политического, национального, религиозного характера. Какие виды наказания предусмотрены в данном случае:

  1. Нарушитель может быть лишен права на свободу и помещен в специальные учреждения для отбывания наказания сроком до пяти лет.
  2. Присуждаются и принудительные работы на период до пяти лет.
  3. Суд может запретить правонарушителю занимать ответственную должность на срок до трех лет

Уголовная ответственность и наказание

В ч. 1 ст. 119 УК РФ указана уголовная ответственность за угрозу убийством, а именно: арест; лишение свободы на срок от 2-х лет; исправительные работы; обязательные работы; штраф. Менее строгое наказание за угрозу убийством назначается несовершеннолетним. Их отправляют в исправительные колонии общего режима на вдвое меньший срок, чем взрослых. Принудительные работы они выполняют наравне с совершеннолетними гражданами, но трудятся они тоже меньше по времени. Штраф может быть наложен на подростка только при условии его эмансипации.

За то же преступление при наличии отягчающих обстоятельств предусмотрены следующие виды наказаний: до 5-ти лет принудительных работ с запретом занимать некоторые должности либо вести определенную деятельность на срок до 3-х лет (либо без такового); до 5-ти лет лишения свободы с запретом занимать некоторые должности либо вести определенную деятельность на срок до 3-х лет (либо без такового). В 2020 г. в Госдуме обсуждалась возможность отменить уголовное наказание за однократную угрозу убийством. Однако законопроект был отправлен на переработку.

Как определяется состав преступления

В статье 119 есть определения основных понятий, которые необходимы для характеристики преступления, которое рассматривается судебным расследованием:

  1. Выделяется объективная сторона. Преступление выражается в действиях направленного характера, которые действительно подтверждают намерение причинить вред лицу или его близким.
  2. Такие направленные действия с угрозами выражаются в конкретных действиях. Угрозы могут передаваться в письменном виде, в словесном. Принимается во внимание даже то запугивание, которое передается через других лиц.
  3. Еще один фактор, квалифицирующий признак. У виновника должен быть умысел по причинению вреда здоровью или лишения жизни другого человека.

Суд учитывает, что угрозы могут быть связаны с другими преступлениями, например, с разбоем или изнасилованием. В таком случае они уже рассматриваются в связи с другой статьей УК.

Отличие от покушения на убийство

Несмотря на всю схожесть деяний, угроза убийством и покушение на убийство имеют принципиальные отличия: Объект преступления. При угрозе это психическое состояние потерпевшего, при покушении — его жизнь и здоровье. Манера совершения. Угроза осуществляется оповещением потерпевшего определенным способом. Перед покушением ведутся приготовления, но на стадии совершения возникают обстоятельства, не позволяющие задуманное до конца.

Субъект преступления. В случае угрозы это гражданин от 16 лет, в случае покушения — от 14 лет. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — преступление, которое практически не приносит видимого ущерба. Однако его своевременное раскрытие помогает предотвратить более серьезные деяния.

Как доказывается наличие преступления

Осуждение виновного осуществляется только при условии, что он действительно имел умысел причинить вред и мог реализовать свои угрозы. Как можно установить реальность запугивания? В суде принимаются во внимание следующие действия:

  1. Виновный угрожал потерпевшему с помощью предметов, которые можно применить как оружие.
  2. Стороны конфликтовали, имели враждующие отношения между собой
  3. Есть реальные доказательства угроз с их соответствующим содержанием.
  4. Виновный преследовал потерпевшего и (или) членов его семьи.
  5. Потерпевший может представить факты, когда в действиях виновного наличествуют признаки уголовного преступления.

Способствует продвижению судебного дела наличие свидетелей и свидетельств в пользу потерпевшей стороны.

Также для расследования собираются документы, которые характеризуют нарушителя с плохой стороны, наличие у него способности для уголовно-наказуемых действий, подвергающих опасности других людей.

Следователь должен взять характеристику с места работы или учебы, характеристику с места проживания. Когда у виновного есть еще и вредный привычки (наркомания, алкоголизм), это станет дополнительным подтверждением того, что человек мог совершить преступление по статье 119.

Регулярное употребление наркотиков и алкоголя не может характеризовать человека положительно, такие пагубные привычки всегда играют против того, кто попал под следствие.

ВНИМАНИЕ! Желательно также иметь видео или аудиозапись угроз, звучащих от виновного, это серьезные доказательства совершенного преступления.

Особенности наказаний

По уголовному кодексу рассматривается несколько видов причинения вреда здоровью – истязания, побои, легкий вред, средний, тяжелый. Угроза, как уголовно-наказуемое действие, будет рассматриваться судом, если она предусматривала причинение тяжкого вреда здоровью.

В список повреждений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, входит и насилие психологического характера. Когда человек сталкивается с таким явлением, он должен подать заявление в правоохранительные органы.

Например, преступник мог направлять в сторону человека ствол огнестрельного оружия. Это достаточно серьезная угроза, требующая рассмотрения наказания для преступника и ограждения от него потерпевшего.

Квалифицирующие признаки угрозы убийством или причинением тяжкого вреда

Квалифицирующие признаки угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью изложены в ч. 2 ст. 119 УК РФ. Отягчающим обстоятельством признается совершение преступления из ненависти к представителям других рас, вероисповеданий, идеологий, социальных групп и классов. В России на государственном уровне запрещено подобное расслоение общества. Формы угрозы убийством и объективные признаки Угроза убийством может относиться как к будущему времени, так и к моменту ее выражения. Она высказывается либо непосредственно тому, к кому обращается виновный, либо передается через третьих лиц. Преступление считается оконченным в тот момент, когда угроза выражается вовне.

Как действовать

Запугивание со стороны члена семьи, коллекторов, посторонних лиц не нужно терпеть. Нерешительность пострадавших способствует тому, что правонарушитель начинает вести себя более жестоко, может угрожать и другим людям, не боится наказания.

При угрозах в той или иной форме следует подавать заявление в полицию. Правоохранительные органы начнут расследование по данному делу, суд определит наказание виновному. Как правильно составить заявление?

  1. Нужно написать название отделения полиции, в которое направляется сообщение, город, район.
  2. Данные о заявителе.
  3. Описывается суть события, обстоятельства. Нужно писать точные формулировки угроз, точные действия виновного, что было выполнено. Стиль лаконичный, деловой, передается в документе только правда.
  4. Заявитель подписывает документ, ставит дату.

В заявлении следует написать все данные о правонарушителе – где живет, где работает. Также указываются свидетели преступления.

ВАЖНО! Заявление можно отдать лично или через представителя, который имеет на руках доверенность от пострадавшего.

Передается в отделение, можно отослать заявление по почте заказным письмом, а также представлена возможность передачи такого заявления через сайт Госуслуг.

Угрозы в адрес судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов

Это уже ч.1 и 2 ст.296 УК РФ. Фактически, ее формулировка почти идентична ч. 1 ст.119 УК РФ и отличается лишь по спецсубъекту, которым является потерпевший, да дополнительной угрозой уничтожить или повредить собственность. Однако, обычно, деяние ограничивается именно угрозой жизни либо здоровью. На собственность злоумышленники почти не посягают.

Учитывая социальный статус и образ жизни потерпевших, преступник может угрожать им либо в ходе заседания или расследования, либо дистанционным способом. Чаще всего преступление совершается с помощью письма, СМС (если злоумышленник знает номер телефона), а также через интернет. И все-таки основная масса подобных дел возбуждается именно после получения жертвой письма от правонарушителя. Например, прокурор, поддерживавший обвинение, получил письмо из колонии с угрозами от осужденного (апелляционное определение Сахалинского областного суда по делу № 22-1306/2016 от 17.10.2016 года).

О чем следует помнить потерпевшему

Когда он подает заявление в полицию, она откроет (обязана это сделать) дело по такому правонарушению. Забрать заявление потерпевшая сторона уже не сможет. Если есть намерения отказаться от обвинений, нужно ждать суда. Суд может предложить сторонам добровольное применение при соблюдении двух условий:

  1. Виновный полностью возместит потерпевшей стороне ущерб.
  2. На счету у виновного это первое преступление, ранее он не обвинялся и не осуждался.

Во всех остальных случаях лицо, угрожавшее другому человеку, будет осуждено и наказано.

ВНИМАНИЕ! Если человек был оклеветан и ничем не угрожал заявителю, будет применено уже к обманщику наказание по статье 306 УК РФ (ложный донос) или по статье 307 УК РФ (ложные показания).

Что делать, если вам угрожают

Если гражданин стал жертвой угроз о применении насилия, первое, что нужно сделать — зафиксировать угрозу и оценить, имеет ли она возможность реального воплощения. В случае подачи заявления в полицию по ст. 119 УК РФ у заявителя не будет возможности забрать заявление, так как такие дела не обладают частным характером.

Обратите внимание!

По делу об угрозе примирение реально только по общим правилам уголовного законодательства. Для этого необходимо возмещение причиненного вреда и отсутствие судимости у обвиняемого.

На реальную возможность осуществления угрозы могут указывать любые средства, с помощью которых может быть совершена физическая расправа, и сами действия угрожающего. Это может быть демонстрация оружия, ножей, или попытка удушения, избиение.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Из чего состоит капитальный ремонт многоквартирного дома: какие работы должны быть + требования, условия, оплата

Из чего состоит капитальный ремонт многоквартирного дома: какие работы должны быть + требования, условия, оплата

Ответом на вопрос о том, что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома, будет три основных направления:

  1. Укрепление строительных конструкций, их основных элементов.
  2. Ремонт несущих элементов здания.
  3. Замена или реконструкция инженерно-технических коммуникаций.

Во время проведения этих работ принимается решение об устранении неисправных элементов сооружения. После этого производится восстановительный ремонт, замена изношенных частей на аналогичные или с улучшенными свойствами детали.

Что такое капитальный ремонт?

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — это заранее подготовленное в соответствии с планом работ мероприятие, направленное на качественное обновление всех коммуникаций, проведение других работ и принятие мер, направленных на качественное улучшение условий жизни собственников помещений в конкретном доме.

Пункт 14.2 Статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ под капитальным ремонтом зданий, сооружений понимает перечень работ, направленных на замену или восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства.

Исключение будут составлять только несущие конструкции.

Также под капитальным ремонтом понимается замена существующих инженерных коммуникаций, обеспечивающих полноценное функционирование здания.

По сравнению с текущим ремонтом, у капитального есть несколько отличий, которые можно выявить путём анализа жилищного законодательства, действующего на данный момент.

К таким отличиям следует относить:

  1. сроки проведения ремонтных работ;
  2. периодичность их осуществления;
  3. перечень необходимых мероприятий, включаемых в обязательную смету;
  4. формирование фонда оплаты выполненных работ.

Капитальный ремонт по сравнению с текущим в таком виде представляет собой более сложно организованное мероприятие, которое должно пройти тщательное согласование между всеми сторонами.

В следующем разделе мы представим вам перечень работ капитального ремонта в многоэтажном доме и подробнее поговорим о том, какие работы входят в капремонт многоквартирных домов.

Виды капремонта

Существует два типа капремонта. Решение о проведении каждого из них принимается на основе результатов исследований элементов конструкций. В зависимости от объема различают следующие работы, входящие в капитальный ремонт многоквартирного дома:

  1. Комплексный ремонт. Его проводят в случае необходимости восстановить все поврежденные элементы общедомового фонда. В ходе проведения работы зданию придаются все характеристики, соответствующие эксплуатационным требованиям.
  2. Выборочная реконструкция. Этот тип капремонта предполагает составление определенного списка работ, которые направлены на восстановление или замену только отдельных составляющих. Здание реконструируется не полностью. Только отдельные элементы его инженерных коммуникаций.

Второй тип ремонта приемлем только в случае невозможности проведения комплексного восстановления или возникновения значительных препятствий в решении этого вопроса. К таким ситуациям, например, относятся значительные повреждения одних конструкций здания, которые могут повредить всем остальным элементам. Также при нецелесообразности или из-за особенностей финансирования может быть проведен только выборочный ремонт. Если в процессе проведения работы жильцы не могут находиться в здании, то процесс осуществляется максимально оперативно. При этом также может быть предпочтительнее частичное восстановление конструкций здания.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту

Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ и ч. 1 ст. 166 ЖК РФ к капитальному ремонту относятся следующие работы:

  1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
  2. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифтовых шахт;
  3. ремонт крыш;
  4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
  5. ремонт фасада;
  6. установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт фундамента МКД.

Это перечень работ и услуг по капитальному ремонту ОИ в МКД, финансирующихся за счёт средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ.

Перечень может быть дополнен работами (ч. 2 ст. 166 ЖК РФ):

  1. по утеплению фасада;
  2. переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую;
  3. по устройству выходов на крышу;
  4. по установке автоматизированных информационно-измерительных систем учёта потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;
  5. по установке общедомовых приборов учёта потребления ресурсов;
  6. другими видами услуг и работ.

Капитальный и текущий ремонт

Домовладельцам следует также знать, что входит в понятие «капитальный ремонт». Его не следует путать с текущими мероприятиями по восстановлению элементов здания. Их различия заключаются в особенностях прав и обязанностей сторон договора.

Так, в документации аренды или найма недвижимости текущий ремонт ложится на плечи арендатора. Но вот капитальная реконструкция является обязанностью арендодателя. Поэтому арендатор должен систематически проводить мероприятия по предупреждению преждевременного износа отделки, коммуникаций и конструкций строения. Также в его обязанности входит устранение небольших повреждений.

Но вот в ходе капитального ремонта меняется полностью или восстанавливается элемент здания, который уже пришел в негодность. Он финансируется исключительно за счет целевых платежей домовладельцев.

Минимальный взнос

Законом установлена обязанность для владельцев недвижимости полного финансирования капитального ремонта. Для этого создается целевой фонд. На нем аккумулируются средства плательщиков. Это может быть выполнено при помощи отдельного или коллективного (регионального) банковского счета.

Минимальные тарифы капитального ремонта многоквартирного дома, которые собственники обязаны вносить на целевой счет, устанавливаются для каждого конкретного региона страны. Это утверждается законодательно.

Для каждого владельца недвижимости производится расчет суммы в рублях. Для этого установленный тариф умножается на общую площадь недвижимого имущества, находящегося в его собственности. На тариф могут влиять такие факторы:

  1. Территориальная, муниципальная принадлежность.
  2. Тип здания.
  3. Этажность строения.
  4. Продолжительность эксплуатации объекта.
  5. Объем и суммарная стоимость требуемых работ.

Закон предусматривает работы, которые могут быть финансированы из целевого фонда. Иные действия оплачиваются только после выполнения всех обязательных реконструкций. Их финансирование производится за счет превышающей части взноса.

Кто финансирует проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

До приобретения юридической силы поправок по ФЗ № 271 весь капитальный ремонт и отделка жилых зданий финансировались из бюджета Фонда реформирования ЖКХ. Затем было решено переложить данную обязанность на жильцов, что вызвало бурю возмущения. Группа депутатов подали иск в Конституционный суд, чтобы проверить законность данного требования. КС вынес единогласное решение, что требования по оплате взносов является законным, т. к. ремонт проводится в интересах самих жильцов. Узнав, что такое капремонт, и какие работы к нему относятся, нужно ждать получения счета к оплате. Сумма взноса включается в ежемесячные платежки по услугам ЖКХ. В каждом городе и области устанавливается свой стандарт, например, в Санкт-Петербурге размер отчислений для оплаты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определяется, как 2 рубля за 1 кв. м, а в Тюменской области данный показатель увеличен 20 рублей.

Если вы купили жилье в доме, недавно сданном в эксплуатацию, то можете оформить освобождение от взносов по капремонту на пять лет. Еще граждане РФ могут подать в жилищную инспекцию при городской администрации ходатайство об освобождении их от уплаты взносов. Власти могут предоставить субсидию, если соискатель действительно нуждается в скидке. Размер государственной помощи составляет 50 или 100%. Претендовать на нее могут:

  1. многодетные семьи;
  2. ветераны ВОВ и труда;
  3. чернобыльцы;
  4. инвалиды;
  5. одинокие пенсионеры в возрасте 70 или 80 лет.

Данный список не является исчерпывающим, он может расширяться и дополняться, исходя от обстоятельств дела. Чтобы рассчитывать на льготы, нужно отвечать ряду критериев и требований, а также войти в специальный список. Важно не иметь задолженностей в коммунальной отрасли, иначе уполномоченные органы откажут в оформлении субсидии. В случае, когда отказ в льготе не обоснован или плохо аргументирован, можно защищать свои конституционные права и свободы через судебные инстанции.

Что входит в капремонт?

Законодательно установлено, что входит в капитальный ремонт. Список основных работ включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю отделку. Капитальному ремонту подлежат такие элементы:

  1. Общедомовые внутренние коммуникации (водоснабжение, отопление, электрические сети, канализация, газ).
  2. Оборудование лифтов и их шахт.
  3. Кровля (необходимость замены зависит от материала покрытия).
  4. Фундамент, подвальные площади (в том числе несущие перекрытия первого этажа, стены, участки с инженерными коммуникациями).
  5. Фасад (восстановление швов, штукатурных покрытий, облицовочных материалов, замена водосточных труб, отливов и прочие действия).

Именно на эти действия направляются средства целевых фондов домовладельцев. Только после их выполнения допускается расширять список работ. Но только в случае острой в том необходимости.

Что включают в себя входящие в КП виды: комплексный и выборочный

Согласно п.1.3 раздела 1 Приказа Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» от 15.02.2013 года классификация капитального ремонта МКД включает в себя два вида:

  1. Выборочный – предусматривает восстановление или замену отдельных элементов жилого дома, что направлено на возмещение их износа.
  2. Комплексный — в его рамках обязаны сделать вот что: ремонт или обновление конструктивных элементов и инженерного оборудования, включая их модернизацию. При этом комплексный капитальный ремонт может затрагивать весь дом или его отдельные крупные участки.

В целом же отнесение к тому или иному виду ремонта зависит от следующих факторов:

  1. технического состояния МКД;
  2. разновидности планировки;
  3. степени благоустроенности внутри дома.

Расширение списка

Помимо перечисленных выше пунктов, этот список может быть расширен. Это допустимо на региональном уровне. Например, это разрешено в такой статье, как капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. Что входит в основной перечень, было описано выше. Но помимо этого, его возможно утеплить. Если дом довольно старый, его стены под воздействием природных факторов выветриваются. Это нарушает тепловой обмен и ведет к ухудшению состояния микроклимата внутри помещений. Поэтому для некоторых домовладельцев эта статья расходов может также быть оплачена именно из целевого фонда.

Также допускается повысить качество вентиляционных коммуникаций. Это приближает старые строения к требованиям пожарной безопасности и санитарных норм. Также довольно часто многоквартирные дома оснащаются общими счетчиками потребления различных ресурсов. Это повышает энергоэффективность.

У каждого субъекта нашей страны есть право в соответствии с существующими условиями дополнять этот перечень.

Процесс проведения капремонта

Принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта не приходит моментально. Существует установленная процедура совершения этого процесса. Первоначально соответствующие органы обследуют здание. Они составляют смету ремонта. Затем выполняются описанные в документах действия. На этом этапе осуществляется технический и авторский надзор за проведением работ.

В ходе капитального ремонта также выполняется энергетическое обследование дома. Завершает работы техническая инвентаризация, а также паспортизация здания.

Что входит в капитальный ремонт жилого дома, очень сильно варьируется в зависимости от множества факторов. Если собственники недвижимости посчитают нужным, они могут на общем собрании договориться об увеличении минимальной ставки взносов в целевой фонд. Это необходимо для расширения спектра дополнительных работ.

Какое определение дано этому понятию в НПА?

Важно. Четкое определение данного понятия отражено в пункте 2.4.2 раздела 2.4 Постановления Госстроя РФ от 27.07.2003 года № 170.

Так, в общем понимании под капитальным ремонтом подразумевается:

  1. проведение комплексного восстановления или замены изношенных элементов жилого дома на более прочные и долговечные;
  2. совершенствование его эксплуатационных характеристик;
  3. осуществление экономически целесообразной и реальной с технической точки зрения модернизации, включая установку приборов для ведения учета потребления воды, газа, электричества и т.д.

Еще одно определение этого термина представлено в п.1.3 раздела 1 Приказа Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» от 15.02.2013 года.

В данном случае капитальный ремонт предполагает замену и восстановление отдельных элементов здания или целых конструкций, пришедших в негодность под влиянием времени, а также устранение негативных последствий, вызванных в результате износа.

Периодичность проведения капитального ремонта в МДК определяется исходя из его технического состояния, а также с учетом рекомендуемых сроков эффективной эксплуатации жилого здания, его отдельных элементов и систем (о том, как узнать по адресу, когда планируется капитальный ремонт, читайте в этой статье).

Когда проводится капремонт?

Изучая, что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома, следует обратить внимание на временные рамки этого процесса. Для крупнопанельных, крупноблочных, каменных, кирпичных домов с хорошими условиями эксплуатации потребность проведения таких работ наступает через каждые 25 лет. Если здание в течение срока поселения в нем людей характеризуется нормальными показателями, эта граница смещается до 20 лет. В неблагоприятных условиях капремонт потребуется через 15 лет.

На временной промежуток между представленным типом работ влияет физический и моральный износ строения, наличие накоплений владельцев, целесообразность проведения подобных действий.

Поэтому срок постановки здания на капремонт сугубо индивидуальный. Принятие решения происходит на общем собрании владельцев недвижимости. Они должны обсудить сроки, затраты, последовательность работ.

Способы накопления средств

Платежи за капитальный ремонт введены 1 января 2014 года.

До 1 августа 2020 года жильцы должны были решить, какой вариант накопления денежных средств будет применяться:

  1. специальный фонд, им руководит региональный оператор капремонта,
  2. банковский счет, открытый на основе решения собрания жильцов.

Жильцы могут открыть счет в банке когда угодно.

Для этого следует установить размер взносов. Он не может быть меньше минимальной суммы. В течение 5 дней об этом следует сообщить в фонд капитального ремонта данного региона.

Решение начинает действовать лишь по истечении 6 месяцев. Затем деньги переводятся на счет.

Взносы обязаны вносить жильцы всех домов, кроме новостроек. Дом, который только что сдан в эксплуатацию, освобождается от оплаты капремонта на срок от 3 до 5 лет.

Этот вопрос отдан на усмотрение субъекта РФ. В любом случае данный период не может быть менее 3 лет.

Средства, собранные с жильцов, направляются на значительный объем работы.

Туда не входят:

  1. дома с изношенностью конструкций более 70%,
  2. аварийные дома,
  3. здания, которым предстоит снос или реконструкция,
  4. дома, ремонт которых превышает установленную максимальную стоимость,
  5. детские и спортивные площадки,
  6. сантехника и внутренняя отделка квартир.

Перечислять деньги на специальный счет в банке или на счет регионального оператора: что лучше? Смотрите в видеоролике:

Капремонт в квартире

Изучая, что входит в капитальный ремонт, следует также рассмотреть подробнее внутренние работы. Их также выполняют из целевого фонда. Сюда относят окраску потолка, стен, радиаторов, труб и т. д. Ремонту подлежат все коммуникации. За счет владельцев могут проводиться перепланировка, улучшение отделки квартиры.

Для этого заключается договор. В нем указывается подробный перечень работ, а также сроки их выполнения. Этот документ дает право на получение гарантии сроком не менее 2 лет.

Ознакомившись с перечнем того, что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома, каждый собственник недвижимости сможет грамотно подойти к вопросу поддержания своего жилья в пригодном состоянии.

Ремонт подъезда

Приведение в благоприятный вид подъезда относится к текущему ремонту жилого объекта. То есть все работы осуществляются за счет средств, вносимых собственниками на содержание жилья.

В объём работ по текущему ремонту включаются:

  1. покраска лестничных перил;
  2. побелка и покраска стен и потолков;
  3. переустановка стекол;
  4. замена осветительных приборов;
  5. переустановка подъездных дверей;
  6. покраска дверей.

А вот что входит в капремонт многоквартирного дома: снос, установка и перенесение подъездных стен, замена и восстановление коммуникаций и оборудования инженерно-технического назначения.

Текущий ремонт реализуется раз в 3-5 лет в достаточно короткие сроки, зависящие от состояния подъезда и его площади. Капремонт может продолжаться дольше месяца, требуя больших финансовых затрат.

Когда УК отказывается осуществлять текущий ремонт подъезда или начинает собирать с жильцов дополнительные денежные средства, собственники жилья имеют право на обжалование таких действий.

В таких ситуациях рекомендуется обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, прокуратуру или судебные инстанции.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Рекламация и некачественный товар: какие есть причины рекламации + практика, примеры

Рекламация и некачественный товар: какие есть причины рекламации + практика, примеры

Предъявление рекламации регулируется Законом №2300-1 «О защите прав потребителей», принятом еще в 1992 году.

Причинами рекламации могут стать:

  1. Несоответствие товара договору или изначальным образцам: неполная комплектация, низкое качество или несоответствие государственным стандартам, неполный ассортимент, необходимость замены.
  2. Несоответствие количества.
  3. Изменение стоимости без предварительного договора с покупателем.
  4. Нарушение сроков доставки и т.д.

При заключении сделки в договор включают все условия для возврата товара, а также сроки и другие необходимые нюансы.

Обратите внимание: рекламация может быть подана только в письменном виде вместе с необходимыми документами – устное несогласие рассмотрено не будет.

Иными словами, если поставщик привез некачественный товар, не в полной комплектации или в недостаточном количестве, покупатель может не принимать его, а написать претензию и отправить ее второй стороне.

Рекламация – что это такое?

В бизнесе царит рыночный тип отношений: фирма выполняет, что-то для клиента, а взамен получает деньги. Если рассмотреть термин рекламация – что это простыми словами, то можно сказать, что это претензия клиента к продавцу, когда он получил не удовлетворяющий его по качеству товар или услугу. Выражаться может письменно или устно и предполагает обязательный ответ продавца или изготовителя.

Компании нет смысла воспринимать ее как оскорбление, поскольку здесь нет личного отношения. Клиент ожидает получить за деньги то, что хочет и имеет на это право. Исполнителю следует проделать успешную работу над ошибками, удовлетворить желание покупателя и усовершенствовать работу компании. Мудрый производитель идет навстречу, получает полезный опыт и приобретает постоянного клиента, недальновидный – борется с жалобами и ухудшает репутацию.

В каких случаях создается рекламация?

Согласно закону, рекламацию предъявляют в следующих ситуациях:

  1. При объективном несоответствии качества товара договору, госстандартам, техническим условиям и образцам.
  2. При ассортиментном несоответствии поставляемого товара, поставке некомплектной и недоброкачественной продукции.
  3. При несоответствии количества поставленного товара условиям соглашения.
  4. При нарушении правил продажи.
  5. При изменении указанной в договоре цены.

Акт рекламации необходим для бухгалтерской и налоговой отчетности. В нем отображаются претензии, либо их отсутствие по факту выполненных работ или поставленной продукции. Унифицированной формы нет, но есть требования по информации, которая отображается обязательно, так, указываются стороны договора и перечень выполненных работ, качество которых не удовлетворяет.

Рекламация для частных лиц

Исходя из определения, рекламация – это гневная жалоба одной стороны сделки на другую, а значит, в роли покупателя-рекламатора может выступать и частное лицо, и организация, приобретающая товар, например, автозапчасти, строительные материалы или мебель, для себя или реализации.
В первом случае рекламацией является простой возврат приобретенного в магазине товара. Покупка некачественной продукции, в неполной комплектации или какие-либо нарушения в сроках доставки (например, при заказе товара через интернет в другом городе) является нарушением прав потребителя.

Замечание специалиста: если при покупке товара между покупателем и продавцом был заключен договор, необходимо внимательно изучить его пункты, особенно условия возврата и обмена, в противном случае возврат будет осуществлен на стандартных условиях.

Обычно в магазинах уже есть бланки для возврата брака. В них вписаны все сведения о продающей стороне, покупателю необходимо только заполнить свои паспортные данные и указать причину возврата. В качестве доказательства нужно приложить кассовый или товарный чеки, выписки со счета и другие документы, подтверждающие, что товар был приобретен именно здесь.

Важно помнить, что возврат бракованного товара может быть произведен в течение 2-4 недель по заявлению. Это понятие не следует путать с гарантийным сроком, который имеется у техники, так как между ними есть разница.

Последнее предполагает, что сломавшийся не по вине покупателя прибор можно в течение 1-2 лет бесплатно отремонтировать в сервисном центре. В отличие от рекламации возврат можно будет осуществить, только если ремонт не даст результата.

Зачем нужна рекламация

Составление рекламации позволяет покупателю заявить о том, что условия договора были исполнены ненадлежащим образом, т. е. произошло нарушение прав потребителя. Получив этот документ, поставщик (или подрядчик) должен принять меры по устранению выявленных недостатков или возместить ущерб. Если рекламация была проигнорирована либо покупатель остался недоволен исправлением нарушений, она может быть представлена в судебную инстанцию.
Работа с претензиями является неотъемлемой частью деятельности организации. Не следует воспринимать получение такого письма, как личную обиду. Рекламации помогают выполнить конструктивную работу по совершенствованию бизнеса, улучшению качества товара (работ, услуг).

Как составлять документ

Рекламация составляется в двух экземплярах: один остается с покупателем, второй уходит к поставщику.
Вместе с претензией необходимо приложить доказательства «вины»: фото некачественной продукции или оборудования, копии документов с указанием недостающего товара или сорванных сроков и т.д.

Важно знать: все претензии должны иметь доказательства, иначе их могут не принять и выставить встречное обвинение в нарушении договора.

Написать типовую жалобу можно от руки или набрать на компьютере, главное – чтобы текст был читаемым. При составлении жалобы необходимо придерживаться строгого, делового стиля, ясно излагать требования и условия. Предварительно стоит внимательно изучить составленный договор и приложения, чтобы быть уверенным в своей правоте.

Например, если в документе не уточнялось, что должно входить в комплектацию товара, поставщик может и не прислать некоторые детали. В этом случае лучше сообщить, что товар не соответствует образцу.

Каковы правила составления рекламации и претензии

Продажа и покупка товаров в коммерческих целях регулируется Гражданским кодексом. Поэтому когда возникают разногласия между участниками подобных сделок, необходимо опираться на этот нормативный документ: при написании жалобы, рекламационного акта, письма-претензии и составлении искового заявления в суд.

В законодательстве, определяющем права потребителей, отмечено, что покупатель имеет право на расторжение договора купли-продажи или соглашения об оказании услуг, если они оказались ненадлежащего качества, с наличием брака или недокомплекта, о которых не было сказано в договоре. Покупатель имеет право на возврат товара с возмещением уплаченных денежных средств, а также получение полной компенсации потерь и убытков.

При составлении акта рекламации необходимо указывать следующие данные:

  1. Наименование организации полностью или Ф.И.О. лица, которому направляется претензия.
  2. Наименование компании полностью или Ф.И.О. составителя.
  3. Контактные данные.
  4. Название составляемого документа, дата и номер.
  5. Ссылка на документ, подтверждающий наличие договорных отношений между сторонами.
  6. К какому товару или услуге имеются претензии.
  7. Основания для направления акта рекламации – несоответствие заявленному количеству, качеству, виду предоставленного товара или услуги.
  8. Доказательства – фото или видео, акт независимой экспертизы, чеки, накладные и т.д.
  9. Требования – снижение стоимости, замена, осуществление ремонта, компенсация убытков и т.д.
  10. Дата и подпись отправителя.

Претензия, как и рекламация, имеет свой порядок составления, в этом тоже имеются некоторые отличия.

В тексте претензионного письма указывается следующее:

  1. название компании или лица, которому направляется претензия,
  2. данные отправителя,
  3. дата, номер и название документа,
  4. перечень нарушений со ссылкой на договор между сторонами,
  5. требования по устранению нарушений,
  6. дата и подпись.

И рекламация, и претензия должны быть составлены в двух экземплярах, один из которых сторона-отправитель оставляет у себя.

При этом вторая сторона должна поставить отметку о том, что претензия получена.

Правила работы с рекламациями

Основные правила работы с рекламациями давно уже известны опытным бизнесменам. И первый принцип, который необходимо уяснить для ведения переговоров в позитивном для вас ключе – никогда нельзя оправдываться и объяснять, почему возникла проблема. Клиенту вообще не интересно, по какой причине он получил тухлую палку колбасы, неработающий миксер или туфли, у которых на второй день отвалились каблуки. Его интересует возвращение душевного равновесия, получение качественного товара или денег. И то, и другое, и третье, ему необходимо предоставить, что позволит ликвидировать недовольство и конфликт в целом. Спокойствие возвращается с помощью извинений и предоставления гарантий полной компенсации понесенных затрат – финансовых и нервных.

Но не нужно рассказывать, что вы много лет мучаетесь с технологом Сидоровым, который все время не докладывает мяса в колбасу, или что у вас такое старое оборудование, что выпускать современную упаковку вы не можете, а кредиты на покупку нового вам не дают банки, потому что когда-то вы были поручителем и товарища, который… Это покупателю не интересно.

Вам надо сказать: извиняемся за доставленные неудобства, предлагаем в качестве компенсации вот такой-то товар и вот такой-то бонус, а еще вы теперь будете нашим постоянным привилегированным клиентом, вам будет предоставляться скидка N процентов. Если есть такая возможность, проведите клиента по своему предприятию, покажите ему производство, вручите сувенир. Будьте уверены, что больше к вам вопросов не возникнет, а всем знакомым и друзьям ваш клиент расскажет, какая у вас замечательная компания, как она ценит своих покупателей.

В процессе беседы с клиентом следите внимательно, чтобы ему не было сообщено лишней, то есть коммерческой, информации. Если вы поручаете работу с рекламацией неопытному сотруднику, то обязательно разъясните ему, какая информация является разрешенной к озвучиванию, а какую разглашать нельзя. В этом случае лучше заранее позаботиться и написать текст для того человека, который будет работать с рекламациями или для себя. В нем необходимо отразить сильные стороны своей компании и изложить причины, по которым вы прекрасно понимаете состояние клиента.

Кстати, очень сильно работает метод сравнения. «Ваши ожидания не оправдались? Я уверен, что это всего лишь случайное недоразумение. Вот у меня была история с , там было еще хуже, и что совсем нехорошо – такое случалось постоянно. Мои затраты мне так и не вернули! А наша компания отлично понимает, что то, что произошло, это очень плохо, и поверьте, что это у нас бывает крайне редко. Разрешите вам предложить ….».

Рассказывать подробно о технологии, о себестоимости, о выгоде торговли и о планах по развитию не надо. Если вы хотите показать перспективность своей компании, то покажите образец новой продукции, дайте попробовать и скажите, когда он поступит в продажу. Эмоции клиента будут удовлетворены, выйдя за порог вашей компании, он начнет рассказывать, какой у вас новый продукт. А о проблемах, с которыми он к вам пришел, клиент будет вспоминать лишь во вторую очередь.

Обработка рекламаций требует знаний и некоторых других нюансов, о них мы поговорим в следующей статье. В ней вы найдете шаблоны фраз, которые стоит употреблять при общении с обиженным и рассерженным покупателем.

В каких случаях составляются такие письма?

Граждане прибегают к такому инструменту, как рекламация, в том случае, когда хотят внести ясность в сложившуюся ситуацию и добиться возмещения причиненного ущерба. Кроме того, данный акт применяется в том случае, когда человек желает выразить недовольство и предъявить фактическую претензию.

Рекламация составляется на отдельном листе бумаги, но строго по действующему образцу. Важно отметить, что никаких унифицированных актов на этот случай не предусмотрено. Документ передается лично в руки адресату или направляется ему почтовым отправлением в виде заказного письма. К рекламации прибегают если:

  1. продукция оказалась низкого качества;
  2. услуги были оказаны недобросовестно;
  3. был нарушен срок поставки товара;
  4. оплата была произведена с задержкой;
  5. производственные работы были сорваны или нарушен график исполнения обязательных работ;
  6. при необходимости возмещения убытков.

Каждый случай является индивидуальным, и поэтому действовать стоит с учетом фактических обстоятельств дела.

Содержание рекламации

Рекламация составляется в письменном виде и может содержать претензии к следующим параметрам:

  1. качество товара (работ, услуг);
  2. количество, вес товарно-материальных ценностей;
  3. ассортимент;
  4. стоимость;
  5. сроки поставки;
  6. упаковка, маркировка товара;
  7. нарушение сроков платежа и др.

Случаи предъявления рекламаций и способы их регулирования должны быть оговорены в тексте договора между сторонами (раздел «Ответственность сторон» или «Претензии»).

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Участок для ИЖС это что такое: как оформляется + правовой статус, земля, практика

Участок для ИЖС это что такое: как оформляется + правовой статус, земля, практика

Расшифровка и понятие ИЖС

ИЖС или индивидуальное жилищное строительство – это земля, предназначенная для расположения определенных объектов, а именно отдельно расположенных жилых домов с количеством этажей до 3. Такие дома должны предназначаться для использования только одной семьей. Такую формулировку объектов ИЖС дает Градостроительный кодекс РФ.

Другими особенностями ИЖС являются:

  1. ИЖС существует наравне с такими землями, как ДНП (дачное некоммерческое партнерство) и СНП (садовое некоммерческое товарищество).
  2. В доме, установленном на участке ИЖС, можно прописаться и даже получить милицейский адрес.
  3. Как правило, участки, отведенные под ИЖС, обязательно снабжают достаточным количеством разнообразной инфраструктуры.
  4. Дом, который вы построите на территории ИЖС, должен полностью соответствовать существующим нормам, поскольку ему придется выдержать проверку сотрудниками БТИ. Это касается вас даже в том случае, когда дом строится для редкого использования, например, сезонного.
  5. Земли ИЖС достаточно дорогие за счет всех тех преимуществ, которыми можно будет на них воспользоваться в будущем.
  6. Все проблемы, возникающие с построенным на участке ИЖС домом, должны решаться его владельцем. Установка сигнализации, чистка снега и т.д. – сложности индивидуального плана.

За несоответствие помещения установленным нормам застройщик понесет установленную законом ответственность, которая проявляется в форме штрафа.

Проживание в доме, выстроенном на участке ИЖС, может осложняться денежными вкладами, делать которые необходимо ежемесячно. К таким вкладам относятся различные налоги и сборы, идущие на улучшение жилищных условий.

Как отличить?

Существует ряд признаков, которые практически однозначно говорят, что участок относится к индивидуальному жилищному строительству:

  1. Земля находится в административных пределах города или села, в непосредственной близости от него. Другой тип участков всегда делали немного далее, оставляя землю для построек рядом при увеличении населения.
  2. Надел не может находиться между дачными домиками, посреди поля с полным отсутствием коммуникаций рядом. В подавляющем большинстве случаев свет и дорога (как минимум) находятся в непосредственной близости.
  3. Рядом строятся или уже стоят отдельно стоящие здания с участком не менее 10 соток.
  4. Участок не может находиться в центре города или поселка, его место ближе к окраинам. Центральное расположение говорит о наличии здесь ранее промышленного объекта (категория ПМЖ), поэтому уровень отравления почвы угадать трудно.

А самое главное доказательство – свидетельство, кадастровый план и справка о категории.

Основное назначение земли ИЖС

Основное назначение земли – это конкретные цели, для которых государство позволяет использовать ту или иную землю. Особенности такого рода назначений регулируются нормативными актами и законодательными документами местного и федерального уровня.

Основным назначением земли ИЖС является строительство отдельно стоящего жилого дома, не являющего многоквартирным. Кроме этого, на территории можно располагать подсобные помещения, например, сарай или гараж. Свободную землю, как правило, используют для ведения огорода или сада, выращивания различных культур в некоммерческих целях. Также на участке разрешается ведение личного подсобного хозяйства.

Какой участок выбрать — ИЖС, ДНП, СНТ, ЛПХ?

Решив приобрести дом на земле или просто земельный участок, Вы тут же столкнетесь с аббревиатурами ДНП, ДНТ, ИЖС, СНТ, ЛПХ. У тех, кто этот вопрос подробно не изучал, скорее всего, будет в голове сложившийся стереотип: ИЖС – это круто, ДНП, ДНТ – как дачи, но тоже пойдет, ЛПХ – это, наверное, что-то для фермеров, а СНТ – что-то на вроде товарищества садоводов.

Для начала просто расшифруем эти аббревиатуры:

  1. ИЖС – индивидуальное жилищное строительствоДНП – дачное некоммерческое партнерствоДНТ – дачное некоммерческое товариществоЛПХ – личное подсобное хозяйство
  2. СНТ – садовое некоммерческое товарищество.

Из названий становится понятна предполагаемая цель использования земли, а из ее назначения – уже и будут вытекать особенности, достоинства и недостатки каждого из типов участков. Далее, нельзя не упомянуть о категориях земли. Если мы говорим о земле для постройки собственного дома – интересовать нас будут только земли сельскохозяйственного назначения и земли поселений.

Каждая из этих двух категорий имеет разрешенные виды использования — это как раз и есть перечисленные ДНП, ДНТ, ИЖС, СНТ, ЛПХ. Так участки ДНП и СНТ могут располагаться на землях сельхозназначения, ИЖС – только на землях поселений, а ЛПХ – и там и там.

Рассмотрим типы земельных участков:

Достоинства ИЖС

1) Наличие милицейского адреса.

Как следствие – возможность без проблем “прописаться” в своем доме. Человек без регистрации в современной России полноценно жить и работать не может.

Почта: посылки, газеты, журналы, письма и различные заказы – все это придет на Ваш адрес регистрации

Скорая помощь – намного сложнее и дороже вызывать по необходимости скорую помощь на дачу.

2) Земли ИЖС принадлежат муниципалитетам, которые должны обеспечить необходимым набором инфраструктуры: дороги (причем зимой их должны еще и расчищать), транспорт, школы, больницы, магазины – все по специальным нормам.

3) Земельный участок и возведенный на нем дом – изначально предназначены для проживания, соответственно, намного проще будет, к примеру, получить налоговый вычет.

Ограничения и недостатки ИЖС

1) Существуют ограничения по размеру участка – от и до, в количестве соток.

2) Необходимость согласования проекта дома, вы строите не просто садовый домик, а настоящий жилой дом – к нему в полной мере применяются все правила ГОСТов и СНиПов. Вам нужно будет не только согласовать проект дома со всеми инстанциями, но и полноценно ввести его в эксплуатацию.

3) Разница в налогообложении. В случае ИЖС размер налога на имущества составит 1.5% от кадастровой стоимости участка в год, а в случае с ДНП – 0.3%.

ДНТ, ДНП И СНТ

Разница между этими типами участков трудноуловима.

Земля, предназначенная для ДНП — должна быть менее плодородна, чем для СНТ – т.е. земли дачных некоммерческих партнёрств имеют более низкий балл бонитета и более низкую кадастровую стоимость (при прочих равных, участок СНТ должен стоить дороже ДНП).

По определению, это современный вариант садоводств, то есть, предназначение такого участка – дача и сад. Но фактически, именно на таких землях сейчас возводится большинство коттеджных поселков, предназначенных именно для проживания.

Ограничения и недостатки ДНТ, ДНП и СНТ

1) Сложнее будет зарегистрироваться в таком доме, то есть, получить милицейский адрес и оформить постоянную прописку в своем доме. Зарегистрироваться в доме, построенном на участке ДНТ, ДНП и СНТ возможно, но это не сможет произойти само – собой, как в случае с ИЖС. Вам нужно будет проводить экспертизу дома и признавать его на соответствие соответствующим нормам, а затем обращаться в суд для признания своего права на регистрацию.

2) Из-за различий в законодательных нормах потребления для отдыха и жизни – в ДНП и СНТ сложнее провести газ, воду и достаточной мощности электричество, как правило, это минимум – 10-15 кВт. К примеру, увеличение мощности проводимой электроэнергии может стать довольно серьезной задачей – т.к. помимо получения согласия всех садоводов, нужно будет преодолеть и некоторые административные барьеры.

СКРЫТАЯ СТОИМОСТЬ ДНП, ДНТ, СНТ

Дома на ДНТ, ДНП, СНТ, как правило, продаются на условиях: «В стоимость включен участок земли».Дороги и электричество – целевой взнос,газ – подключение возможно (сроки, как правило, определены плохо и ничем не гарантированы),

водопровод – как правило, копайте скважину самостоятельно.

Таким образом, участок дорожает минимум на 300-400 тысяч рублей. Это без учета газа и водопровода.

Газ

На газификацию участка можно условно выделить 200-300 тысяч. И лучше бы это сделать, потому, как дом для постоянного проживания надо отапливать, а делать это иными способами, к примеру, электричеством, получается довольно накладно.

В отличие от ДНП, участки ИЖС должны газифицироваться бесплатно, за счет государства.

Дороги

Для ИЖС этой проблемы не стоит, ну, как минимум, не должно. Дороги должны быть и должны быть очищены от снега зимой. Это вопрос к муниципалитету. Дополнительных денег за них платить не нужно.

Что разрешается строить на землях ИЖС?

Первое и главное, что повлияет на возможные постройки на ИЖС, – зона расположения земли. Немаловажными факторами также являются площадь приобретаемого участка и личные желания застройщика. С учетом этой особенности на такой земле могут располагаться объекты следующего характера:

  1. Жилой. Постройка на территории ИЖС жилого дома – наиболее распространенный вариант использования такой земли. При этом постройка должна отвечать ряду требований. Дом необходимо располагать отдельно, не пристраивая к прочим жилым зданиям. Также общая площадь дома не должна занимать более 1500 кв. м. Административную ответственность накладывают на тех, кто строит дома на участках ИЖС, превышающие 3 этажа.
  2. Гостиница. Постройка, отвечающая всем описанным раньше требованиям, сможет быть использована и в качестве гостиницы. Готовая гостиница будет небольшой, и прибыль от нее также окажется соответствующей.

Непосредственно перед строительством жилого помещения на участке обязательно потребуется создать проект. В нем нужно будет указать все подробности будущего помещения. Лучше всего заниматься проектированием со специалистом.

После того когда проект будет закончен, его необходимо утверждать в местной администрации на предмет согласования требованиям закона. Лишь после утверждения допустимо переходить непосредственно к строительству.

Земельный участок под ижс: что это такое, плюсы и минусы — БТИ

Многих интересует вопрос, в чем разница ИЖС и ЛПХ. Какие у них есть плюсы, минусы, особенности — во всем этом необходимо разобраться, прежде чем регистрировать форму владения земельным участком. Пожалуй, каждый хотел бы иметь свой собственный дом.

Однако приобрести уже готовое подходящее жилое строение не всегда имеется возможность в силу разных причин — финансовых, территориальных и т. д. Когда человек приобретает участок земли в собственность, он сталкивается с такими понятиями как ЛПХ, СНТ, ИЖС и ДНП.

Все эти формы владения землей определяют цель этого владения. Разберемся, в чем разница ИЖС и ЛПХ.

Классификация земельных участков

На территории Российской Федерации земельные участки собственников подразделяются на различные типы по статусу отчуждения, целевому предназначению и ведомственному принципу.

Основная часть их — это те, на которых возведены жилые объекты индивидуального пользования, т.е.

ИЖС, а также те, что используются для сельскохозяйственных целей (выращивание сельхозкультур, содержание скота, угодья), т.е. ЛПХ.

Выявить разницу между ИЖС и ЛПХ бывает непросто.

ЛПХ

Земли, классифицируемые как ЛПХ, приобретаются либо выдаются гражданам для того, чтобы те имели возможность обустроить производство сельхозпродукции.

Их деятельность не должна направляться на получение выгоды в виде дивидендов, произведенная же данными гражданами продукция должна использоваться лишь для собственных нужд.

Это своеобразное наследие времен СССР, во времена которого все, что выращено на огороде, а также скот, нельзя было продавать или иначе использовать для обогащения.

ИЖС

Наделы под индивидуальное строительство жилья предназначены для осуществления права на жилье, которое имеет каждый гражданин. Это право гарантирует ему Конституция РФ.

Жилье строится на финансовые средства владельца, у данного строения имеется ряд ограничений. К примеру, оно может использоваться лишь одной семьей и быть не выше трех этажей.

На сегодня в России имеется ряд программ, по которым лицам, осуществляющих индивидуальное строительство, предоставляются льготные кредиты в качестве господдержки.

Законодательное обоснование

Данные сокращения означают различия в форме собственности с точки зрения права. Когда участки оформляются владельцем, он получает документацию, в которой должна быть зафиксирована информация о той форме владения, которую он выберет.

В чем разница статусов ЛПХ и ИЖС, знают не все.

В основной части регионов России каждый из граждан имеет право на разовое получение земельного участка в собственное пользование. Например, он может оформить его в собственность, если строит на нем свой дом. При этом не допускается использовать этот участок для того, чтобы получать с него выгоду.

Документация, в которой подтверждена собственность, составляется с опорой на ряд документов, и прежде всего — на кадастровый паспорт. А если индивидуальное жилье строится на земельном наделе, предназначенном для сада или дачи, то тогда его необходимо будет внести в декларацию. Регистрация осуществляется на основании ФЗ № 122, а именно — 25-й его статьи.

В чем разница лпх и ижс?

Назначение земельного участка определяется указанным в документе о праве на собственность типом его эксплуатации. Необходимо понимать, что использовать земельный участок для строительства частного жилья возможно в обоих случаях. Но все же определенные ограничения, которые надо брать в расчет, есть.

Так, ИЖС рассчитан на возведение частного жилого строения либо одним гражданином, либо одной семьей. А это означает, что в дальнейшем не будет препятствий для оформления необходимых документов и передачи данного объекта в пользование.

А участки под ЛПХ выделяются непосредственно из земельного фонда.

В первую очередь они предназначены для того, чтобы на них граждане развивали свои подсобные хозяйства, обеспечивающие потребность в сельскохозяйственных продуктах нужды данной семьи.

И строительство к этому виду деятельности никакого отношения не имеет, если только речь не идет о помещениях подсобного хозяйства. Но на сегодня способ изменить тип предназначения земельного надела упрощен, он отличается своей декларативностью.

Поэтому те граждане, которые уже имеют жилое строение на территории ЛПХ, в силу «дачной амнистии» и путем подачи соответствующего заявления о постройке имеют возможность оформить в свою собственность данный жилой объект. Имеется ряд ограничений для использования ЛПХ с целью строительства.

Как установить дом своей мечты на личном участке и при этом не нажить себе проблем? Каковы тонкости участков ИЖС и почему с ними необходимо познакомиться в первую очередь? Ответить на эти вопросы поможет специалист Марьяна Беларева – профессиональный адвокат:

Для того чтобы располагать на земле жилищные объекты, потребуется изготовить специальный кадастровый паспорт участка. Нередко его передают новому владельцу при покупке участка. Следует заметить, что иногда участок продают уже с постройкой на нем. Вариант приобретения участка ИЖС с постройкой наиболее выгоден, поскольку готовое здание построено уже с учетом всех предъявляемых требований.

Земли населенных пунктов

Определению территорий, занятых городскими и сельскими поселениями, посвящена глава XV ЗК РФ. Согласно законодательству, землёй населенных пунктов считаются площади, занятые разнообразными постройками для развития городов и сел, а также наземные пространства, предназначенные для строительства в указанных целях. Требования к установлению границ таких областей изложены в ст.83 ЗК РФ.

Все поселенческие земли подлежат территориальному зонированию, при этом полученные при межевании участки должны располагаться в пределах только одной из возможных зон. Градостроительным регламентом четко определены нормы застройки и типы строительных объектов, допустимых для возведения на относящемся к конкретной зоне участке. Выделяют области, рассчитанные под жилые, производственные, общественные здания, предназначенные под недвижимость для сельского хозяйства, рекреационных целей, площади для военных объектов, инженерных и транспортных сетей и т.д.

Различные подвиды земель населенных пунктов допускают установленную законом возможность строительства. Конкретизирует перечень целей, для достижения которых правомерно использование участков поселенческих земель, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ N 540 от 1 сентября 2014 г. классификатор. Виды построек, определенных для возведения в пределах каждой из территориальных зон, приведены в ст.85 ЗК РФ.

Области земли в границах населенного пункта имеют свои правила эксплуатации. Положения о разрешённом использовании обязательны для соблюдения всеми владельцами участков. В том случае, когда недвижимые объекты отдельных областей на землях населенных пунктов не соответствуют регламентам, но при этом не угрожают жизни и здоровью людей, окружающей среде и культурным памятникам, их существование не противоречит законодательству (п.4 ст.85 ЗК РФ).

Оформление дома в собственность, построенного на участке со статусом ИЖС

На первом этапе необходимо следующее:

  1. Согласование плана строительства, которое оформляется в муниципальном управлении архитектуры. Срок получения этого согласования —30 дней;
  2. Получение разрешения на возведение дома, которое можно заказать, подав электронную заявку на портале Единого государственного регистрационного комитета или в отделении этой организации по месту жительства. Срок получения разрешения – 10 дней.

На втором этапе осуществляется непосредственно строительство коттеджа и ввод его в эксплуатацию:

  1. После окончания строительства нужно пригласить технических специалистов из БТИ для изготовления технического паспорта на дом, который понадобится для ввода объекта в эксплуатацию и подводку газа;
  2. Необходимо обратиться в местный орган самоуправления с заявлением о присвоении вновь построенному жилищу почтового адреса;
  3. Необходимо получить разрешение на ввод построенного объекта в эксплуатацию, которое выдается тем же государственным учреждением, которое оформило разрешение на строительство. Срок выдачи – 10 дней. Важно отметить, что до первого марта 2020 года — это разрешение для оформления собственности на дом не нужно;
  4. Для постановки объекта на кадастровый учет и изготовления технического плана нужно обратиться с заявлением в местную кадастровую службу.

На третьем этапе происходит оформление дома в собственность.

Для регистрации этого права необходимо подать в местное отделение Росреестра следующие документы:

  1. Платежное поручение, подтверждающее оплату госпошлины;
  2. Документ, который удостоверяет личность подающего заявление собственника;
  3. Кадастровый паспорт участка и свидетельство о праве собственности на эту землю.

После прохождения этих этапов ваш дом будет оформлен в рамках законодательства и соответствовать всем строительным и правовым стандартам.

Законодательная база

Участок «для ИЖС» входит в новый Классификатор видов разрешенного использования, который был сформирован в 2020 году. Из названия понятно его целевое назначение — постройка жилого дома.

Градостроительный (ГрК РФ) и Гражданский (ГК РФ) кодексы подтверждают этот статус. ГК РФ (ст. 263) подтверждает право собственника реконструировать, строить, сносить капитальные постройки на таком участке. Сбор документов для строительства регламентируется ГрК РФ.

По закону на участке ИЖС в течение 3 лет должно начаться строительство. Участок не может использоваться ни с какой иной целью: коммерческой и прочими. Строительные нормы и правила (СНиП) регулируют застройку участков.

В случае нарушения законов, к собственнику могут быть применены административные меры. В случае грубых нарушений может последовать выселение и демонтаж постройки. Есть прецеденты снесения домов на участках ИЖС в случаях, когда участок используется не по назначению.

Нормы строительства на участке

Нормы по постройке жилого дома указаны в строительных нормах и правилах (СНиП). Они касаются размеров дома: максимальная площадь и количество этажей. Минимальная площадь кухни, санузла, комнат, коридоров, высоты потолков и т. д.

В СНиП расписаны подробно расстояние от дома до красной линии. Расстояние между соседними домами (разное, в зависимости от материала, из которого изготовлены стены).

Также учитывается расстояние между пожароопасными объектами, такими как деревянный дом и баня. Рассматривается даже расстояние между забором и деревьями/кустарниками.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Расчет зарплаты после отпуска: отпускные выплаты, оплата на работ + условия, размер, сроки

Расчет зарплаты после отпуска: отпускные выплаты, оплата на работ + условия, размер, сроки

115 статья устанавливает минимальное количество ежегодных отпускных дней. Их должно быть минимум 28. Представители определённых профессий (доктора, учителя, работники предприятий с повышенной опасностью или вредностью) имеют право на более продолжительный отдых.

В этот период не включены государственные праздники. Они добавляются к общему количеству дней, поскольку переносятся на рабочую неделю.

Дни отпуска, которые не были израсходованы, не аннулируются, а накапливаются. Работник может воспользоваться ими по своему усмотрению. Но если трудящийся не берёт отдых на протяжении 2-х лет, то его работодателя могут из-за этого оштрафовать (на основании 124 статьи).

Начальник вправе компенсировать работнику его неизрасходованные дни отдыха деньгами, только в определенных случаях:

  1. Увольнение. Последняя зарплата будет состоять также из компенсации оставшихся дней.
  2. Отпуск больше 28 дней. Деньги выплачиваются только за дни сверх 28 обязательных.

Устроившись на новое место работы, сотрудник имеет право воспользоваться отдыхом (полностью либо по частям) только после отработки первых 6 месяцев. К этому времени у него накопится 14 дней отдыха (поскольку 1 отработанный месяц равен 2,33 дням отдыха). Такое правило действует на первый рабочий год. Начиная со следующего года отпуск разрешается брать в любое время.

Внимание! До того, как работник уйдёт на заслуженный отдых, бухгалтер произведёт расчёт его среднедневного заработка, а на их основании рассчитает отпускные.

Расчет зарплаты после отпуска — выписки из законов и примеры

Одним из главных аспектов трудовой деятельности человека является оплачиваемый отпуск. Качество выполняемой работы в подавляющем большинстве случаев зависит от удовлетворенности сотрудника трудовым процессом и возможности получения гарантированного отдыха. Законодательство строго регламентирует порядок начисления и сроки выплат денежных средств за предоставляемый отпуск.

Каждый сотрудник имеет право на отдых. Оптимальная организация времени обеспечит плодотворную отдачу, как в финансовом, так и в производственном смыслах. В законах, регламентирующих трудовую деятельность, содержатся определения и порядок применения основных моментов взаимодействия работодателей и сотрудников. Трудовой кодекс РФ можно назвать одной из важных книг каждого руководителя (далее по тексту — Кодекс). Знание и правильное применение содержащихся в нем положений обеспечит комфортные отношения между участниками трудового процесса.

Что же такое отпуск?

Это законное право сотрудника в течение определенного срока отдохнуть от выполняемых обязанностей. Сохранение занимаемой должности и оклада являются положительными моментами отпуска. Законом предусмотрены определенные выплаты в течение времени отдыха, которые зависят от размеров зарплаты сотрудника.

Какие виды отпусков предусмотрены в Трудовом Кодексе?

В российском законодательстве содержится перечень основных видов отпусков, порядок их предоставления и продолжительность. В соответствии с установленными критериями различают:

  1. основной ежегодный оплачиваемый отпуск;
  2. дополнительный ежегодный оплачиваемый;
  3. отпуск без сохранения зарплаты;
  4. декретный отпуск (по беременности и родам);
  5. отпуск по уходу за ребенком.

Продолжительностью основного отпуска считается период равный 28 календарным дням. Он предоставляется ежегодно и рассчитывается за каждый год, проработанный на предприятии. Первый отпуск может быть предоставлен по истечении шести месяцев после начала трудовой деятельности.

Но существуют случаи, когда возможно воспользоваться правом законного отдыха и раньше (так называемый авансовый отпуск). Для удобства учета на большинстве предприятий составляется график предоставления отпусков перед началом каждого календарного года. Таким образом, сотрудники знают, когда им будет предоставлено право на оплачиваемый отдых.

Начало отпуска для каждого работника подтверждается соответствующим приказом, который подписывает руководитель.

Длительность основного отпуска в некоторых случаях может превышать 28 дней. В Кодексе указаны категории лиц, которые могут воспользоваться этим правом. Он предоставляется:

  1. инвалидам;
  2. сотрудникам образовательных учреждений;
  3. несовершеннолетним работникам (не достигшим восемнадцати лет);
  4. муниципальным и гражданским служащим;
  5. сотрудникам судебных органов и прокуратуры;
  6. работникам спасательных служб;
  7. научным сотрудникам, имеющим степени кандидатов и докторов наук;
  8. сотрудникам предприятий, работающих в сфере производства химического оружия.

Дополнительный отпуск предоставляется ежегодно сотрудникам, перечень которых указан в статье 116 Кодекса, а именно:

  1. сотрудникам с ненормированным рабочим днем;
  2. сотрудникам, работающим в опасных вредных для здоровья условиях;
  3. сотрудникам, исполняющим свои обязанности в условиях крайнего Севера и территориях, которые приравнены к ним.

Стоит отметить, что дополнительный и основной отпуск не ограничиваются в максимальных сроках (28 дней – указанный в законе минимум). В статьях 173, 174, 175, 176 Кодекса указаны случаи и категории сотрудников, которые могут получить право на оплачиваемый и неоплачиваемый учебный отпуск. В жизни происходят разные события, которые в большинстве случаев невозможно предугадать (болезни, смерти и подобные им ситуации).

По этой причине в Кодексе предусмотрена возможность взять неоплачиваемый отпуск при возникновении уважительных причин, препятствующих выполнению должностных обязанностей. Их сроки устанавливаются по обоюдному согласию. В случае если работники предприятия подпадают под льготные категории, руководитель также обязан предоставить им неоплачиваемые отпуска. К ним относятся следующие сотрудники: участники Великой Отечественной войны, работающие пенсионеры и другие лица, на которых распространяются случаи, предусмотренные в федеральных законах.

Право на декретный отпуск закреплено в статье 255 Кодекса. В ней определяется порядок и сроки предоставления отпуска по беременности и родам. Важной социальной гарантией является получение отпуска по уходу за ребенком. О нем подробно расписано в статье 256 кодекса.

Как рассчитываются отпускные? Рекомендации и примеры

В 2020 коэффициент для расчета отпускных, а также компенсации за неиспользованный отпуск будет равен 29.3.

В 2014 году были приняты некоторые поправки, которые изменили порядок расчета отпускных. Важно знать, что законом от 2.04.2014 года под номером 55-ФЗ были внесены поправки в статью 136 кодекса, и теперь коэффициент для расчета отпускных, а также компенсации за неиспользованный отпуск стал равен 29.3. Правильно рассчитанные отпускные помогут в будущем сделать точный расчет зарплаты после отпуска. Для данного вида вычислений используется специальная формула.

Рассмотрим пример расчета отпускных сотрудника при условии полностью отработанных им месяцев. Размер отпускных в этом случае равен суммарному значению месячных зарплат в течение года, деленному на двенадцать, а затем деленному на 29,3. Полученное число умножают на дни отпуска. Для расчета берут период равный двенадцати месяцам перед началом отпуска. Приведем ниже пример подобного расчета:

Сотрудник организации Иванов А.А пойдет в оплачиваемый отпуск с 10.03.2019 года на 28 дней года на двадцать восемь дней. Период, за который рассчитывается сумма отпускных, равен 12 месяцам (01 марта 2018 года по 28 февраля 2020 года). В течение года ежемесячно выплачивался оклад равный 20 000 рублей.

Рассчитаем сумму отпускных по формуле: 20 000:29,3х28= 19 112 рублей.

Сумма отпускных составила 19 112 рублей. После уплаты 13-процентного подоходного налога (с учетом стандартного вычета на одного ребенка – 1400 рублей) Иванов А.А. получит на руки 18029 рублей.

Расчёт отпускных при неполном расчетном периоде

Не всегда получается расчетный период равный двенадцати месяцам. В этом случае применяется другая формула расчета отпускных. Рассмотрим ее подробнее. Неполным расчетным периодом принято называть время с моментами, когда сотрудник не мог выполнять установленные в договоре служебные обязанности и отсутствовал на рабочем месте по причине болезни, командировки или находился на курсах повышения квалификации, а также в других случаях, когда за ним сохраняется должность (рабочее место) с выплатой средней зарплаты.

Порядок расчёта зарплаты

Чтобы понять, почему отпускные получаются меньше чем зарплата, нужно разобраться в процессе начисления самой зарплаты. Рассмотрим такой пример. Работник получает 40 000 рублей в месяц, из которых 24 дня – рабочих. Выходим, что за 1 рабочий день он зарбатывает 1666 рублей (40 000/24=1666). Сюда входят:

  1. оплата за занимаемую должность, оговоренная трудовым договором;
  2. надбавки за ненормированный график работы или ночные смены;
  3. начисления за вредность, стаж, разряд;
  4. премии и другие доплаты, предусмотренные работодателем.

Каждый из этих пунктов прописывается в соглашении между сотрудником и начальником, а также обсуждается ещё при устройстве на работу. Основным показателем в том, как будет начисляться зарплата, является количество рабочих дней в месяц.

Как рассчитать зарплату в 2021 году по окладу, после отпуска и за неполный месяц

Все трудоустроенные граждане России имеют право получать определенное финансовое вознаграждение за осуществляемый ими труд, закрепленное на законодательном уровне. Игнорирование того, как правильно рассчитывается зарплата сотрудников, может стать причиной привлечения работодателя к ответственности. Существует множество особенностей и нюансов, касающихся исчисления зарплаты, с которыми руководителям следует ознакомиться во избежание конфликтных ситуаций с подчиненными и проверяющими инстанциями.

Правовая база трудовых отношений и начисления заработной платы

Трудовые отношения, возникающие между нанимателем и подчиненным, регламентируются Трудовым Кодексом РФ. Статьями данного нормативного документа фиксируется обязанность работодателя выплачивать определенное вознаграждение за труд каждому работнику, поясняется, как рассчитать зарплату, устанавливается срок выплат, их объем, а также регулируются многие другие нюансы.

Согласно им, зарплату следует выдавать не реже, чем два раза в месяц (аванс и оставшаяся сумма), если иное не предусмотрено трудовым соглашением. Порядок выдачи фиксируется в тексте трудового распорядка конкретного предприятия или коллективном соглашении.

При выдаче материальных средств наниматель должен предоставлять работникам письменное уведомление о частях их зарплаты, сроках выплаты каждой из них, суммы удержаний за обозначенный период, а также финальной сумме, которая положена к выплате.

На практике определенные трудности могут возникать с местом выдачи заработной платы. Так, ст. 157 ТК РФ постановляет, что место выдачи должно быть определено в трудовом соглашении. Если данное положение документально не закреплено, работодателю следует руководствоваться ст. 136 ТК РФ, согласно которой рабочее место и место выдачи положенных финансовых средств должно быть одинаковым.

Последствия нарушения трудового законодательства РФ регламентируется КоАП РФ. Так, ст. 5/27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил охраны труда. Подобное противоправное действие влечет за собой наложение штрафа. В указанном нормативном документе также закреплен ряд положений, в соответствии с которыми, работодатель понесет административную ответственность за любое нарушение в отношении расчетов по зарплате.

Данные, необходимые для расчета заработной платы

Исходя из действующего трудового законодательства, заработная плата среднестатистического работника состоит из:

  1. непосредственно оклада, зафиксированного в трудовом соглашении с субъектом-нанимателем;
  2. надбавок, доплат, премий и т.д;
  3. компенсационных выплат (при наличии таковых).

Помимо этого, местными нормативными документами могут фиксироваться такие дополнительные выплаты:

  1. за стаж;
  2. за напряженность рабочих условий (как физических, так и психологических);
  3. за ненормированный график;
  4. за знание иностранных языков (при условии использования данных навыков в ходе профессиональной деятельности).

Помимо этого, работнику бухгалтерии для того, чтобы знать, как рассчитать зарплату в 2020 году, также необходима информация о фактически отработанных днях, а также о периодах отсутствия субъекта на рабочем месте и причине этого.

Сотрудник может отсутствовать на рабочем месте по разным причинам. Зачастую, это – нахождение в командировках, отпуске, взятие или открытие . Все периоды отсутствия учитываются при расчете итоговой заработной платы за отчетный период.

Как рассчитать зарплату по окладу

Многие субъекты трудовых отношений нередко путают понятия «заработная плата» и «оклад», что приводит к существенным ошибкам в ходе расчетов. Так, оклад ― это фиксированный объем суммы средств, который используется при исчислении итоговой зарплаты субъекта.

В то же время заработная плата ― общая сумма вознаграждения за труд, которая, помимо оклада, включает надбавки и премии и полагается к выплате сотруднику.

Расчет зарплаты на основе оклада – один из наиболее простых вариантов расчета заработка. Для этого требуется учесть только объем оклада и текущую ставку НДФЛ.

На размер зарплаты не влияют страховые отчисления, поскольку они выплачиваются из средств работодателя.

Так, если субъект отработал полный месяц, от объема оклада отнимается процент налога. Если же сотрудником были использованы отгулы, оклад необходимо поделить на количество фактически отработанных дней, затем полученную цифру умножить на ставку налога. Итоговой суммой к выдаче станут те средства, которые полагаются сотруднику за отработанный период за минусом налоговых вычетов.

Как рассчитать зарплату за неполный месяц

Месяц, в который сотрудник уходил в отпуск или на больничный, будет считаться не полностью отработанным.

Расчет вознаграждения за труд за неполный месяц производится на основании фактически отработанных конкретным субъектом дней. Ведение учета отработанных дней обязательно для каждого предприятия. Это фиксируется в ст. 91 ТК РФ.

Так, сумма заработной платы, которая полагается сотруднику за полный отработанный месяц, делится на количество рабочих дней в периоде и умножается на количество фактически отработанных дней. Из полученного числа вычитается подоходный налог. То, что остается в результате, является «чистой» зарплатой работника за неполный месяц.

Как рассчитать зарплату за неполный месяц после отпуска

Если сотрудник уходит в отпуск, он вправе рассчитывать на возмещение путем выплаты отпускных средств. Это – те суммы, которые будут компенсированы работодателем за ежегодный регулярный отпуск субъекта. Помимо этого, также существует понятие «зарплата после отпуска» ― та денежная сумма, которая положена работнику по факту его возвращения на рабочее место.

Полученная вследствие расчета зарплаты за неполный месяц после отпуска сумма по своему объему меньше зафиксированной в локальных актах, что обусловлено не полной, а частичной, отработкой месяца. Например, если работник вернулся из отпуска 14 августа, то за август заработная плата будет исчисляться, начиная с 14 числа.

Удержания из заработной платы

Все удержания, которые правомерно взимать с работника, установлены законодательством, в частности, ст. 137 ТК РФ и другими государственными документами.

Удержания из заработанных сотрудником средств могут производиться по таким причинам:

  1. в обязательном порядке, установленном законодательством (НДФЛ, согласно исполнительным листам ― например, алименты);
  2. по волеизъявлению нанимателя;
  3. по волеизъявлению подчиненного.

Порядок расчёта отпускных

Отпускные вычисляются не на основании ежемесячной зарплаты, а исходя из количества календарных дней в месяце и среднего заработка за день. Математически это выглядит так: ПО×СДЗ=О, где ПО – продолжительность отпуска (в днях), СДЗ – среднедневной заработок, О – отпускные.

Для вычисления среднедневного заработка бухгалтера пользуются другой формулой: СДЗ= (ГД/12)/29,3, где ГД – годовой доход (все зарплаты за год суммируются и делятся на 12 месяцев). Полученная сумма делится на 29,3 – стандартное усреднённое число календарных дней за месяц. Итогом и будет среднедневной заработок сотрудника.

Среднедневной заработок вычисляется согласно 139 статье. Для этого принимаются в расчёт все виды материальных выплат за труд работника, предусмотренных предприятием. Сюда относятся:

  1. сама зарплата;
  2. премии за хорошую работу;
  3. командировочные;
  4. другие вознаграждения, которые связаны только с трудовой деятельностью работника.

В расчёт не принимаются:

  1. Премии в честь праздников;
  2. Финансовая помощь;
  3. Подарки;
  4. Дни, когда сотрудник уходил за свой счёт;
  5. Выплаты или пособия, не связанные с трудовой деятельностью сотрудника (декрет, больничный, в честь юбилея).

Внимание! если женщина ушла в декрет либо в отпуск по уходу за ребёнком, то среднедневной заработок начисляется на основании зарплаты, которую она получала до своего ухода.

За 14 дней до официального ухода сотрудника в отпуск бухгалтерия оформляет приказ об этом и расчётный лист, где уже указана сумма отпускных. Деньги выплачиваются максимум за 3 дня до ухода человека. За несоблюдение этих сроков работодателю может быть начислен штраф.

По таблице видно, когда лучше всего брать отпуск. За основу взят 2021 год.

2019 год Рабочие дни Оклад Цена за день работы Цена за день отдыха Разность
Январь 17 65 тыс. 3823,53 2210,88 1612,65
Февраль 20 65 тыс. 3250,00 2210,88 1039,12
Март 20 65 тыс. 3250,00 2210,88 1039,12
Апрель 22 65 тыс. 2954,55 2210,88 743,67
Май 18 65 тыс. 3611,11 2210,88 1400,23
Июнь 19 65 тыс. 3421,05 2210,88 1210,17
Июль 23 65 тыс. 2826,07 2210,88 615,19
Август 22 65 тыс. 2954,55 2210,88 743,67
Сентябрь 21 65 тыс. 3095,24 2210,88 884,36
Октябрь 23 65 тыс. 2826,07 2210,88 615,19
Ноябрь 20 65 тыс. 3250,00 2210,88 1039,12
Декабрь 22 65 тыс. 2954,55 2210,88 743,67

Цена за 1 день работы рассчитывалась следующим образом: 65000/17= 3823,53 рубля (для января), а за 1 день отдыха так: 65000/29,4=2210,88 рублей. Получается, что выгоднее всего отдыхать в апреле, июле, августе, октябре и декабре. Тогда разность между окладом и отпускными будет наименее заметной. А в январе, когда и так присутствуют государственные праздники, не выгодно брать ещё и отпуск.

Оплата отпуска

Уже из этой нормы ТК РФ понятно, что оплата отпуска производится исходя из среднего заработка работника. Но чтобы разобраться с тем, как оплачивается отпуск, надо определить, за какой период рассчитывается этот средний заработок, какие выплаты при этом учитываются и по какой формуле делается расчет. Расчет отпуска в 2020 году традиционно следует начать с определения расчетного периода.

Для большинства сотрудников, работающих в организации более года, – это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска ().

Т.е. при расчете отпускных нужно будет использовать доходы работника, полученные им в течение этих 12 месяцев.

При этом календарный месяц – это период с первого по последнее число месяца включительно. Пример. Курьер Перелыгин С.В. работает в ООО «Калейдоскоп» со 5 февраля 2020 года.

С 3 июня 2020 года в соответствии с графиком отпусков ему должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск.

Его средний заработок будет определяться за расчетный период – с 1 июня 2020 года по 31 мая 2020 года. Суммы, которые учитываются при расчете среднего заработка, – это выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, начисленные в пользу работника в расчетном периоде. Сюда входят зарплата, премии, надбавки и т.д.(, ). Вместе с тем, не учитываются при расчете:

  1. суммы, полученные работником за периоды, когда он не работал, но в соответствии с законодательством за ним сохранялся средний заработок: командировочные выплаты, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности и т.д. ().
  2. социальные и иные нетрудовые выплаты, к примеру, оплата проезда, питания, коммунальных услуг работнику ();

Расчетный период может быть отработан сотрудником полностью или не полностью.

В зависимости от этого применяются разные формулы расчета среднего заработка для отпуска. Если период отработан полностью

Расчет зарплаты при отпуске: как рассчитать заработную плату и отпускные для того месяца, в котором сотрудник находился в ежегодном отдыхе, пример, формулы

Каждый работник обладает правом на выплаты, связанные с отпуском.

Их должны выдать за три дня до предполагаемой даты. В статье разберемся, как высчитать отпускные за полгода, какой формулой нужно пользоваться, какие есть нюансы в этом деле и к каким статьям ФЗ стоит обращаться.

Как рассчитать отпускные за полгода? Трудовой кодекс говорит: любой официально работающий гражданин, каждый год имеет право запросить отпуск, обеспечиваемый начальством. Зачастую он длится 28 суток, хотя многие начальники просят подчиненных брать отпуск «кусками» по неделе-полторы.

Все дни отпуска оплачиваются фирмой.

Это указано в статье 115 ТК РФ.

Статья 115 ТК РФ Человеку должны позволять отдыхать каждый год – с того момента, как он проработал минимум шесть месяцев (статья 122 ТК РФ). Однако можно договориться с работодателем и попросить об отдыхе немного раньше, но на это должны быть веские причины. Для несовершеннолетних граждан отпуск может быть оформлен и раньше, при этом начальство обязано удовлетворить запрос (статья 267 ТК РФ).

Важно! Если работодатель отказывается отпустить сотрудника, то тем самым он нарушает его права. Статья 122 ТК РФ Подсчет количества денег за неполный период расчета – занятие нелегкое, и этот вопрос очень остро поставлен перед всеми участниками трудового договора.

Закон предполагает, что деньги сотруднику либо выдают лично, либо их перечисляют на банковскую карточку. Когда гражданин проработал нужный срок, то порядок начисления отпускных следующий:

  1. затем формируется приказ по предприятию;
  2. человек должен оформить заявление с просьбой об отпуске;
  3. в расчетном отделе высчитывается количество денег.

Это происходит за трое суток до отпуска (это указано в статье 136 ТК РФ). Иногда деньги выдаются и ранее, однако если это делают позже, то нарушают закон.

Данная информация находится в Трудовом кодексе: время расчета СДЗ не предполагает подсчета периода (даже когда сотрудник получал зарплату), когда в данный промежуток было следующее:

Почему отпускные меньше заработной платы

Может ли сумма отпускных быть меньше чем ежемесячная зарплата? Может, и это не только потому, что они вычисляются из среднедневного заработка. Есть ещё несколько причин:

  1. Стандартный отпуск, состоящий из 28 дней, меньше по продолжительности, чем обычный месяц, в котором 30-31 день. Поэтому выплаты тоже будет ниже.
  2. На протяжении рабочего года подняли зарплату.
  3. На протяжении года сотруднику не выдавались премии за рабочие достижения.
  4. С месяцем отдыха совпали праздничные дни.
  5. Количество дней, когда сотрудник не присутствовал на рабочем месте (из-за болезни, декрета, командировки, отдыха за свой счёт или по неуважительным причинам).

Если сумма отпускных выходит ниже чем ежемесячная зарплата, то причина не в ошибке бухгалтеров. Зарплату получают за время и дни, проведённые на работе. Отпускные же рассчитывают из среднедневного заработка и количества календарных дней. В этом и заключается разница между двумя суммами.

Шпаргалка по начислению зарплаты, отпускных и больничных

15 января 15 января 2020 Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем Данная статья представляет собой шпаргалку для бухгалтеров, которым нужно быстро изучить или освежить в памяти ключевые вопросы, связанные с начислением зарплаты, отпускных и больничных.

Материал будет обновляться каждый раз после внесения изменений в законодательство, поэтому обращать внимание на дату размещения статьи не нужно — инструкция будет актуальной всегда.

В общем случае заработную плату начисляют по окончании каждого месяца.

Величина зарплаты — это сумма, которую человек заработал в данном месяце. Выплачивать зарплату нужно не реже чем раз в полмесяца (статье ТК РФ). Чтобы выполнить это требование, сумму за месяц необходимо разбить на две части.

Первую часть выдать сотрудникам до окончания месяца, то есть авансом. Вторую часть — после окончания месяца, когда будет известна итоговая величина зарплаты. Сроки выдачи аванса и зарплаты в ТК РФ не установлены, поэтому каждый работодатель вправе утвердить собственные даты.

Например, выплачивать аванс 25-го числа каждого месяца, а зарплату — 10-го числа месяца, следующего за отработанным. Главное, чтобы эти даты были зафиксированы внутренним нормативным документом (к примеру, приказом директора) и неукоснительно соблюдались.

Если день выплаты аванса или зарплаты приходится на выходной или праздник, то деньги необходимо выдать накануне.

Что касается величины аванса, то она тоже не прописана в законе, и организации задают ее на свое усмотрение. На практике встречается два способа расчета аванса.

Первый — взять месячный заработок сотрудника и умножить на 40 процентов (можно на 30 или 50 процентов). Подавляющее большинство работодателей поступают именно так.

Второй способ — вычислить точную сумму зарплаты за фактически отработанную первую половину месяца. Такой подход приветствуется чиновниками (письмо Роструда ), но редко применяется в жизни (подробнее о начислении аванса читайте в статье «»).

Как рассчитать зарплату после отпуска: что такое отпуск, его виды, как производится расчет отпускных

Любой трудящийся человек обладает прерогативой на отдых, отпускное время.

Читайте также: В организации более 15 лет некорректно ведется книга учета движения трудовых книжек. Как следует правильно оформить новую книгу учета движения трудовых книжек?

Работодателю следует серьезно относиться к данному вопросу, поскольку оптимальная организация труда и отдыха позволит обеспечить максимальную самоотдачу в работе, уважительное отношение к начальству, и как следствие, слаженный труд.Ключевые моменты взаимодействия между работником и руководителем регламентируются законами в сфере труда, а главенствующим НПА считается Трудовой Кодекс РФ.Содержание

Некоторые виды отпусков.Под отпуском следует понимать конкретно определенный промежуток времени, в течение которого сотрудник обладает преференцией не посещать место труда, освобождается от должностных обязанностей и при этом за ним сохраняется его трудоустроенность, а также осуществляются положенные выплаты.Правовые установки по труду предусматривают несколько типов отпускного времени, каждый из которых отличается преимуществами трудящегося и обладает своими особенностями:

  1. состоит из традиционных 28 дней. Он положен абсолютно всем без каких-либо исключений. Продолжительность изначально оговаривается в трудовом контракте, заключаемом при трудоустройстве.

Меньше означенных дней он быть не может. Возможно лишь в сторону увеличения. Начало течения отпускного периода фиксируется в специальном графике.Вправе разделять период отдыха на части, но не менее 2-х недель каждая.

В какое время года будет установлен отдых обсуждается с сотрудниками. Приоритетом альтернативы обладают беременные женщины, несовершеннолетние, жены военных, воспитывающие детишек в возрасте до 3-х лет и иные категории.Вновь принятому сотруднику отдых полагается спустя 6 месяцев непрерывного труда, однако по договоренности и отсутствия дефицита кадров руководство вправе одобрить отпуск раньше срока.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Сделки с недвижимостью и исковая давность: какие есть сроки + ГК РФ, практика, условия, основания

Сделки с недвижимостью и исковая давность: какие есть сроки + ГК РФ, практика, условия, основания

В общем правиле о процессуальном сроке имеются исключения:

  1. Если соглашение подписано лицом под влиянием физического или психологического давления, то давность начинает течь с момента прекращения давления. Такие сделки носят оспоримый характер и могут быть аннулированы в течение 12 месяцев;
  2. Исковая давность по спорам о применении последствий ничтожных сделок действует со дня их исполнения. Днем исполнения считается дата государственной регистрации договора купли-продажи. Норма о моменте, когда гражданин должен был узнать о нарушении прав, здесь не применяется.

ГК РФ предусматривает максимальный срок исковой давности по сделкам с недвижимостью – 10 лет. Его восстановление требует серьезной доказательной базы и поддержки профессионального юриста.

Срок давности — что это такое?

На этот вопрос можно найти ответ в нормативно-правовых актах РФ. Они предусматривают, что данным термином будет называться период времени, прошедший после того, как наступила продажа недвижимости по договору. После того, как срок пройдет уже не смогут наступить, юридические последствия продажи квартиры.

При продаже недвижимости юристы часто используют такой термин, как срок исковой давности. Во время окончательного оформления договора про куплю-продажу могут быть допущены различного рода ошибки. Некоторые из них легко исправляются, но остальные могут потребовать разбирательства в суде. Этот срок всегда нужно учитывать, так как после его завершения у сторон будет отсутствовать возможность подачи иска.

Верховный суд о сроке давности по сделке купли-продажи

Если продали имущество, но оказалось, что на него имеют право третьи лица, покупатель должен вернуть купленное. Срок давности на оспаривание сделки с продавцом течет с даты, когда покупатель узнал об отсутствии у него прав на имущество.

Добросовестный приобретатель получил имущество по договору-купли продажи. Если окажется, что это нарушило права третьих лиц на имущество, приобретатель должен вернуть купленное.

Прежде в спорах по таким сделкам существовала проблема: исковая давность на оспаривание исчислялась с момента заключения сделки. В итоге покупатель мог остаться без имущества и без денег.

Верховный суд решил проблему: покупатель вправе предъявить иск в течение срока давности с даты вынесения судебного акта, по которому оспорили сделку.

Верховный суд изменил толкование нормы о сроке давности по сделкам купли-продажи, благодаря чему покупатель не останется без денег и имущества, если собственник истребует купленное у добросовестного приобретателя. Раньше суды защищали интересы такого покупателя только в пределах трехлетнего срока давности с даты начала исполнения сделки.

Верховный суд разъяснил, что исчислять срок нужно с даты, когда сделку оспорили, а не начали исполнять. Таким образом, Пленум Верховного суда разбудил «спящую» до этого норму статьи 461 ГК РФ (п. 83 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ»).

Она позволяет возмещать убытки покупателя, когда товар изымает третье лицо.

Например, покупатель приобрел продукцию и заплатил за нее. Через какое-то время оказалось, что товар обременен правами третьего лица. Оно появилось и потребовало свое имущество. Суд признавал в таких случаях договор купли-продажи ничтожным по правилам статьи 168 ГК РФ.

Срок давности становился проблемой, когда применялись последствия в виде реституции (возврат полученного) по недействительной сделке. По ничтожной сделке он исчисляется с даты ее исполнения. Если к дате, когда владелец требовал имущество, срок давности истекал, покупатель лишался права взыскать уплаченную цену, так как о нарушении прав покупатель часто узнавал за пределами сроков давности.

Складывалась странная ситуация. Реституция (возврат полученного по сделке) по таким спорам оказывалась односторонней. Третье лицо изымало вещь, и двусторонний возврат исполненного по сделке оказывался невозможным. Это ставило недобросовестного продавца в выигрышное положение.

Получалось, он освобождался от возмещения убытков, в то время как покупатель оставался без имущества и денег. Ранее вывод о необходимости применять к указанной выше ситуации нормы статей 460–462 ГК РФ сделал Верховный суд (п. 43 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.10).

Так, суд удовлетворил требование компании и взыскал убытки. Между ней и ответчиком был договор комиссии, по условиям которого первая обязалась продать автомобиль второго. Когда сделка состоялась, выяснилось, что транспортное средство находилось в залоге.

Лицо, которое приобрело машину, через суд расторгло договор купли-продажи и вернуло уплаченные средства за счет компании-продавца. Последняя, в свою очередь, предъявила иск лицу, с которым заключала договор комиссии. Суд взыскал убытки.

Он установил, что спорное имущество было предметом залога на момент, когда ответчик заключил договор комиссии с истцом. Получается, ответчик нарушил условия соглашения, поскольку передал имущество, обремененное правами третьих лиц.

Разъяснения Верховного суда решили эту проблему. Суд указал, что при эвикции (истребовании у покупателя имущества по основаниям, возникшим до продажи) применяются общие правила об исковой давности: срок начинает течь момента, когда покупатель узнает о нарушении своего права. Чаще всего это происходит, когда заканчивается судебный спор по изъятию вещи.

В одном деле обществу (заявителю) на праве общей долевой собственности принадлежал торговый комплекс на участке Комитета по управлению муниципальным имуществом (далее — КУМИ). Общество заключило с КУМИ договор купли-продажи земли. После этого общество перепродало торговый комплекс и землю третьему лицу.

Прокурор посчитал, что договор купли-продажи участка между заявителем и КУМИ превышает полномочия последнего. Суд признал такую сделку недействительной. КУМИ истребовал участок у нового правообладателя.

Он вернул себе уплаченные за землю средства с общества, которое этот участок ему продало. Получается, у КУМИ осталась земля, у второго покупателя — его деньги. Общество осталось без участка и оплаты.

Оно потребовало от КУМИ вернуть уплаченные средства.

КУМИ просил в иске отказать, ссылаясь.на пропуск истцом срока давности. Требование о возврате средств по договору купли-продажи исчисляется с момента начала исполнения договора, это произошло более трех лет назад.

Суд указал, что исковая давность исчисляется с момента вступления в законную силу судебного акта по исковому заявлению третьего лица об изъятии товара у покупателя.

Требование истца правомерно, поскольку с даты решения о возврате участка КУМИ не прошел трехлетний срок исковой давности (постановление АС Северо-Западного округа от 27.01.16 № Ф07-3090/2015 по делу № А52-4233/2014).

Подход, на который указывает Верховный суд, защищает права покупателя. Суд не сможет прекратить производство по делу ссылкой на истечение срока давности. Покупатель получил возможность взыскать все свои убытки. Позиция высших судов нашла отражение в судебной практике и применяется для разрешения споров по договорам купли-продажи как движимых, так и недвижимых вещей.

  • Безопасная купля-продажа. Три спасительные позиции Верховного судастраница » Договорные правоотношения

Часто люди, не зная с чего начать и сомневаясь в договоре купли-продажи, задаются рядом таких вопросов как:

  1. Можно ли оспорить договор купли продажи квартиры
  2. Как отменить сделку купли-продажи квартиры после регистрации
  3. Признание недействительным договора купли-продажи земельного участка
  4. Как признать недействительным договор купли-продажи автомобиля
  5. Каковы причины признания сделки купли-продажи квартиры недействительной
  6. Срок давности оспаривания договора купли-продажи
  7. В каких случаях можно оспорить договор купли-продажи квартиры

Оспаривание договора купли-продажи необходимо отличать от его расторжения, поскольку для расторжения сделки законом предусмотрены совершенно иные основания, кроме того, любой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

Иначе обстоит дело с оспариванием договора.

Оспорить гражданско-правовую сделку можно только в суде, никакой другой государственный орган не уполномочен устанавливать недействительность сделки.

Оспорить можно любую сделку гражданско-правового характера, но для этого нужны четкие законные основания.

Как признать договор купли-продажи недействительным? Консультация юриста по телефону. Тел. (Круглосуточно)Бесплатная консультация по телефону

В первую очередь, необходимо понимать по каким основаниям можно оспорить договор купли-продажи.

Договор купли-продажи – это двусторонняя сделка, на которую распространяются положения Гражданского кодекса РФ о недействительности и ничтожности сделок.

Законом установлен перечень оснований для признания договора недействительным, а также сроки, в течение которых сделку можно оспорить в суде.

Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:

  1. Ничтожная сделка недействительна сама по себе, изначально, не зависимо от признания ее таковой судом. В суде можно предъявить требования о применении последствий ничтожности такой сделки, либо о признании ее недействительной.
  2. Оспоримая сделка является недействительной только в случае признания ее таковой судом.
  3. Сделка не соответствует требованиям закона (по форме и содержанию) и одновременно посягает на публичные интересы или интересы третьих лиц
  4. Сделка совершена с целью, которая заведомо противоречит основам правопорядка или нравственности
  5. Сделка совершена лишь для вида, то есть является мнимой
  6. Сделка совершена с целью прикрыть совершенно другую сделку, то есть является притворной (например, договор дарения прикрывает собой куплю-продажу)
  7. Сделка совершена лицом, которое признано судом недееспособным по причине психического расстройства, либо лицом, которое на момент заключения договора не достигло 14-летнего возраста (исключая мелкие бытовые сделки малолетнего)
  8. Сделка, заключена лицом, возраст которого от 14 до 18 лет, при этом не получено согласие родителей (попечителей, усыновителей), в случаях, если такое согласие по закону является обязательным. (Примечание: без согласия родителей такие граждане могут самостоятельно распоряжаться своей стипендией и иным заработком, осуществлять свои авторские права, совершать мелкие бытовые сделки. Во всех остальных случаях письменное согласие родителей на совершение сделки обязательно).
  9. Сделка совершена ограниченно дееспособным (признанным таковым решением суда), без письменного согласия его попечителя, либо если сделка не одобрена попечителем письменно после ее заключения. (Примечание: такие лица самостоятельно могут совершать только мелкие бытовые сделки и/или распоряжаться своим заработком).
  10. Сделка совершена лицом, которое юридически дееспособно, но на момент ее подписания не могло отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу психического расстройства, либо если такой гражданин уже после заключения сделки признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, и является доказанным тот факт, что и на момент заключения договора он также не понимал значения своих действий.
  11. Сделка совершена под влиянием угрозы, насилия или неблагоприятных обстоятельств. (Примечание: Параллельно необходимо обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы).
  12. Сделка совершена под влиянием обмана, то есть, заключая договор другая сторона намерено умолчала об обстоятельствах, о которых обязательно должна была сообщить потерпевшему. Если обман исходил от третьего лица, не являющегося стороной сделки, то для признания судом такой сделки недействительной необходимо доказать, что вторая сторона сделки знала или должна была знать об обмане.
  13. Сделка является кабальной, то есть заключена гражданином вынужденно, в результате стечения тяжелых обстоятельств и на крайне невыгодных для этого лица условиях, чем воспользовалась другая сторона.
  14. При совершении сделки лицо существенно заблуждалось относительно: предмета или природы сделки; введено в заблуждение касательно личности второй стороны договора или другого лица, связанного со сделкой. При этом следует помнить, что заблуждение относительно мотивов сделки не влечет ее недействительность.

Можно ли восстановить пропущенный срок?

Конкретной нормы о продлении или восстановления срока в процессуальном праве нет. Этот вопрос решается в суде, по ходатайству заинтересованной стороны. К каждому конкретному случаю суд подходит индивидуально, учитывая обстоятельства дела. Давность берет начало в тот момент, когда гражданин или юридическое лицо узнали о нарушении своих прав.

В качестве примера можно привести ситуацию с покупкой квартиры в новостройке.

Стороны подписали договор купли-продажи, после чего жилая недвижимость передана покупателю. Через 1 год после этого он обнаружил скрытые дефекты, не отраженные застройщиком в договоре, который таким образом нарушил условия сделки.

В течение последующих двух лет покупатель пытался урегулировать спор без участия суда: обращался к застройщику с письмами, звонил, подавал заявления в структуры, призванные защищать интересы потребителей и др. Таким образом, с момента заключения сделки прошло более 3 лет. Экспертиза показала, что дефекты возникли по вине застройщика. Покупатель обратился в суд с требованием об оспаривании договора купли-продажи и восстановлении срока исковой давности.

Первая инстанция отказала истцу в удовлетворении прошения, поскольку противная сторона заявила об истечении давности. Апелляционный суд отменил данное решение ввиду его ошибочности. Так как поводом для нарушения прав истца произошло не в момент подписания договора, а при обнаружении дефектов, скрытых застройщиком.

Суд первой инстанции не принял во внимание доводы истца о том, что он пытался урегулировать спор в добровольном порядке, в результате чего пропустил отведенный срок. В то же время суд апелляционной инстанции счел доводы обоснованными и вынес на их основании верное решение.

Важно! Если пострадавшая сторона принимала самостоятельные меры к устранению нарушения, исковая давность продлевается на количество времени, затраченное на такое урегулирование. А также срок продлевается, если виновная сторона признала свои действия необоснованными, но не предпринимала попыток к восстановлению нарушенного права.

Указанный процессуальный промежуток может быть восстановлен и продлен до 10 лет. Уважительность причин суд устанавливает на свое усмотрение.

Продление сроков

Понятие продления сроков в гражданском законодательстве как таковое не предусмотрено, но если исходить из практики, то предполагается возможность увеличения срока в определенных обстоятельствах.

К таким обстоятельствам относится:

  1. нахождение заинтересованного лица в местах лишения свободы либо же в таких учреждениях, выход из которых в самовольном порядке не допускается, например, в армии. В этом случае течение трехгодичного срока начинается с момента, когда лицо покидает указанное учреждение, а не узнает о сделке, которую желает оспорить;
  2. нахождение за пределами Российской Федерации либо же пребывание в коме, что не способствует возможности подать иск в суд. При обосновании причины, по которой не было подано заявление в установленный законодателем срок, есть возможность подать его не позднее 10 лет с момента установления данного факта лицом, желающим оспорить сделку;
  3. если после того, как имеющиеся известные наследники вступили в свои права, появился еще один, чьи права были нарушены, а интересы не учтены при разделении наследства. В этом случае обделенный наследник может исправить ситуацию в течение 3 лет с момента признания его полноценным наследником.

Исходя из этого, приобретая недвижимость на вторичном рынке, полностью спокойным относительно чистоты сделки можно быть только по истечению минимум 10 лет с момента ее осуществления, т.е. если сделка состоялась в 2008 году, то уже в 2020 можно ни о чем не переживать.

Верховный суд о сроке давности по сделке купли-продажи

Интересно и расторжение договора купли-продажи недвижимости после регистрации ипотеки. Оформление ипотеки предполагает регистрацию договора ипотеки (п.2 ст.10 ФЗ №102). Значит, при расторжении ДКП по взаимному согласию регистрировать надлежит и заключаемое соглашение сторон.

Еще примечательный нюанс это частичная предоплата, какую обычно требует продавец. Переданный аванс после расторжения договора не возвращается, поскольку сразу после передачи становится непосредственной собственностью получателя. Если и осуществлять предоплату, то только в качестве задатка.

Значимым условием является и стоимость недвижимости. Нередко стороны указывают меньшую цену с целью уменьшения налогов. При расторжении договора и требовании возврата выплаченных денег, возвращается сумма согласно договору и не более.

Предусмотреть все нюансы обычному человеку сложно, но учесть основные моменты вполне возможно.

Новый хозяин будет вынужден делить жилплощадь с совершенно незнакомым человеком. Оказавшись в подобной ситуации, новый владелец недвижимости имеет право оспорить сделку в судебном порядке и выполнить расторжение договора. Правило действует, если с момента заключения сделки не прошло 3 года.

Если суд согласится удовлетворить требование заявителя, денежные средства, уплаченные за приобретение жилплощади, будут возвращены покупателю. Признание сделки недействительной Граждане нередко обращаются в суд с требованием о признании заключенного ранее договора недействительным. Основанием для подобного наступает незаконность соглашения.

Если суд согласится удовлетворить требования, договор не будет расторгнут. Однако сделку признают не действительной.

К.А., полагавших решение суда законным и обоснованным и не подлежащим изменению, просивших суд применить исковую давность к заявленным требованиям, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу, что решение подлежит отмене, как постановленное с нарушением требований ст. ст.

195, 196 ГПК РФ, неправильным применением норм материального права и, руководствуясь п. 2 ст. 328 ГПК РФ, сочла необходимым принять по данному спору новое решение. В соответствии с ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г.

При подаче иска о расторжении договора важно учесть один значимый нюанс. Если в заявлении заявлено требование о расторжении, то суд может требование удовлетворить, но дальнейшую судьбу имущества решать не вправе. Расторжение ДКП по решению суда как таковое не является основанием для прекращения полномочий покупателя на распоряжение имуществом.

ГК РФ По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Внимание В силу п. 453 ГК РФ, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно п. 3 ст. 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст.395 настоящего Кодекса.

К примеру, продавец не предупредил покупателя о наличии обременений, ввел в заблуждение или скрыл действительное состояние имущества. В связи с неуплатой На основании ч. 1 ст. 486 Кодекса, приобретатель должен оплатить товар до или после его передачи реализатором.

Иное может быть предусмотрено в контракте или в законе. В силу ч. 3 этой статьи, если приобретатель не оплачивает или несвоевременно оплачивает переданный ему товар, реализатор приобретает права:

  1. требовать оплаты за товар;
  2. а также % согласно ст. 395 Кодекса.

В то же время, в Кодексе, а именно в ст. 549 – 558, гласящих о порядке продажи недвижимости, нет положений, которые позволяют расторгнуть ДКП, если покупатель вообще не уплачивает покупную цену, при условии, что продавец передал, а покупатель принял недвижимость.

Как правило, срок действия договоров купли-продажи распространяется до момента выполнения обязательств сторон, если не указано иначе. Как и в случае с любыми другими документами такого типа, сутью соглашения является тот факт, что стороны должны выполнить определенные действия — в частности, передать право собственности на недвижимость в обмен на деньги.

Каковы сроки договора купли продажи недвижимости Это условие, как правило, охватывает время выполнения сторонами обязательств, если в самом документе не указано иначе. Возможны и иные варианты — так, покупатель и продавец могут прописать точное время окончания действия документа и в том случае, если действия не были завершены, то обязательства окажутся прекращены.

Гражданский Кодекс указывает, что договор может аннулироваться исключительно в течение своего действия. Следственно, после совершенного выполнения всех оговоренных обязательств расторгнуть договор попросту нельзя.

Чтобы возвратить исполненное по договору, нужно прописать соответствующее условие в договоре либо в заключаемом соглашении о расторжении сделки. По соглашению сторон Отменить договор после свершенной регистрации и исполнения обязательств можно по согласию участвующих сторон.

Причем сторонам надлежит согласовать порядок возврата уплаченных денег и объекта договора. Действующим соглашение признается сразу после подписывания его участниками сделки.

Расторжение договора в соответствии с действующим законодательством Не всегда заключенное соглашение удовлетворяет обоих участников. Продавец может быть недоволен неполным или несвоевременным внесением денежных средств.

Покупатель в процессе операции может узнать, что коммунальные услуги в приобретаемой недвижимости не оплачены или оплачены не полностью, а на территории объекта зарегистрированы третьи лица.

Судебная практика показывает, что в исковом заявлении о расторжении ДКП необходимо сразу указывать все требования.

В противном случае, судебный орган может только расторгнуть договор, а судьба имущества останется нерешенной. Так, нужно указать:

  1. о расторжении контракта с указанием всех оснований для этого;
  2. о возврате всего имущества обратно продавцу, а приобретателю – уплаченных денег;
  3. если имели место быть существенные нарушения условий договора, указать в иске требование о возмещении убытков.

Итак, расторгнуть договор о купле-продаже недвижимости можно без особых проблем, если стороны пришли к такому решению обоюдно и еще не зарегистрировали переход вещного права. В иных случаях придется решать вопрос через суд, но только, если не истек общий срок давности – 3 года.

ГПК РФ изменял исковые требования, не основаны на нормах закона, в связи с чем не могут являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства представителя ответчика о применении сроков исковой давности.

В соответствии с п. 2 ст.328 ГПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение.

При таких обстоятельствах решение суда нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене с принятием по данному делу нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 — 330 ГПК РФ, судебная коллегияопределила: Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 04 декабря 2013 года отменить. Принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований С.В. к С.Т.

  1. три года для истребования квартиры у добросовестного приобретателя;
  2. три года для применения последствий ничтожной сделки со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права ранее (при этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки):
  3. один год для признания недействительной оспоримой сделки с недвижимостью.

Но данный срок не всегда исчисляется с даты заключения договора купли-продажи. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Презюмируется, что данное лицо узнало об этом в момент нарушения.

Если их невозможно решить мирным путем, то в дело вмешиваются компетентные органы власти, а именно судебные инстанции, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона, призывая правонарушителя ко всей строгости ответственности, которая предусмотрена настоящим законодательством.

В настоящее время практически каждый соотечественник может столкнуться с необходимостью приобретения определенного имущества, что делается в установленных настоящим законом рамках, путем оформления сделки через договор купли-продажи.

Однако не всегда этот документ, имеющий юридическую силу, составляется в правомерной форме, из-за чего может подлежать оспариванию через суд.

Однако не рекомендуется затягивать с этим вопросом, так как на данную процедуру отводится ограниченный срок давности, который составляет максимум три года с того момента, как соглашение вступает в законное действие.

Оспоримые и ничтожные сделки

Выделяют два вида сделок, на которые не распространяются правила исковой давности.

Данные сделки уже априори считаются в нашей стране недействительными:

  1. Ничтожные сделки – соглашения, достигнутые вопреки правилам, установленным законодательством, ущемляющие права и интересы других лиц. Например, ситуация, когда произошло дарение объекта, обремененного интересами других лиц, либо же один из наследников произвел отчуждение дома (квартиры), не спросив на это разрешения иных наследников. В такой ситуации лица, чьи права нарушены, обращаются в суд с иском к распорядившемуся общим имуществом. Срок давности здесь – 3 года с момента, когда о такой сделке стало известны лицам, чьи права были нарушены.
  2. Оспоримые сделки – соглашения, достигнутые в результате обмана, злоупотребления доверием, шантажа, угрозы применения насилия и так далее. В данном случае наиболее важным моментом считается необходимость доказать именно факт стороннего воздействия. В судебной практике чаще всего оспоримыми сделками являются заключенные с мошенниками. Еще одним распространенным вариантом оспоримой сделки является ситуация, когда после развода один из супругов продает совместно нажитую недвижимость без ведома другого супруга. В этом случае срок давности для подачи иска составляет 1 год со дня, когда пострадавшему стало известно о произошедшем.

Возможно ли продлить?

Закон дает возможность пролонгировать срок можно, утраченный по объективному поводу. В общепринятой практике это:

  1. длительное стационарное, амбулаторное лечение;
  2. прохождение срочной воинской службы;
  3. участие в ликвидации последствий природных, техногенных катастроф;
  4. нахождение в отпуске по беременности и родам;
  5. служебные командировки и др.

Срок исковой давности по сделкам продлевается, если причины, вызвавшие его пропуск, наступили в течение 6 месяцев, предшествующих подаче иска. Заявляющая сторона обязан предоставить документальные доказательства своих доводов – медицинскую справку, командировочное удостоверение, приписное свидетельство, выписки с места регистрации в другом регионе и др. В качестве доказательств принимаются не только бумаги, но и показания свидетелей.

Как восстановить или продлить срок исковой давности?

Если вы пропустили срок, когда можно было претендовать на защиту своих прав, не опускайте руки, а если есть достаточно оснований, восстановите его.

Куда обращаться?

В том случае, когда причины, почему вы не смогли обратиться с иском своевременно действительно уважительные и вы их сможете доказать (желательно документально, но, возможно и свидетельскими показаниями), вместе с исковыми требованиями подавайте в суд отдельное заявление о восстановлении сроков исковой давности.

Какие документы предоставить?

Естественно, список документов, подтверждающих обоснованность вашей просьбы о восстановлении срока давности, зависит от самих причин, почему вы не смогли обратиться своевременно.

  1. Справки из лечебных учреждений о том, что вы находились на лечении по состоянию здоровья.
  2. Медицинские заключения, подтверждающие необходимость постоянного ухода за больным родственником в другом городе.
  3. Доказательства проживания в другом регионе во время исковой давности, если это не завесило от вашего желания. Например, длительные командировки, нахождение в местах лишения свободы или службы в Армии.
  4. Запросы, посылаемые вами для уточнения местонахождения ответчика.

И прочие, доказывающие документы, что вы действительно не могли, подать иск.

Можно также в заявлении, где вы просите восстановить срок рассмотрения иска, ходатайствовать об официальном запросе в надлежащие инстанции для истребования документов, подтверждающих обоснованность обстоятельств, помешавших вам защитить свои права.

Сколько ждать?

В соответствии с нормами п. 1ст. 154 ГПК РФ, суду дается время в течение двух месяцев со дня вашего обращения восстановить срок рассмотрения основного иска для принятия решения по существу.

Куда и как обращаться?

Заявление о восстановлении срока подается в суд одновременно с исковым заявлением и приложенными доказательствами. Подать их можно двумя способами:

  1. При явке в канцелярию суда – подается два экземпляра. К одному из них прилагаются доказательства, а на другом работник канцелярии ставит штамп, подтверждающий принятие, и возвращает заявителю;
  2. Через сайт Государственных и муниципальных услуг – все документы направляются в виде сканированных копий.

Что касается содержания заявления, то оно имеет произвольный вид. Его форма должна соответствовать требованиям официального документооборота. Должна быть «шапка» с указанием наименования суда, ФИО и паспортных данных заявителя. Слово «заявление» пишется строго по центру бланка.

Срок исковой давности по сделкам с недвижимостью. Гражданский кодекс Российской Федерации

Пожалуй, для каждого из нас квартирный вопрос является самым актуальным. При проведении сделок с недвижимостью добросовестные покупатели могут попасться на уловки мошенников, а их собственность может быть присвоена другим людям. В законодательстве есть понятие “срок исковой давности по сделкам с недвижимостью”. Что это такое и как его можно использовать при оспаривании сделок?

Значение термина

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит определение данного термина (статьи 181, 195-205). Под данным понятием понимают промежуток времени, который прошел после совершения сделки с недвижимостью. В течение этого периода сделка может быть оспорена, а ее результат признается недействительным только в суде. Необходимость данного периода заключается в защите прав собственников.

На практике этот термин довольно часто применяется юристами в судебных спорах по купле-продаже недвижимости, разделу имущества после развода супругов, договорам дарения.

Если истек срок исковой давности, участники сделки уже не смогут подать исковое заявление в суд.

Этот период необходим для того, чтобы одна из сторон сделки успела подать судебный иск на нарушителя. Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует эти нормативно-правовые отношения. Изменить время этого периода невозможно.

Законодательно закреплены две разновидности данного периода – общий и специальный. Общий применяется, как правило, в судебных спорах по договорам купли-продажи, его длительность – 3 года. Специальный же не ограничивается 3-летним периодом.

Специальный срок исковой давности по сделкам с недвижимостью требуется при решении вопросов, возникающих после их признания недействительными.

Длительность специального периода согласно законодательству может составлять:

  1. 3 месяца (если нарушается право преимущественной покупки).
  2. Полгода (если иск оформляется чекодателями).
  3. Год (если иск связан с грузоперевозками).
  4. 2 года (если иск касается некачественно выполненной работы).
  5. 5 лет (если покупатель выявил существенные недостатки строительной фирмы).

На период исковой давности не может повлиять инициатива одного из участников сделки. Согласно российскому законодательству, данный период наступает сразу после того, как одна из сторон договора узнала о нарушении, приносящем ей ущерб.

Однако не все физические лица могут знать о или догадываться нарушениях из-за неопытности. Исходя из этого, срок исковой давности по сделкам с недвижимостью наступает после выявления факта правонарушения и информирования о нем сторон договора.

Можно ли приостановить течение данного периода? Российское законодательство гласит о том, что это можно сделать при ситуациях:

  1. Произошла чрезвычайная ситуация (определяется при каждом случае индивидуально).
  2. Стороны сделки проходят службу в Вооруженных силах.
  3. Приостановлено действие законодательного акта, который регулировал данные правоотношения.

Период исковой давности может быть прерван и вновь возобновлен, когда одна из сторон составила судебный иск либо другая признала факт содеянного правонарушения.

Оспоримые сделки

Оспоримыми сделками называются операции с недвижимость, легитимность и действительность которых признается решением суда. Законодательство определяет следующие признаки оспоримой сделки:

  1. Заключение договора произошло под условием обмана, насилия, угрозы жизни и здоровью либо по преднамеренному сговору сторон.
  2. Сделка совершалась одной из сторон при стечении тяжелых обстоятельств на невыгодных для нее условиях.
  3. Договор заключался под влиянием заблуждения (наличие данного факта доказывается в судебном порядке).
  4. Если одна из сторон договора – недееспособное или несовершеннолетнее лицо, действовавшее без согласия опекунов или законных представителей.
  5. Если для сделки не было получено согласие одного из супругов.

Если при данных ситуациях суд признает совершенные операции с имуществом недействительными, ответчик обязуется вернуть полученное имущество истцу. Полученные доходы ответчика становятся собственностью государства. Период исковой давности в случае оспоримых сделок составляет год, однако может быть и продлен судом.

Притворные сделки

Притворными сделками называются действия, совершаемые для того, чтобы прикрыть одну из сторон. Такие действия при любых обстоятельствах признаются недействительными. Например, когда физическое лицо заключает договор купли-продажи недвижимого имущества с фирмой или предприятием, но который оформляется как сделка обмена.

Мнимые сделки

Мнимые сделки – это операции, совершаемые без реальных намерений с целью заблуждения определенных лиц. Нередко данные махинации совершаются для того, чтобы скрыть имущество от налоговой инспекции. К примеру, стороны совершают сделку по купле-продаже недвижимости, но фактически обязанности и правовые последствия не возникают и не меняются.

Ничтожные сделки

Судебные споры по недвижимости являются одними из самых сложных, особенно если это касается признания ничтожности или недействительности сделки. В статьях 168-172 Гражданского Кодекса приводятся условия признания ничтожности сделок, к ним относятся:

  1. Операции, которые не соответствуют действующим законодательным нормам.
  2. Действия, противоречащие законодательным основам и нравственности.
  3. Сделки мнимые либо притворные.
  4. Действия, совершаемые недееспособными гражданами и несовершеннолетними.

Важно отметить, что операции с недвижимостью могут признать законными в судебном порядке, если они совершались опекунами, родителями, усыновителями недееспособных или несовершеннолетних лиц с целью получения выгоды последними. Примечательно, что ничтожные сделки признаются недействительными и без решения суда. В суд вправе обратиться заинтересованное лицо для устранения юридических последствий сделки.

В 38 статье Семейного Кодекса РФ говорится о том, что период исковой давности по вопросам, касающимся раздела супружеского имущества, – 3 года, как и в общих случаях. Однако данная статья не уточняет, с какого момента необходимо отсчитывать этот период.

В 9 главе 200 статье Гражданско-правового Кодекса указано, что срок исковой давности отсчитывается после того, как одна из сторон операции с недвижимостью узнает о нарушении своих прав. Таким образом, при возникновении споров по разделу имущества, один из бывших супругов может подать исковое заявление в суд и через несколько лет после развода в случае необходимости.

Договор дарения также может быть признан недействительным в судебном порядке. Срок исковой давности составляет 3 года, однако отсчитывается он с момента вступления договора в силу. Если же иск подается третьим лицом, отсчет срока ведется с того момента, как оно узнало о дарении.

Согласно 181 статье гражданского законодательства, данный период не должен быть более 10 лет. Дарственная будет признана недействительной, если истец предоставит доказательства.

Дар необходимо будет вернуть в том виде, в котором он был первоначально, иначе ответчик выплачивает его полную стоимость.

Наследство

Нередко в судебной практике возникают споры по недвижимости, касающиеся наследования. Период исковой давности при таких обстоятельствах законодательно не закреплен, поэтому заявление в суд можно подать через несколько лет.

Это касается ситуаций, когда наследник фактически владеет имуществом, однако у него нет права собственности.

А в спорах, касающихся раздела наследства, когда происходим оспаривание завещания, 3-летний период возможной подачи иска устанавливается 196 статьей Гражданского Кодекса.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Выбор присяжных в суд: как выбираются присяжные для суда + практика, особенности, отзывы

Выбор присяжных в суд: как выбираются присяжные для суда + практика, особенности, отзывы

Кто такие присяжные заседатели и зачем нужны? Какие дела может рассматривать суд присяжных? Я хочу быть присяжным. Куда обратиться? Кто может стать присяжным заседателем? Кто не может стать присяжным заседателем? Я в списке. Но не подхожу Я отвечаю всем требованиям. Но не хочу Как назначается суд с участием присяжных заседателей? Кто отбирает присяжных заседателей на процесс? Сколько работают присяжные? А если меня не отпускают с работы? А за это платят? Что решают присяжные заседатели? А если вердикт суда присяжных «невиновен»?

Кто такие присяжные заседатели и зачем нужны?

Присяжные заседатели — это обычные люди, жители Ревды, которые участвуют в рассмотрении уголовного дела наряду с судьей. Так как они неспециалисты и привлекаются к рассмотрению только одного конкретного преступления, не заинтересованы в деле, то их решение зависит только от убедительности доводов сторон в процессе. Кроме того, чем больше людей участвует в принятии решения, тем труднее оказать на них давление: то есть мнение суда присяжных более объективно и независимо, чем одного судьи.

Какие дела может рассматривать суд присяжных?

На уровне городского, районного суда с участием присяжных могут быть рассмотрены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 105 «Убийство» и частью 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. Эти преступления наиболее опасны для государства и общества. Возможно, в будущем законодатель расширит перечень дел, подсудных присяжным. Если подсудимый обвиняется, кроме убийства или причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, и в других преступлениях, то уголовное дело целиком могут рассматривать присяжные заседатели, не по одному эпизоду, а по всем. Ведь обстоятельства оцениваются в совокупности.

Я хочу быть присяжным. Куда обратиться?

По федеральному законодательству, каждые четыре года администрации городского округа Ревда и городского округа Дегтярск составляют списки кандидатов в присяжные: основной и запасной (на случай болезни присяжного заседателя либо при невозможности явки присяжного заседателя в суд для участия в процессе). Так как дела должны рассматриваться в кратчайшие сроки, в основном списке присяжных заседателей Ревды 1520 человек. Формируются эти списки путем случайной выборки из существующих списков избирателей, зарегистрированных в районе (на основе данных государственной автоматизированной системы «ГАС-выборы»).

Затем эти списки направляются в суд (не позднее чем за месяц до истечения срока полномочий предыдущих присяжных заседателей), из них исключаются граждане, которые не могут участвовать в судебном заседании в качестве присяжных заседателей. Таким образом, по собственному желанию стать присяжным заседателем невозможно. Присяжным заседателем может быть только лицо, включенное в указанный список.

Как отказаться от роли присяжного

1. Написать заявление о самоотводе, пока списки рассматриваются в префектуре. Если нет реальной причины – запаситесь медицинской справкой или сошлитесь на религиозные убеждения – их трудно проверить. Можно заручиться поддержкой работодателя – особенно если вы работаете в социально значимой сфере. Например, учитель может принести заявление от директора о том, что его не кем заменить – нельзя же оставить детей без уроков. Решение по вашему заявлению должны принять в пятидневный срок. Обжаловать его можно в суде в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

2. Далеко не всем приходят письма о включении в список кандидатов. Иногда они по разным причинам теряются, и вы сталкиваетесь сразу с повесткой в суд. Если не хотите идти – берите . Если такой возможности нет, подумайте о самоотводе. В ход могут пойти все те же религиозные убеждения.

3. Обязательно заявите о самоотводе, если вы не уверены в своей объективности. Это уже не «откос», это ваша прямая обязанность!!! Например, усомниться в себе нужно, если:

  1. Вы знакомы хоть с кем-то из участников процесса: судьей, секретарем суда, подсудимым, адвокатом, потерпевшим, прокурором, следователем, который вел дело, и полицейскими, которые принимали участие в его расследовании. А также с их близкими друзьями или родственниками.
  2. Если вы знаете об обстоятельствах дела из непроцессуальных источников: например, случайно услышали бурное обсуждение этого дела заинтересованными сторонами. Или даже бабушками у подъезда.
  3. Если вы или кто-то из ваших близких в свое время стали жертвой аналогичного преступления. Согласитесь, сложно быть объективным, когда в памяти регулярно всплывают собственные негативные переживания.

Самоотвод заявляется в письменной форме. Если сведения, которые содержаться в заявлении, носят слишком личный характер, судья примет решение, не оглашая его причин.

4. И, наконец, последний способ «откосить» от почетной обязанности: просто не прийти в суд. Хотя участие в судебном процессе в качестве присяжного заседателя является гражданским долгом, наказание за его неисполнение пока не предусмотрено. Точнее предусмотрено только для тех, кто уже отобран в присяжные и принес соответствующую клятву. Им за неявку грозит штраф до 25 МРОТ. А вот кандидаты в присяжные пока еще ничем не рискуют.

Кто не может стать присяжным заседателем?

Присяжным заседателям не могут быть люди:

  1. состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере (в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств);
  2. подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные;
  3. профессиональные юристы (так как все присяжные должны быть равны в своей квалификации), а также чиновники, депутаты и священнослужители, военнослужащие или уволенные с военной службы по контракту из ФСБ, государственной охраны или органов внешней разведки, в течение пяти лет со дня увольнения.

Как составляются списки

Раз в четыре года в каждом субъекте Российской Федерации составляются общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. В Москве предварительные списки составляются в префектурах административных округов. Делается это путём случайной выборки – специальная компьютерная программа в произвольном порядке отбирает установленное число граждан из избирательного списка округа.

После составления предварительного списка префектура извещает об этом население. Втечение двух недель после этого граждане, включенные в список, имеют право обращаться в префектуру с заявлением о самоотводе. Основаниями для самоотвода могут служить следующие причины:

  1. возраст моложе 25 лет и старше 65;
  2. неснятая или непогашенная судимость;
  3. пребывание под следствием;
  4. недееспособность, признанная в судебном порядке;
  5. ограниченная в судебном порядке дееспособность;
  6. алкоголизм, наркомания, токсикомания – для тех, кто состоит на учете в наркодиспансере;
  7. хронические и затяжные психические расстройства – для тех, кто состоит на учете у психиатра;
  8. незнание или недостаточное знание языка, на котором ведется судопроизводство;
  9. неспособность исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденная медицинскими документами;
  10. работа на государственных или выборных должностях в органах местного самоуправления;
  11. уход за ребенком до трех лет.
  12. религиозные убеждения, которые делают невозможным участие в осуществлении правосудия.

Также присяжными не могут быть священнослужители, военнослужащие, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, имеющие специальное звание сотрудники органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы судебных приставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также имеющие лицензию частные детективы. А также лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может повлечь существенный вред общественным и государственным интересам (врачи, пилоты авиалиний и т.п.).

После уточнения списков префектуры передают их в правительство Москвы. На основании этих списков составляется единые общий и запасной список присяжных заседателей столицы, который подписывается мэром города и скрепляется печатью. После этого списки передаются в , которые по мере необходимости будут вызывать кандидатов на процессы.

Я в списке. Но не подхожу

Если человек не отвечает всем этим требованиям, но оказался в списке присяжных, он может (и должен) обратиться в администрацию с заявлением об исключении из списка. Впрочем, если не обратится сам, его все равно исключат при проверке (наказывать за это не будут).

А вот если вскроется, что кто-то из участвовавших в суде присяжных заседателей не мог быть присяжным, однако скрыл это, решение суда будет отменено, и в этом случае дело подлежит новому рассмотрению, с участием других присяжных заседателей.

Я отвечаю всем требованиям. Но не хочу

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей — гражданский долг, как исполнение воинской обязанности и участие в выборах. Вам решать — исполнять его или уклониться. Когда вас вызовут в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя, вы вправе указать на причины, которые препятствуют этому, или заявить самоотвод. Например, председательствующий судья может освободить от исполнения обязанностей присяжных заседателей родственника подсудимого, женщину, ребенку которой не исполнилось трех лет (по ее желанию, конечно), или работника, без нахождения которого на рабочем месте могут пострадать общественные или государственные интересы. Также уважительной причиной для самоотвода считаются религиозные убеждения.

Минусы исполнения данной обязанности

  1. Не каждый работодатель согласится соблюдать закон, гарантирующий сохранение места основной работы сотрудника, исполняющего обязанности присяжного заседателя. В случае увольнения за прогул работнику придется обжаловать действия работодателя в судебном порядке, но в этом случае возникнет конфликтная ситуация при которой продолжать сотрудничество станет сложно или даже невозможно.
  2. Если у сотрудника с организацией заключен гражданско-правовой договор, то работодатель не обязан предоставлять работнику никаких выходных, и невыполнение условий контракта становится проблемой самого сотрудника.
  3. Оклад судьи в основном начисляется в процентном соотношении, и его размер невелик. Вся остальная заработная плата судей состоит из ежемесячных денежных поощрений, размер которых может равняться сумме нескольких окладов, а также ряда доплат (за стаж, звания, ученые степени). Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое присяжному заседателю, может оказаться очень мизерным.
  4. В случае неявки присяжного заседателя в суд без уважительных причин ему придется платить штраф. Законом не предусмотрено ограничений количества взысканий, следовательно, штраф в размере 2500 руб. может налагаться за каждую неявку. Решение о штрафе принимается судьей и является его правом, но не обязанностью.
  5. Присяжные заседатели, как правило, не имеют познаний в законодательстве и часто не могут принять объективного решения при вынесении вердикта.

Кто отбирает присяжных заседателей на процесс?

На каждый суд набирается отдельная коллегия присяжных заседателей. В городских судах участвует шесть присяжных заседателей, плюс два запасных. Итого на процесс в Ревде необходимо выбрать восемь присяжных. Их выбирают в суде из списков все так же случайной выборкой. Каждого кандидата проверяют, вызывают в суд, уточняют возможность его участия в процессе. Кроме вышеперечисленных общих условий, присяжному нельзя быть близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу. Также присяжный заседатель (кандидат в присяжные заседатели) не может участвовать в производстве по уголовному делу, если есть основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела.

Кроме того, обвинитель и подсудимый могут попросить (даже немотивированно) об отводе одного или нескольких кандидатов из предварительного списка. И их должны исключить.

Присяжные выбирают старшину коллегии и перед началом слушания принимают присягу, в которой торжественно клянутся исполнять свои обязанности «честно и беспристрастно». Если кто-то из присяжных заболевает во время слушания дела или по иным уважительным причинам не может присутствовать на заседании, или его отстраняют (по инициативе судьи или по ходатайству сторон), то его заменяют запасным заседателем, которые тоже присутствуют на судебных заседаниях.

Немного истории

История суда присяжных в России уходит своими корнями еще в 1767 год. Именно в этом году было принято решение об учреждении указанного суда. Окончательно вопрос об организации указанного института был принят только в 1864 году. Во многом этому способствовала проводимая тогда судебная реформа.

Когда к власти в стране пришли большевики, суд присяжных был немедленно упразднен. И его существование прекратилось в 1917 году. И только спустя большое количество десятилетий данный институт был возрожден и доработан. Именно тогда было установлено, что суд присяжных будет состоять из двенадцати присяжных заседателей (плюс два запасных на случай болезни или иной непредвиденной ситуации, возникшей у присяжного из основного состава).

А если меня не отпускают с работы?

Должны отпустить — ведь вас вызвало государство. Если руководитель не хочет отпускать присяжного на сессию суда, то его действия могут быть расценены как воспрепятствование присяжному заседателю в исполнении его обязанностей. За это предусмотрена ответственность. Вы вправе обратиться в прокуратуру, прокуратура проведет проверку, к вашему руководителю будут приняты меры.

Присяжные во время судебного заседания пользуются гарантиями независимости и неприкосновенности судей.

А за это платят?

На работе присяжному предоставляют неоплачиваемый отпуск. Но присяжным заседателям выплачивается из федерального бюджета компенсационное вознаграждение — половина должностного оклада судьи этого суда за каждый день участия в процессе, но не менее среднего заработка присяжного по месту его основной работы за такой период (он предоставляет справку о среднем заработке). Если зарплата у присяжного больше, то вознаграждение увеличивают до его зарплаты. Также присяжным компенсируют «затраты, связанные с явкой в суд»: например, билеты.

Проблемы, с которым вы можете столкнуться, если вас выбрали присяжным

1. Работа. Разумеется, по закону работодатель обязан вас отпустить на все время процесса. По месту его основной работы сохраняются все гарантии и льготы. Уволить присяжного заседателя или перевести его на нижеоплачиваемую работу по инициативе работодателя во время исполнения обязанностей в суде запрещено статьей 11 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ». Однако на практике – сами понимаете. Если процесс длится три дня – начальство поскрипит зубами и отпустит. А если три месяца? Или год? А ведь такие случаи по особо тяжким уголовным преступлениям – не редкость.

Если работника больше некем заменить, руководитель предприятия может обратиться в суд с заявлением об освобождении этого работника от почетной обязанности присяжного. Как правило, суды в таких случаях идут навстречу.

Конечно, за откровенное нарушение закона работодателю грозит штраф, а в случае увольнения суд однозначно восстановит вас на работе. Но штраф этот – от 500 до 1000 рублей (Статья 17.5. КоАП РФ). А как комфортно вам будет работаться на старом месте после восстановления по суду – можно заранее представить. Кроме того, всем хорошо известны способы «уйти человека по собственному желанию».

2. . Законом предусмотрено вознаграждение за исполнение этой обязанности за счет средств федерального бюджета присяжному выплачивается «компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период». Кроме того, присяжным компенсируют стоимость дороги до суда и обратно. Это выгодно тем, у кого совсем маленькая зарплата: должностной оклад судьи в Москве – чуть больше 20000, соответственно, если ваша зарплата меньше 10000, то за дни, проведенные в суде, вы получите больше, чем на работе. А вот если вы получаете львиную долю зарплаты в конверте, или в виде премии – вы окажетесь в большом минусе. Который никто не компенсирует.

3. Безопасность. На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные законами РФ. Уголовный кодекс предусматривает особую ответственность за посягательство на присяжных. Для охраны присяжных могут быть приняты такие же меры, как и для защиты судей. В теории. На практике в нашей стране механизм не отработан. Так что, вынеся обвинительный вердикт суровому дяде с не менее суровыми родственниками, вы можете стать объектом их мести. Конечно, это случается не каждый день, но по крайней мере один прецедент гибели присяжного заседателя существует. Женщину, входившую в составе коллегии, вынесшей обвинительный приговор членам некой преступной группировки, вскоре сбила машина, скрывшаяся с места преступления.

4. Моральный аспект. Вы готовы решать судьбу человека? Вы сможете сделать это беспристрастно? Вы уверены, что, вынося решение, будете опираться исключительно на доказательства, исследованные на судебном заседании, а не на субъективное восприятие преступника или потерпевшего? В качестве примера для размышления можно привести исследование психологов, согласно которому красивым людям выносится на 10-15% больше оправдательных вердиктов, чем физически непривлекательным. Быть присяжным – очень большая ответственность. Наверное, каждый, оказавшийся в коллегии присяжных, хоть раз да задумался: а что чувствовали люди, вынесшие обвинительный вердикт, когда спустя лет пять всплывали новые факты и выяснялось, что преступление совершил совсем не тот человек, который с их помощью сел в тюрьму. Видимо, именно поэтому суды присяжных выносят ощутимо больше оправдательных приговоров, чем обычные суды.

Что решают присяжные заседатели?

Вопросы, на которые должны ответить присяжные заседатели после судебного разбирательства: доказано ли, что деяние имело место, доказано ли, что это деяние совершил подсудимый, виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. То есть «вопросы факта».

В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. А уже судья определяет, какое наказание следует назначить преступнику, если присяжные признают его виновным. Для вынесения вердикта коллегии присяжных дается три часа в совещательной комнате. Как говорит закон, «присяжным надо стремиться к принятию единодушных решений». Если за три часа достигнуть единодушия не удалось, то решение принимается большинством голосов. Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ: что означает «оправдать».

Вердикт суда

Процедура вынесения вердикта присяжными заседателями отличается некоторыми нюансами.

Если в течение трех часов единогласного решения достичь не удается, то проводится голосование.

Воздержаться от высказывания своего решения по делу присяжный заседатель не имеет права. Если голоса разделились поровну, то вердикт выносится в пользу лица, признанного обвиняемым.

В некоторых случаях присяжные заседатели могут потребовать дополнительное время для вынесения решения и запросить дополнительные материалы по делу.

Варианты вердикта присяжных заседателей:

  1. оправдательный вердикт (если в пользу обвиняемого проголосовало большинство присяжных заседателей);
  2. обвинительный вердикт (за обвинение должно проголосовать минимум семь присяжных заседателей).

Если судья принимает решение о необоснованном вердикте присяжных заседателей, то коллегия может быть распущена. Для такой процедуры необходимо наличие весомых аргументов (например, наличие состава преступления, очевидное доказательство вины обвиняемого и пр.).

Повторное рассмотрение уголовного дела назначается с новым составом суда присяжных заседателей.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

Спросить быстрее, чем найти.
Отвечу на вопрос за 5 минут.
Спросить юриста! Быстрый ответ за 5 минут
Бесплатная горячая линия 8 800-777-32-63